Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебный год 22-23 / Лекции Суханова 2013-2014.doc.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
14.12.2022
Размер:
485.05 Кб
Скачать

Суханов Евгений Алексеевич, 2013-2014 гг.

Учебник Гражданского Права кафедры ГП МГУ.

Науку ГП создали немцы-пандектисты. Они пришли от казуистики римлян к обобщенияя и понятиям, институтам. Право продукт национального развития. Российское право – германская ветвь континентального права.

Понятие ГЧП. ГП как частное право. Происхождение термина ГП. Юс цивиле – право римских граждан, а не гражданское право. Термин гражданское право стал появляется в Средние века, с развитием мануфактур, производства, экономический обмен. Купцам нужна свобода – городской воздух – воздух свободы. Бюргеррейшт – право горожан. Цивитас – гражданин, заимствовано во Франции – Друа Цивиль. Оттуда и пошло гражданское право – право свободных людей, горожан. Деление права на частное и публичное – из римского права. Синтез этих 3 прав – дало понятие гражданского права. Родилось оно в конце Средних веков. Это частное право. Понятие частного права, собственности появилось в 1861 году. Исчезло в 1917 году, потом снова появилось в 1991 году. Традиции частного права у нас не сложилось. Частное право – право свободных личностей, в него не может произвольно вмешиваться государство.

Основные проблемы гражданского права. И.А. Покровский, 1917 год.

Участниками частного права являются люди свободные, они самостоятельны, у них есть своя воля, свой интерес. Они сами отвечают за свои действия. Все субъекты юридически равны.

Участники оборота – собственники. Конфискации и реквизиции – исключения из общего правила неприкосновенности частной собственности. Принципы диспозитивности и инициативы. У собственности есть как благо, так и бремя.

2 группы отношений. Прежде всего имущественные, а также неимущественные. Имущественные – если имущество имеет свойство товара, это товарообмен. Это динамика. Требуется первоначальное присвоение.

Группы отношений внутри гражданского права. Вещные права, отношения по управлению имуществом (корпоративные отношения), отношения по переходу имущества (обязательственное право).

Гражданское право регулирует имущественные отношения, но не все, а только те, что строятся на началах равенства и диспозитивности. Важен частный интерес. Перечень предметов ГП открыт (статья 2).

Система ГП и его соотношение с другими отраслями.

Общая часть, вещное право, наследственное право, интеллектуальные права и статика гражданских правоотношений, обязательственное право.

1 семестр – общая часть, 2 семестр – вещное право, интеллектуальные права и т.п. 3 курс – обязательственное право.

ГП – это отрасль права, отрасль законодательства, наука и учебная дисциплина. Это разные вещи.

Источники ГП.

Тит Ливий впервые употребил термин источник права. Раньше – формы выражения права. 3 базовых источника ГП с точки зрения оборота.

  1. МД РФ и общепризнанные принципы и нормы МП. Есть Постановление Пленума ВС по этому поводу. 2 группы МД – двусторонние (например, взаимная защита иностранных инвестиций) и многосторонние (конвенции). Последние действуют тогда, когда затрагивается урегулированная в них сфера отношений. Например, Венская конвенция о международной купле-продаже. Женевские вексельные конвенции – требуют принятия национального законодательства в соответствии с ними. Международные конвенции могут облекаться в форму национального законодательства.

  2. Гражданское законодательство РФ. На первом месте – Конституция РФ. Федеральные законы, иные нормативные акты (Указы Президента и Постановления Правительства) и акты учреждений и ведомств. Гражданское законодательство – сфера исключительно федерального ведения. Однако есть нормы, которые обслуживают гражданский оборот, они публичные и их стоит относить к АП. ГК – обычный ФЗ. Он содержит общие положения для всего ГП, указывает на те законы, которые должны быть приняты. Создает структуру гражданского законодательства. Нормы ГП в других законах не могут противоречить ГК – статья ГК. Однако это не всегда исполняется. ГК – первый среди равных. Иные нпа – Указы Президента и Постановления Правительства. Акты министерств требуют регистрации.

  3. Обычай. Соблюдается вне зависимости от записанности, от санкционированности. «Повальный обычай – что царский указ» - Шершеневич. Международная Торговая Палата в Париже отслеживает обычаи и записывает их. Ее акты не имеют обязательной силы, ознакомительно-систематизирующий характер. Обычай, обыкновение и заведенный порядок. Обыкновение – сложившееся правило, которым прямо руководствуются стороны. В отличии от обычая обыкновение это то, на что стороны напрямую сослались. Обычаи действуют сами по себе, а на обыкновения нужно специально ссылаться. Заведенный порядок – условленный сторонами порядок, договорный характер. Требуется повторяемость, но у нему нельзя принудить. Это условие конкретного договора, казуистика. Обыкновение – посередине. Обычай уступает и императивной, и диспозитивной норме. А заведенный порядок диспозитивность отодвигает.

Другие источники.

  1. Цивилистическая доктрина. В РФ не признается, только в мотивировочной части.

  2. Судебный прецедент. В РФ формально – не источник права. Проблема с Постановлениями Пленумов ВС и ВАС. Фактически их соблюдают. Это не решение конкретных дел, а обобщение судебной практики, разрешение проблем правоприменения, толкование права. По своему качеству они гораздо выше любых ФЗ. Информационные письма, обзоры практики Верховных судов – не обязательны, но на практике применяют. Правовые позиции судов (особенно КС РФ) – не источник права, новую норму создать нельзя.

  3. Индивидуальные акты – договоры, уставы юридических лиц. Это не источник. Он обязателен только для заключивших, участников. Это не источник права, а юридический факт.

ГК. Есть система и общие для всей сферы положения. Нельзя называть кодексами все подряд. Большинство кодексов построено по пандектной системе. Тибо – основоположник вещного права, Хайсэ – обязательственного права, Гирке – корпоративное право.

2006 год – завершение кодификации гражданского законодательства. С 1 января 2008 года – в силе 4 часть ГК. Потом – программа по совершенствованию ГК. Земельное право – социалистическое. Экономика еще переходная, не рыночная. Поэтому требуется определенная корректировка ГК. Есть Совет по совершенствованию и кодификации гражданского законодательства при Президенте РФ. Он подготовил Концепцию развития гражданского законодательства в 2009 году. Проект редакции 2010 года. 3/9 прошло, последняя – в мае 2013 года.

Проблема кодификации ГП. До революции было Гражданское Уложение, это не форма кодификации, это систематизация. Проект 1913 года так и не был принят. Большие законы принимаются частями. Другая проблема – параллельной кодификации. Общие и специальные законы. Если пробелы в специальных – применяются положения общего закона. Тенденция к отмене торговых кодексов. Существующие Торговые кодексы – памятники истории 19 века, они не систематизируют современное торговое законодательство. В целом они постепенно отмирают.

Российское предпринимательство право – специфика России, такого нет в Европе. Это право смешивает частное и публичное право. Хозяйственный кодекс Украины – 2003 год, странность. (Упомянул то дело с Плехановым). У нас предпринимательская деятельность – предмет частного права (статья 2). В сфере частного права должен быть только 1 кодекс – гражданский.

Гражданское правоотношение.

Чисто научная категория. Способ познания юридической реальности. Право облекает в правовые формы реально сложившиеся отношения между субъектами. Рыночные отношения всегда порождают имущественное неравенство. Это неравенство нужно охранять, иначе начнется дележка и война всех против всех. Жизнь сильнее, она определяет право. Товарообмен и присвоение – мы придаем фактическим отношениям юридическую силу. Право не может урегулировать все экономические отношения. Нужно задать вектор, урегулировать основные отношения. Большинство отношений – фактические, а не правовые. Правовыми определенные отношения делает государство. Не важно, хорошее или плохое государство, законы идут только от него. Обычаи – от общества, но признаются государством.

Не все экономические отношения требуют правовой формы. Разграничивает либо государство, либо суд. Например, карточный долг. Сначала выяснить фактические отношения, а потом квалифицировать их, найти соответствующую норму. ГП отношение – реальное, фактическое отношение, урегулированное нормами ГП.

Элементы и содержание ГП отношений.

  1. Субъекты.

  2. Содержание.

  3. Объекты. Режим поведения людей по отношению к объектам.

Содержание правоотношения.

Не все можно вписать в правоотношение. Из чего складываются эти отношения? Из прав и обязанностей. Это способ защиты реальных отношений. Термин права многозначен. Содержание – субъективные права и обязанности.

Субъективное ГП – мера возможного поведения, санкционированная государством. Правоотношение – совокупность прав и обязанностей, существующих между участниками 1 конкретного фактического отношения, урегулированного ГП. Фактические отношения шире ГП отношений. Такие отношения должны лишь соответствовать статье 8 ГК РФ (не противоречить общим принципам ГП РФ).

Субъективное право (правомочия) – право делать, что хочешь, обязанность других лиц соблюдать это право и право защищать свои права.

Субъективная обязанность – мера должного поведения. Требования могут быть разные. Запрет, обязанность сделать что-либо, обязанности в отношении самого себя (проверить качество, количество товара). Можешь не делать, но тогда потом не сможешь заявлять о недолжном качестве продукции.

По отношению к кому возникают права и обязанности? Купил спички – чукча и африканские племена обязаны соблюдать мое право собственности и не посягать на него? Сомнительно. Авторские права – написал в Москве, нарушили в Австралии – не узнаешь никогда. Бывают ли абсолютные правоотношения? Или они относительны? Не все нарушают права, а конкретные лица. Абсолютность можно понимать и так, что некоторые права принадлежат всем без исключения. А относительные принадлежат кому-то в качестве определенного конкретного лица.

Требования воздержаться от каких-то действий или наоборот – 1 группа относительных прав. 2 группа – правомочия на односторонние действия (секундарное право). Можно не совершать, но если совершил – связываешь другую сторону. Обязанностей нет, значит и нет правоотношений. Правомочие на возражение – можно заявить об истечении срока исковой давности, а можно и не делать этого. Обязанность этому праву не противостоит. Это относительное право, которое может быть как обязательственным, так и вещным. Разное отношение к своим вещам и чужим. Возражения тоже могут быть разные – 1 создают препятствия, другие и вовсе делают невозможным реализацию права.

Право членства. Сами себя связывают документами организации. Право присвоения – сбор грибов – возникновение права собственности, обязанностей нет.

Ожидаемое право. Период между заключением договора куплю-продажу на землю и регистрацией его в реестре – собственник все еще продавец, хотя деньги уплачены, ключ отдал. Кто собственник в это время в итоге?

Виды гражданских правоотношений.

  1. Абсолютные и относительные.

  2. Простые и сложные (в зависимости от распределения прав и обязанностей).

  3. Имущественные и неимущественные.

  4. Вещные, обязательственные, интеллектуальны и корпоративные.

  5. Преимущественные.

Субъекты гражданских правоотношений.

3 вида субъектов – физические лица, юридические лица и публично-правовые образования.

Физические лица как субъекты ГП.

Все ли граждане являются субъектами ГП? Есть определенный ряд естественных прав человека, есть такая теория, но она крайне спорная. Правовой статус человека все же определяется государством с помощью законодательства, обычаев и т.д.

Правоспособность и дееспособность. Правоспособность – способность человека иметь гражданские права и обязанности, возникает от рождения и прекращается смертью. Она определяется государственной властью. Иногда правоспособность возникает еще до рождения – nasciturus. Например, оставить ему наследство. По поводу смерти – были предложения оставить правоспособность до исполнения завещания, т.е. командование из-за гроба. Ограничения правоспособности возможны для иностранцев, апатридов.

Как правоспособность соотносится с субъективным правом? Ученые, занимавшиеся этой проблемой – Братусь и Флейшиц. 1 женщина в России, которой позволили стать помощником адвоката. Позже, в СССР, она стала 1 доктором юридических наук эженского пола в России. Правоспособность – некая абстрактная возможность, а субъективное право – уже конкретно, относится к определенному объекту. Субъективное право может иметь только тот, за кем оно признано законом, правоспособность должна быть до того, как у гражданина возникнет субъективное право, это предпосылка. Права и обязанности возникают по отношению друг к другу, а правоспособность дается государством. Правоспособность – право иметь права, норма права – в объективном смысле. Низшая ступень – субъективное право.

Понятие правосубъектности – возможность быть субъектом права. Как она соотносится с правоспособностью. Есть ТЗ, что это 1 и то же. Другая ТЗ – правосубъектность – категория не ГП, а права в целом, даже скорее публичного.

Дееспособность. Реально совершать юридически значимые действия в сфере ГП могут не все. В силу возраста, состояния здоровья. Значит, с точки зрения дееспособности граждан можно делить. Содержание – 2 основных элемента. Сделкоспособность и деликтоспособность. Как соотнести то, что дееспособность есть не у всех с тем, что все правоспособны? Отсутствие дееспособности восполняется дееспособностью других лиц (родителей, опекунов, попечителей). 4 категории граждан – полностью дееспособные, полностью недееспособные, частично дееспособные и ограниченно дееспособные.

  1. Полностью дееспособные. Совершеннолетние, душевно здоровые. Иногда можно получить раньше 18 лет, в порядке эмансипации. Это уравнение в правах лиц, не достигший совершеннолетия с теми, кто совершеннолетен. Примеры – женитьба, трудовой договор. Она остается, даже если развелся.

  2. Полностью недееспособные. Малолетние до 6 лет. Взрослые, лишенные дееспособности в судебном порядке (больные). Психическое расстройство – вроде дееспособны, но не очень. В зависимости от тяжести расстройства могут быть полностью недееспособными или ограниченно дееспособными.

  3. Частично дееспособные. Страдающие психическими расстройствами. Несовершеннолетние граждане. От 6 до 14 лет и от 14 до 18. От 6 до 14 – малолетние, от 14 до 18 – несовершеннолетние. От 6 до 14 – только мелкие бытовые сделки и те, которые безвозмездно улучшают их благосостояние. Вклады с банках. Деликтоспособности нет. От 14 до 18. Гораздо больше прав, распоряжение заработком, авторские права. Деликтоспособны, если не могут все покрыть – родители или попечители помогают. Опекун и попечитель – разные люди. Опекун – над полностью недееспособным. Попечитель – над частично или ограниченно дееспособным. Опекун полностью замещает во всех отношениях недееспособное лицо. От 14 до 18 – попечительство. Он дает согласие на совершение сделки, которую совершать уже будет несовершеннолетний. Может дать согласие в письменной форме и после совершения сделки.

  4. Граждане ограниченно дееспособные. Ее ограничил суд. Психическиое расстройство. Совершеннолетние, злоупотребляющие огненной водой, колесами и однорукими бандитами. Если это мешает семье. Не ввести ли категорию расточителей? Дореволюционные цивилисты в основном были против (Покровский, Шершеневич). Про психических – 29 и 3- статьи ГК в новой редакции.

Проблема банкротства. Статус ИП приравнен к юридическому лицу. Банкротство влияет и на правоспособность, и на дееспособность. В результате банкротства граждане могут освободиться от своих долгов, не связанных с предпринимательской деятельностью. Есть разные позиции по банкротству, в зависимости от того, на чью сторону встать. Гражданина нельзя ликвидировать, он может потом снова заняться предпринимательством. При банкротстве юридического лица у него забирают все имущество. А у гражданина все не отобрать, нужно что-то оставить. Когда наступает банкротство? Когда нет имущества для расплаты? Древняя концепция, не всегда подходит. Принцип неоплатность денежных обязательств. В отношении государства, кредиторов и т.п. Кредиторы заинтересованы не в банкротстве, а в наиболее полном удовлетворении своих требований. Может подождать, банкрот оправится? Есть разные процедуры. Финал – конкурсная процедура. Процедура санации. Норма о банкротстве граждан есть, но заморожена.

Институт безвестного отсутствия. Если нет по юридическому адресу – могут возникнуть проблемы. Если долго нет, нужно констатировать в судебном порядке. Эту процедуру могут начать только заинтересованные лица, должна быть юридическая цель. Смысл института – из имущества пропавшего лица взыскивать долги и т.д. Общий срок – год.

Институт признания умершим. Если пропал при обстоятельствах, которые грозили гибелью. 5 лет по общему принципу, если при указанных обстоятельствах – 6 месяцев. Открывается наследство, приходят кредиторы. Это презумпция. Только судебном порядке, заинтересованным лицом и с конкретной целью. Установка факта смерти в суде – другая процедура, если упал с корабля и не спасли, скорее всего умер.

Юридические лица как субъекты ГП.

Понятие и сущность. Юридические лица должны быть собственниками своего имущества. Исключения – ГУПы и МУПы. В Римском праве не было юридических лиц в современном их понимании. Существовали лишь некие прообразы.

Какие цели преследует юридическое лицо? Участие в имущественных отношениях сопряжено с рисками. Как обезопасить себя? Юридическое лицо – ответ правопорядка на общественное требование уменьшения риска от участия в товарообороте.

Зарождение – торговые корабельные экспедиции. Огромный риск, расходы могут быть колоссальными (при гибели судна). Это не классические юридические лица, они были полугосударственными, поддерживали правопорядок в колониях. Появилась идея ограничения ответственности. До этого корпорации тоже были, но по долгам фирмы отвечали всем личным имуществом, а не только имуществом фирмы.

Дальше – нужно строить ж/д дороги, копать каналы. Крайне дорогостоящие проекты, но окупаются, правда лет через 20-30. Нужно объединять капиталы, собирать понемножку с большого количества людей. Акционерные общества. Руководили компанией несколько человек, отвечали по долгам только имуществом компании. Изначально создать юридическое лицо – привилегия, дается не всем, до 1905 года требовалась разрешение императора.

В итоге стали появляться новые субъекты права – собственники в форме юридических лиц. Основной вклад – Германия. Это не физический объект, но вполне реальная умозрительная конструкция. Корпорацию нельзя отлучить от Церкви – папа Иннокентий 4, так как нет души. Он считал, что юридическое лицо – это некая фикция. Зародилась теория фикций. Во Франции до 1987 года были моральные лица, а не юридические.

Органическая теория Гирке, историческая школа права. Юридическое лицо – личность, коллективная. В целом юридическое лицо – щит от кредиторов.

С практической стороны – юридическое лицо – это способ ограничение имущественной ответственности. Прокалывание корпоративной макси, снятие корпоративных покровов – привлечение к ответственности самого учредителя. Если несолько учредителей – скорее всего солидарная ответственность личным имуществом. В юридическом лице может быть 1 лицо, или даже не быть ни одного. Не нужно связывать юридическое лицо с физическими лицами – ее учредителями.

Юридическое лицо – субъект исключительно гражданского права, в других отраслях оно не нужно. А у нас КС, ВС и другие суды – юридические лица. Минфин – тоже юридическое лицо. Это абсурд, платят налоги сами себе, сами рассматривают свои жалобы. Чем отвечает юридическое лицо, если его имущество – государственное? Юридическое лицо ДОЛЖНО БЫТЬ СОБСТВЕННИКОМ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА.

Юридическое лицо – некое персонифицированное лицо, имущество, за которым закон признал свойства лица.

Юридическое лицо должно иметь правоспособность и дееспособность. Сейчас есть 4,2 млн юридических лиц в РФ. 3 млн – ООО, много акционерных.

Уставный капитал юридического лица.

От банкротства юридического лица физические лица не пострадают. Минимальный уставный капитал ООО – 10 тысяч рублей. В их счет можно внести любое имущество, причем оценить самостоятельно. Если свыше 200 тысяч – независимый эксперт оценивает и отвечает перед кредиторами за свою оценку. 2 месяца после создание даже 10 тысяч вносить не нужно. Зачастую вместо уставного капитала дают некие вещи, в реальности не имеющие почти никакой ценности (трусы, знания о работе примуса). У нас самые свободные предприниматели в мире. Во Франции – уставный капитал 3,5 тысяч евро, потом подымают до 7. В США в 5\некоторых штатах можно создать компанию с уставным капиталом 1 доллар. После выплат у компании должно остаться имущество для платежей по долгам. Проводится бухгалтерская оценка. Под уголовную ответственность, можно получить до 130 лет тюрьмы.

Есть разные системы создания юрдических лиц. В Европе – контроль на входе, а потом – полная свобода. Англо-американская система – последующий контроль, создавайте, как хотите, а потом жесткий контроль.

Создание юридических лиц.

Это необходимо контролировать. Ведется ЕГРЮЛ, он публично доступен. Новая редакция 51 статьи ГК о регистрации юридических лиц. Введен принцип достоверности ЕГРЮЛа. Проверка достоверности данных, внесенных в реестр, оповещать физических лиц – участников лица об инициативе изменений в нем 1 из участников.

Концессионный (разрешительный) способ создания юридических лиц и явочно-нормативный порядок. Отказ во 2 случае можно обжаловать в суде.

Правоспособность юридического лица.

У юридического лица и правоспособность и дееспособность возникает сразу. Обычно они целевые, т.е. по определенному кругу вопросов. Существует и общая правоспособность. Юридическое лицо выступает через свои органы, через физические лица. Они реализуют волю лица вовне. Волеобразующие и волеизъявляющие. 1 – формируют волю. У нас органы – это часть юридического лица, конкретные физические лица.

Виды юридических лиц.

Перечень юридических лиц закрыт, они почти все перечислены в ГК РФ. Сейчас основная классификация в РФ крайне специфична. Коммерческие организации и НКО. В НКо доход не распределяется между учредителями, они имеют идеальные цели. Однако НКО часто стремятся заниматься предпринимательской деятельностью. Не дело это для НКО торговать бананами. Перечень коммерческих организаций строго закрыт и они все предусмотрены в ГК. НКО могут создаваться в организационно-правовой форме, которая может быть предусмотрена не только ГК, но и другими законами. Сейчас их от 30 до 40 штук. Обычно, в других странах от 2 до 4. В результате возникают действительно странные организации – казачьи общества и т.д. В целом чем меньше видов юридических лиц – тем лучше, это в интересах оборота.

По правам учредителей на имущество организации выделяют другие виды ЮЛ. 49 статья ГК. Есть даже ЮЛ несобственники ГУПы и МУПы. А в целом ЮЛ должно быть собственником. Не его члены или учредители, а само ЮЛ как независимый субъект ГП.

Деление ЮЛ на корпоративные и унитарные предприятия. Пока не закреплено. Если унитарное предприятие – 1 учредитель, если корпорация – несколько. Унитарные – фонды, учреждения, унитарные предприятия. Корпорации – объединение лиц и их имущества. Обычно в товарообороте участвуют только корпорации, у нас унитарные тоже могут. Субъект – собственник имущественных комплексов (предприятий, которые сами по идее – не субъекты, а объекты).

Виды корпораций.

  1. Хозяйственные товарищества – полные или на вере (коммандитные).

  2. Хозяйственные общества – ОАО, ООО.

  3. Производственные кооперативы.

  4. Крестьянские или фермерские хозяйства.

  5. Хозяйственные партнерства.

Товарищества исторически возникли раньше, как объединения купцов. Оно было правосубъектным только в рамках торгового права. Во многих странам из-за этого они полуправосубъектны. Отвечать будут участники солидарно личным имуществом.

У нас торгового права не было, поэтому всегда товарищества были обычными ЮЛ. В Европе под корпорацией понимают любое объединение лиц на основе гражданско-правовой сделки и их имущества для каких-то совместных целей. У нас товарищества возникли в 19 веке, на 100 лет позже.

Полное товарищество – любой товарищ может выступать от лица всего товарищества. Нужно доверять своим товарищам, изначально – это форма семейного бизнеса. Раньше – объединение наследников умершего купца для управления наследством. Довольно популярная форма, сейчас в Германии – 260 тысяч. Поощрение – налоговые льготы, нет требований к минимальному уставному капиталу. Никакой обязательной структуры управления. Каждый товарищ – орган.

У нас 4 миллиона 200 тысяч ЮЛ. 3,1 – ООО, 200 тысяч – ОАО. Товариществ – около 900. Вариант такого товарищества – крестьянское хозяйство. Отдельная форма им не нужна, это недоразумение.

2 вариант товарищества – коммандитное (на вере). 2 категории участников – есть полные товарищи (комплиментарии) и участники, чья ответственность ограничена их вкладами (коммандитисты). Например, при водных перевозках, далекой торговле. Управляет делам коммандитного товарищества тот, кто является полным товарищем. Коммандитисты верят, что будет прибыль, поэтому называется на вере. Открывает много возможностей, если, например, полными товарищами являются ЮЛ.

Хозяйственные общества.

Участники рискуют только своими вкладами. Они существуют в 2 видах – ОАО или ООО.

Акционерные общества – наиболее сложная и опасная конструкция для оборота. Ост Индская компания и т.д. Считается, что с них пошли классические ЮЛ, хотя это не совсем так, ведь эти компании выполняли еще и публичные функции – колонизация, управление. Во Франции – сосьетэ аноним. Участие может быть краткосрочным, акции купил-продал и все. 1 собственник имущества, нет долевой собственности.

Важный признак – ограниченная ответственность акционеров. Управляют сами акционеры.

Доли участия очень быстро передаются между различными лицами. Для этого есть биржа, где торгуют долями (акциями). Собрать понемножку со многих участников и получится 1 капитал. Могут быть тысячи акционеров. Им обещают прибыль. Это самая опасная форма, легко обмануться и не получить прибыль. Темные и светлые стороны акционерного дела, Шершеневич. Акционеров нужно защищать.

Учредители для начала должны сами купить свои акции и повладеть ими около 2 лет. Тогда появится капитал, из которого потом можно выплачивать дивиденды. Нужно что-то рассказать акционерам, их нужно где-то собрать. Появляется наблюдательный совет. Нужны органы, структура управления, разграничить компетенцию. На общее собрание призываются ВСЕ акционеры. В наблюдательный совет входят крупные акционеры и их представители. Это орган контроля акционеров и работников за обществом. У нас совет директоров отождествляют с наблюдательным советом, что в корне неверно. Контроль за самим собой? Миноритарии – акционеры с малой долей. Акционерные общества позволяют быстро перекачивать капитал по сферам производства, деятельности. У нас плохая защита миноритариев, худшая в мире. Корпоративный менеджмент нужно ограничивать, бороться с ним.

Закрытые и открытые акционерные общества – полнейший абсурд. ЗАО – маленькая компания, которая не может выйти на биржу, но она никого не интересует. Часто вообще не выпускает акции. Есть преимущественное право покупки акций для участников, т.е. есть ограничения на их оборот. Это абсурд. АО – форма крупного бизнеса, мелких АО быть не должно.

ООО придумали немцы. Выгодно мелким или средним корпорациям. Сконструировали в 1892 году. В Германии тот закон и сейчас в силе. По всему миру – после Первой Мировой. Объединение капиталов, отвечают только вкладом. Есть уставный капитал, собсвтенник своего имущество. Оно поделено на доли, но не в акциях. Они не предназначены для передачи. По общему правилу доли если и передаются, то с соблюдением преимущественного права покупки участниками ООО. Законодатель всячески затрудняет возможность перехода долей к третьим лицам, только в крайних случаях. Нотариальная форма сделки по передачи доли. У таких долей не может быть рыночной стоимости. Это сфера мелкого или среднего бизнеса.

В целом – конфликт 2 моделей (континентальной и англо-американской) в ГП и в ЮЛ в частности.

Основные АО у нас создавались в результате приватизации, т.е. раздачи государственного имущества. Не было никакого слияния долей акционеров. Не собирание имущества, а раздача. Статья 1 закона об АО – 2\3 ее о том, на какие АО этот закон не распространяется, которые регулируются законами о приватизации. Очень большое количество наших АО – государственные, т.е. государство имеет контрольный пакет акции. У нас сейчас нечто похожее на нэп, полурыночная, полугосударственная экономика. Существует «золотая акция» – право вето государства в АО. У нас 2/3 АО контролируются узким кругом лиц, как в Европе, а нормы об АО навязывают из США, где достаточно и 10% акций для контроля над АО.

Что делать, если в обществе остается 1 человек (обычно применимо к ООО)? Пусть существует. Для создания – нужно несколько участников, а потом – неважно сколько. Это 1 лицо будет взаимодействовать с ЮЛ на основе корпоративного права, оформлять свои решения в форме протоколов. Если ООО семейное – в целом тоже 1 лицо, единая воля, скорее всего не будет противоречий и т.п.

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО). Дополнительная ответственность – если имущества ЮЛ не хватает, все отвечают своим имуществом в равных кратных объемах. Сейчас таких обществ несколько десятков, их скорее всего отменят.

ЗАО (дополнение, см. начало выше). В США – лимитэд компани – публичные или частные. Публичные – их доли котируются на бирже, если туда приходят – становятся сток. К ним повышенные требования. Их немного, статус урегулирован императивно. За биржей стоит государство. Частные – на биржу не пускают, их доли никого не волнуют. Они не рассчитаны на обращение, есть право преимущественной покупки. Очень похожи на наши ЗАО и ООО. Share – это не акции, а доли, паи. Отсюда у нас и появились ЗАО, но у нас есть еще и ООО. ПО сути это 1 и то же, просто из разных систем права. Иметь это в 1 системе права – абсурд. У нас ЗАО часто не выпускают акции, хотя по идее нужно. Выходя из ООО – забираешь долю имущества вместе с долгами. Понятие чистых активов – итог ежегодного баланса, т.е. чистая собственность ООО, из него нужно выдавать долю тому, кто выходит из ООО. А вот из ЗАО можно выйти только продав или передав кому-нибудь свои акции. Потребовать с общества ничего нельзя. Больше нет никакой разницы, ЗАО нужно ликвидировать. Делить в России ОАО на публичные и частные – абсурд, все что маленькое частное и т.п. – это не АО, а ООО.

Внутренняя организация обществ.

Совет директоров командует всем, а акционеры ждут и присутствуют на собраниях. Независимые директора (см. выше). В Европе – под контроль акционеров, наблюдательные советы.

Корпоративные соглашения – и в Ао, и в ООО. Они касаются вопросов согласованного голосования. Есть целый ряд отношений между акционерами внутри АО. Они сильно развиты в США. В Европейском праве такого нет, определяется законом, миноритарии не в фаворе. Однако такие соглашения может допускать судебная практика.

У нас можно договориться о порядке голосования. Такие соглашения прописаны в законе. Соглашения 2 акционеров обязывает других акционеров. Еще и на общество и на контрагентов общества. Доктрина против этой идеи. Вообще соглашения внутри общества – коммерческая тайна, о нем никто не должен знать. В таком соглашении могут участвовать не только акционеры, но и 3 лица. Например, банк, давший кредит обществу. Однако там могут быть не банки, а те, кому запрещено заниматься коммерческой деятельностью (депутаты и т.п.) Или способ отмывания преступных денег. 3 – отойти от принципа пропорциональности. Права и обязанности зависят от размера доли (количества акций) а АО, ООО. Если договорились, можно внести рубль и иметь всю прибыль.

Все это уже есть в законе – О хозяйственных партнерствах. От 2 до 50 участников. Нет уставного капитала, все регулируется тем самым соглашением, что есть тайна, заверяется нотариусом и хранится у него. Участники – кто угодно. Распределение прав и обязанностей произвольно.

Дочерние, материнские и зависимые общества. С офшором нужно бороться, но это сфера крупного публичного бизнеса, бороться сложно. Цепочки компаний – если достают – прокалывают до конечного бенефициара. Концерн – взаимосвязь 2 компаний, договорный или фактический. Миноритарии дочернего общества могут обратиться с иском к материнскому обществу.

Речь идет об обществах. Их участниками могут быть другие ЮЛ, причем с контрольным пакетом. Могут действовать в интересах своего ЮЛ. Миноритарии в опасности.

Кооператив.

Родина – Англия. 1844 год – первый кооператив Справедливых первопроходцев (рабочие). Сейчас кооперативы есть не везде (в трети европейских стран нет). 2\3 швейцарских банков – в форме кооперативов.

У нас кооперативов около 30 тысяч. Они родились раньше, чем в Англии, назывались артелями. Корпорация – для богатых людей, нужен стартовый капитал. Как быть бедным людям, которые не хотят быть наемными работниками? Объединения обычных граждан, рождаются потребительские кооперативы. Цель – снизить расходы участников. Если собсвтенник жилья – кооператив, то он стремится снизиь их стоимость для граждан. В европейской литературе кооперативы называют «детьми нужды».

Необходимо личное участие в деятельности кооператива. Нельзя состоять в нескольких кооперативах. Личное трудовое участие. Члены – трудоспособные ФЛ. Принцип 1 человек – 1 голос. Члены кооперативва не отвечают личным имуществом по долгам кооператива. Сейчас стали допускать в кооперативы «финансовых участников» - как ФЛ, так и ЮЛ, они не обязаны участвовать лично в деятельности кооператива. Финансовые участники не должны преобладать в кооперативе. У нас ЮЛ участвуют обычно в жилищных кооперативах. В обычном кооперативе у ЮЛ интерес в налоговых льготах, которых у нас нет.

Производственные и потребительские кооперативы. Потребительский оказывает услуги только своим членам, в этом смысле он закрытый. Жилищный, кассы общего кредита. Общества взаимного страхования. Гаражные, садоводческие и т.п.

Производственные кооперативы оказывают услуги в основном 3 лицам (хотя своим членам тоже). Потребсоюзы по уровням – производственные кооперативы. С/х производственные кооперативы.

Некоммерческие корпорации.

  1. Потребительские кооперативы.

  2. Около 30 видов ЮЛ – политические партии, нотариальные палаты, торговые палаты и т.п. На самом деле все это 1 форма – союз (как в Германии). Идеальные цели (любые) – структура всегда одна, это союз. Отличия между ними у нас крайне несущественны. Они не имеют целью получение выгоды и наделяются правами ЮЛ только постольку, поскольку им нужно как-то распоряжаться своим имуществом для достижения своих идеальных целей.

Суханов – сделать 2 вида – ассоциации и ОО граждан. В 1 – и ЮЛ и ФЛ. В ОО – только ФЛ. Хотя в Европе это все едино – союз. 121 и 122 статьи ГК – об ассоциация и союзах – приняли отдельный закон, новая редакция. НКО могут быть либо в форме ассоциаций и союзов, либо в форме ОО. Разница указана выше.

Недоразумения российского ГП.

Казачьи общества – особый вид ЮЛ. Общины малочисленных народов ( по сути – потребительский кооператив). Еще 1 НКО – некоммерческие партнерства. В них участвуют главным образом ЮЛ, хотя могут и ФЛ. По хорошему это ассоциация или союз, но есть 1 отличие. НКО не занимается предпринимательской деятельностью, а некоммерческие партнерства в случае ликвидации свой остаток имущества могут поделить между участниками (другие НКО – раздают другим НКО). ИТОГО – 6 видов НКО по новому ГК.

Унитарные организации.

Не являются корпорациями, нет членства, не объединяется имущество. Никакой коммерции. В унитарную инвесторов не привлечь, они могут заниматься предпринимательством как вспомогательным делом, но не главным.

ГУП и МУП. Это объект права, а не субъект. Это некий вид деятельности, бизнес. Это продкут плановой экономики, где государство – собственник производств. ГУП и МУП – не собственники имущества, собственник их имущества – РФ, субъекты, местная власть. Это не рыночный подход, это реликт социализма.

Обычные и казенные унитарные предприятия. У нас государственные предприятия стали ЮЛ с 1961 года. Унитарное предприятие может спокойно обойтись без прав ЮЛ. ЮЛ должно быть субъектом права, а не его объектом. Раз не было субъектом – не сильно и напрягалось, нет стимула, экономического интереса. Вся прибыль и весь убыток – государству.

В 90-ые государственное имущество стали перекачивать в частный сектор, разбазаривать. Пришлось сокращать права унитарных предприятий. Не может продавать ничего без согласия собственника. Опасно иметь дело с ГУП и МУП. Не идут они в рыночную экономику.

Казенные предприятия – нужно пару сот, федеральных. Например, ГосЗнак – печать марок и т.п. Завод, который делает ядерные ракеты и т.п. Они должны иметь особый статус. Печать денег, военные организации, стратегически важные объекты. Банкротить их нельзя, за них отвечает государство. Теперь могут создавать и муниципалитеты, их около 100 тысяч. На практике – способ отмывания денег, с муниципалитета и его казенных МУП ничего не взять. Казенные предприятия должны быть только федеральными.

Фонды и учреждения в рыночном смысле. Фонд – ЮЛ, куда учредитель дает имущество, а дальше устраняется от распоряжения этим имуществом. Им распоряжается попечительский совет. Пожертвования. Фонд должен создавать тот, у кого есть имущество. Союз Меча и Орала – хороший способ отмывать деньги. По-хорошему фонды должны публиковать свою финансовую отчетность. От независимого аудитора.

Учреждения – создатели ЮЛ остаются им руководить в качестве его органов. Создаются различные органы (советы и т.п.). НИИ, музеи, лечебницы. МГУ – федеральное бюджетное учреждение. МГУ – единственный вуз страны, для которого есть специальное финансирование из бюджета. Казенные - военные части тоже учреждения. Бюджетные – МГУ и т.п. По долгам всех этих учреждений отвечает их учредитель, есть немного частных учреждений. Сами учреждения отвечают только в рамках свои денежных средств.

Казенные – полная государственная ответственность. Бюджетные – государство не хочет отвечать за долги, только если вред жизни и здоровью. Все остальное – сами. Нельзя обанкротить учреждения, но кредиторам нужно что-то дать. Можно обращать взыскание на малозначительное имущество, недвижимое и не сильно ценное. Автономные учреждения – государство создает, а дальше оно свободно, государство не контролируют и не отвечают по долгам. Кредиторам – только малозначительное имущество. Учреждения РАН. Финансирует свои учреждения, несет субсидиарную ответственность по долгам. Саму ее обанкротить нельзя, отвечает государственными деньгами. Самостоятельности нет, отвечают чужими деньгами за свои учреждения, которые называют своими собственными. Скоро это уберут.

ГАН (государственная академия наук) – самостоятельный вид ЮЛ. По сути это бюджетное учреждение. РАН включает в себя 550 ЮЛ. По новому закону и буду бюджетными учреждениями. Кто собственник имущества, кто отвечает по долгам и чем. Главные вопросы.

Религиозные организации как ЮЛ. Церковь – единый собственник своего имущества. В Европе это юридические лица публичного права. У нас жто было до революции, сейчас нет. Они оставлены, как есть.

Государственные корпорации - не корпорации, нет деления имущества. Н государственные, потому что сами собственники. У нас есть 6 таких корпораций. Им дают огромные дотации из бюджета. Нет устава, не нужна регистрация, до 2008 года их нельзя было контролировать. Теперь их можно контролировать. В целом это форма бесконтрольного распоряжения бюджетными средствами. Государственная компания и государственная корпорация 1 и то же.

Реорганизация и ликвидация ЮЛ

В период своего существования юр лица могут быть реорганизованы в нескольких формах:

  1. слияние

  2. присоединение

  3. выделение

  4. преобразование

  5. разделение

Нормальные правопорядки запрещают преобразование некоммерческой организации в коммерческую. В России нет такого запрета. Все эти формы характеризуются тем, что юр лицо перестает существовать(кроме выделения). А что с обязанностями? Они тоже исчезают вместе с юр лицом? По-хорошему юр лицо не должно уничтожаться за 1 день, так как вместе с этим лицом мгновенно исчезнут долги. Сейчас в РФ хоть банки нельзя так быстро уничтожить, но остальные то можно.

Здесь мы встречаемся с понятием правопреемства. Оно всегда есть при реорганизации юр лиц. Этот институт служит защитой прав кредиторов юр лица. При реорганизации юр лиц обязательно должно возникнуть правопреемства. 2 вида правопреемства:

  1. универсальное - при реорганизации юр лиц, все права и обязанности одного лица переходят другому.

  2. сингулярное

Правопреемство подлежит особому регулированию императивными нормами. А в силу этих правил, что нужно сделать, чтобы то или иное лицо могло быть преобразовано:

  1. совершить запись в реестр юр лиц(что лицо находится в состоянии преобразования) и известить об этом кредиторов.

  2. составить разделительный баланс или передаточный акт.

То есть посмотреть, как права и обязанности есть у этого юр лица и что кому перейдет. Так же надо соблюсти определенные гарантии кредиторов: а)

их надо всех письменно уведомить б)

в)у кредиторов так же появляется право требовать досрочного исполнения обязательств, либо расторжения договора - очень жестокое требование, может привести к банкротству компании, это можно заменить предоставление дополнительных гарантий кредиторам.

г)Так же существует еще 1 способ: если в результате юр реорганизации появилась «помойка»(юр лицо, у которого есть одни долги), либо если непонятно, кому перешли долго, то будет солидарная ответственность юр лиц, которые созданы на базе прекращенного юр лица.

д) дополнительное обеспечение - залог, например.

Большой особенностью отличаются реорганизации с акционерным обществом. Если на базе 1-ого общества создаются 2 общества, то что делать с акциями? Надо собрать общее собрание акционеров и просить, чтобы акции прошлого акционерного общества конвертировать в акции вновь образуемого общества. По какой цене - договариваются.

В практике возник уже давно такой вопрос: возможно ли сочетание различных форм реорганизации? Каждый акт регистрации - это время, она занимает длительное время и если проводить все это последовательно, то процедура такой реорганизации может занять несколько лет, что очень плохо скажется на работе такой организации. Предприниматели хотят одним актом реорганизации охватить несколько форм. Решили, что да, сейчас эта статья в ФЗ о АО. Она говорит, что возможно одновременно одновременное выделение, а потом слияние.

Но надо помнить, что если все это будет совершено быстро, то долги обязательно где-то потеряются.

Последние несколько лет распространение получили такие штуки, как «враждебное поглощение». Эти сделки получили огромное распространение в англо-американском праве. Бизнесс иногда требует того, что одна фирма присоединила другую, но без согласия акционеров, директоров - «враждебное поглощение».

Merger - нормальные случаи реорганизации, это либо присоединение, либо слияние. Они используются для публичных компаний. Варианты могут быть такими: компания А покупает 100% акций Б и другие.

Аcquisition - враждебные поглощения. А хочет контролировать Б(target company) без его согласия. А делает Б такое предложение, от которого очень трудно отказаться: продать свои акции по цене выше рыночной, но заплатить за эти акции не деньгами, а акциями других компаний. Миноритариям ничего не предлагают, так нечего с ними считаться. Но закон запрещает подобное, надо защитить миноритариев. Значит, ты обязан купить и у миноритариев. Но и из этого нашли выход вскоре.

Существует процедура ликвидации юр лица. Она опять связана с защитой интересов кредиторов. Надо принять решение о ликвидации юр лица(оно может быть добровольное, а может быть и принудительное). Когда принято решение о ликвидации, надо сделать запись в реестр, письменно оповестить кредиторов. Потом образуется ликвидком. А дальше этот ликвидком совершает ряд действий,предусмотренных ст. 63 ГК РФ: анализ долгов и средств, расчет с кредиторами. Если недостаточно средств для ликвидации, то надо проводить процедуру банкротства. После всех рассчетов со всеми кредиторами ликвидком создает леквидационный баланс и делать запись, что юр лицо ликвидировано. Нигде в мире этим не занимаются налоговые органы, обычно это делают суды. Бывают ситуации, когда юр лица ликвидированы, а потом всплывает имущество. То в зависимости от формы юр лица все и происходит: если коммерческая организация - то делится между акционерами, если некоммерческая - отдается на цели, ради которой была создана эта компания.

Банкротство ЮЛ

Есть предварительные процедуры, не обязательно должно быть банкротство. Процедура банкротства всегда судебная, суд назначает арбитражного управляющего, который контролирует весь ход банкротства. Вводятся новые институты: «период подозрительности» - сделки, совершенные юр лицом - банкротом за последний год, можно оспорить, так как можно предположить, что юр лицо таким способом пыталось спасти имущество.

Не все юр лица могут быть обанкрочены - казенные предприятия. На период банкротства устанавливается «конкурсный иммунитет», то есть нельзя совершать сделки без согласия конкурсного управляющего. Юр лица по решению арбитражного суда подлежат ликвидации.

Публично-правовые образования как субъекты ГП

Таких субъектов у нас несколько:

  1. РФ.

  2. субъекты РФ.

  3. муниципальные образования.

По представлениям конца 18 века государство - ночной сторож, а во внутренний оборот оно не должно вмешиваться. Жизнь показала, что все не так. Государствам всегда нужны деньги, поэтому им необходимо участвовать в некоторых гражданских правоотношениях. Следовательно, у государства целевая правоспособность.

Государство должно участвовать в отношениях частного права, но оно должно участвовать наравне с другими участниками. Это принцип у нас закреплен в ст. 124 ГК РФ. Государство участвует в правоотношениях через свои органы. Если стороной будет орган, то если оно не заплатит, то кредиторы будут предъявлять взыскание к публичному-правовому образованию в целом. Но в нашем правопорядке большинство министерств и ведомств - юр лица, а значит самостоятельные участники оборота. Отсюда возможно злоупотребления: эти учреждения могут менять лицо и говорить, что они заключили сделку не от своего имени, а от лица государства. Надо различать случаи участия в обороте государства и его органов. Отсюда такой вопрос: давай введем категорию лиц публичного права.

За рубежом и до революции у нас такое было. Это прежде всего государство, которое прячется за эту маску. Это его казна или юридическое лицо публичного права. Юр лицами публичного права так же являются университеты, религиозные организации. Исторически могут сложиться разные юр лица публичного права.

Юр лицо публичного права - это понятие условное, хоть оно и называется так, но оно является субъектом частного права, но это особые субъекты: они создаются не по решению других участников оборота, но актом публичной власти, у них всегда ограниченная правоспособность, у них всегда негласные функции(принудительные полномочия). Юр лица публичного права не могут быть банкротами и за них ответственность несет государство. Нам это надо? Нет, так как у нас государство или его органы прямо участвуют, либо создаются учреждения.

Есть юр лица, которые никуда не лезут. Что такое ЦБ? Отдельный вид юр лица. Нас волнует, кто и чем будет платить по долгам, неважно, как вы назовете это образование.

Объекты гражданского права

Сейчас действует в новой редакции. Появилось большое количество статей о ценных бумагах.

Объекты гражданских прав -

В ГК названы в качестве объектов вещи. Но право ведь не может влиять на вещи. Так что же такое объект гражданских прав? Этот вопрос до сих пор дискуссионный.

Здесь надо иметь в виду, что тут есть ряд более-менее условных понятий. К таким понятиям стоит отнести понятие «объекты гражданского права». А почему нельзя так написать, что это объекты гражданских правоотношений? А потому, что правоотношение - это понятие науки, а не закона. Закон должен содержать правило поведения, а категории, принципы - это дело науки. Поэтому в ГК нет научной категории объекты гражданского права.

Если говорить правильно, то единственный объект гражданских прав - поведение людей. Закон условно называет объектом гражданского права материальные ценности.

Еще в конце 19 века Бирлинг пытался ответить на вопрос, что такое объекты ГП. Он говорил, что их 2: поведение людей и вещи, материальные блага, по которым возникают различные правоотношения.

Агарков воспринял эту концепцию. Иногда еще дальше идут цивилисты говоря, что стоит различать объект и предмет.

Если честно, то все эти изыски практического значения не имеет. Зачем нужны объекты гражданских прав? А потому, что разные объекты гражданского права имеют свой особый гражданского-правовой режим. Этот режим устанавливается для людей по поводу их поведения в отношении определенного объекта.

С другой стороны из этого вытекает, что не любое общественное явление может быть объектом гражданских прав. Вот, например, как может быть объектом гражданских прав информация? Информация очень важна, но при чем тут гражданское право? Теперь уже нет такого объекта как информация в 128 статье ГК РФ.

С точки зрения того, что закреплено в ст. 128 ГК РФ, объекты делятся на определенные виды:

  1. имущество - совокупность того, что есть у субъекта ГП(права, вещи, долги), понятие условное. Но у того, что входит в имущество имеет разный правовой режим. В случае универсального преемства объектом может быть имущество. Является объектом взыскания кредиторов. Сам законодатель употребляет этот термин в разных смыслах: вещи, совокупность того, что есть у субъекта ГП. Как целое имущество не может быть объектом ГП. Нельзя быть собственником прав. Можно быть собственником только вещей.

В состав имущества входит:

а) вещи, физические осязаемые, в том числе наличные деньги и ценные бумаги. Но иногда не осязаемое(электричество, например). Деньги в виде купюр - наличные, осязаемые, а деньги безналичные, на счете в банке - это вообще не деньги, это способ расчета без использования наличных денег. Безналичные деньги - это права требования, способ расчета. Даже закон называет безналичные деньги безналичными денежными средствами. Наличные деньги - вид вещей, безналичные деньги - вид прав.

б) имущественные права - Тут много заблуждений, так, например, банковский счет - это не вещь, а право. Всегда ясно, кто субъект какого-то либо права. Права имеют совершенно другой правовой режим, чем вещи.

в) иное имущество - безналичные денежные средства, документарные ценные бумаги. Акции в АО давно уже не выпускаются в форме документов, а в форме записи на счете специализированной организации. Акция - это не что-то вещество, это лишь способ фиксации прав.

г) результаты работ и оказания услуг - так, в договоре подряда волнует результат работы, а не сама работа. Объектом гражданских прав является результат. Но в современной формулировке она не учитывает одно обстоятельство: надо платить за результат, но не всегда. Есть ситуации, когда для заказчика важен именно процесс (например, перевозка, договоры оказания услуг(зрелищные - театры, цирки)).

д) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним коммерческие наименования, названия фирм. Закон исходит из того, что все это относится к нематериальным ценностям.

  1. нематериальные блага: честь, достоинство, репутация, тайна личной жизни.

Наш сейчас в основном интересуют вещи.

Понятие и виды вещей в ГП

Вещи - физические осязаемые предметы. Так было до 20-ого века, тут ситуация осложнилась. Как назвать кота или собаку вещью? Формально вроде бы вещи, а по существу как-то глупо. Немцы были первые, кто в ГГУ лет 30 назад ввели параграф 90а, который говорил, что животные - это одушевленные вещи. Животные, в принципе, особый вид вещей с особым правовым режимом.

Следующая проблема - является ли вещью часть тела человека? Они приравнены к вещам, но имеют специальный режим. На эту проблему написаны монографии, некоторые говорят, что есть даже особое медицинское право.

Есть юр прием, который говорит, что если не знаешь, что это за вещь или право - sui generis.

Следующая проблема - что такое электричество? Некое свойство материи. То есть, можно сказать, что это особый вид вещей. Виды энерегии в принципе считаются объектом ГП.

Вещи делятся на разные группы. Большинство классификаций римского права дожили до нашего времени. Но появились и новые.

В силу ст. 129 ГК вещи делятся на:

1.

а) оборотоспособные - могут спокойно отчуждаться.

б) ограниченно оборотоспособные - могут отчуждаться только особым субъектом ГП и в особых ситуациях.

2. ст. 130 ГК РФ:

а) движимые

б) недвижимые

С кодекса 1922 года мы жили без недвижимости. Другие правопорядки имеют такое, но проблема в том, что мало кто знает языки. Как раз потому, что мы не знаем языков, мы стали придумывать свое объяснение.

В конце 18-начале 19-ого века люди поняли, что есть вещи, которых очень мало и которых нельзя создать. Это земельные участки. Земля нужна всем. Это в России ее много, а Европе совсем другая ситуация. Потребность в земле постоянна, а пригодной земле очень мало + ее даже создать нельзя. Обеспечить пользование землей - одна из задачей ГП, а именно недвижимости и ОВП.

Земельный участок - объект ГП, а не просто земля. Весь бред о земле нам будут говорить на Земельном праве.

Недвижимость в нормальных правопорядках - это только земельные участки. Недвижимость в принципе исторически связана только с земельными участками.

Недвижимость - не то, что нельзя двигать. Сейчас уже можно двигать и дома, и мосты, и многое другое. В ВОВ немцы снимали чернозем и отправляли в Германию. Недвижимость - понятие юридическое, а не физическое. Проблема не в том, что нельзя подвинуть.

Одна из важнейшей особенностью земельного участка - все сделки с землей надо регистрировать в государственном реестре, иначе так и не определишь, кому принадлежит та или иная земля. Сделки с недвижимостью нельзя проводить так же, как с вещами. На земле не написана чья она.

Может быть и недвижимость по закону(морские суда, космические объекты, самолеты), а не по природе. Должен быть гос реестр недвижимости, который должен отличаться публичной достоверностью.

1919 год - земля национализирована.

1992 год - появилось право собственности. Но не было системы органов регистрации собственности, она была создана только в 1998 году.

С 1992 по 1997 год право собственности на землю было, а регистрации не было. Как можно было подтвердить это право? Любой бумажкой. В результате можно сейчас прийти покупать участок, получаю выписку и нету никаких гарантий, что спустя год придет еще один человек и скажет, что сельсовет в каком-то году выдал свидетельство о праве собственности на эту землю. И эта вот бумажка перекроет всю вашу покупку. Таких проблем в других правопорядках нет.

По нашим представлениям, недвижимостью является и дом на земле. Но дом не может существовать без земли. Если собственник земли и здания, то все хорошо, но у нас около 90% земли в публичной собственности, значит, у правило совсем другое: земля - государства, все, что на ней - частное. Значит, нужен какой-нибудь титул на землю.В англо-американском праве все постройки на земле, являются принадлежностью земли, то есть здание - это составная часть вещи.

Главные и принадлежные вещи могут меняться местами.

Составная часть вещи - та часть вещи, которая вошла в вещь и стала неотъемлемой частью ее. Эта концепция единой вещи. В России пришли к этой концепции(единой вещи). Если уж отчуждается здание, то вместе с землей.

Земельный участок - это только поверхностный слой земли. Все, что под ним - недра, это совсем другой объект ГП. Это европейский и наший подход. Недры вообще по нашему законодательству могут находится только в публичной собственности.

Есть понятие «объект незавершенного строительства». К недвижимости по природе они и отнесены. Что это? Это когда что-то строится, а потом все забрасывается. Если работа законсервирована, то тогда и появляется. Что бы он стал недвижимостью его надо зарегистрировать как незавершенный объект в гос реестре.

Появился такой объект как машинно-места. Если это многоэтажный гараж, то что это? По воззрениям наших судов это особый объект недвижимости, на них накладывается арест,их можно передать по наследству. Это бред. Это все из-за того, что мы забыли, что такое недвижимость.

Недвижимость по назначения - эту категорию придумали французы, она широко не распространена. Примеры: несжатая рожь, кролики в клетках, плоды на ветках. Это французская система, у нас ее нет.

Есть разные виды регистраций:

  1. техническая (регистрация автомобиля в органах ГИБДД, регистрация оружия). Вещные права от этой регистрации не зависят.

  2. правоустанавливающая (право на недвижимость возникнет только при появлении записи в гос реестре, до этого отчуждать все равно собственник дом. Такая запись производится в Рос реестре).

Применительно к регистрации: в феврале этого года внесли изменения в ГК по поводу регистрации прав на недвижимость. Регистрация строится на принципах законности, публичности(за символическую плату можно получить информацию о данной недвижимости, выписку из реестра), достоверности(эта выписка должна быть достоверной).

Первоначальный текст ГК и ФЗ о регистрации недвижимости говорил о регистрации недвижимости о сделках с ними. Возникает вопрос, что регистрировать? Права или сделки? Сейчас регистрируют только права.

У нас еще есть пару интересных объектов, которые считаются недвижимостью, но сами по себе такими не являются: предпринимательский комплекс(тут особенность в том, что предприятие - комплекс имущества. Предприятие - это вид деятельности, бизнес, это совсем не обязательно юр лицо. И как комплекс это предприятие представляет собой совокупность прав, обязанностей, имущества.).

Goodwill - клиентелла. Можно взять пару ресторанов и сделать их одинаковыми, но при этом они будут по-разному стоить. Почему? У одного куча клиентов, он старый и известный. Второй наоборот. Давно замечено, что любое предприятие обрастает хозяйственными связями, это не вещи, это не права, но в бизнесе это необходимо. Если есть клиентура, то ценность предприятия возрастает и при залоге, следовательно, можно получить больше денег.

Как комплекс единый предприятие - идея неудачная. Но в ст. 132 - предприятие может быть объектом ГП только в обороте, если оно находится в статике, то этот имущественный комплекс сразу распадется на составные части, каждая из которых имеет свой собственный правовой режим.

Жилые помещения - как может приватизировать квартиру? Если чей-то пол - потолок, а в стенах трубы и т.д. В концепции развития Гражданского законодательства записали, что тут объектом является трехмерное пространство. Суханов считает это бредом, так как можно быть собственником воздуха? Было такое дело: купили 5 комнат на 3-ем этаже, а собственник не пускает, говоря, что он продал квартиры, а не лестницы и лифты. ВАС подтвердил эту позицию. Объектом вещного права может быть только вещь в целом. Австрийцы придумали, что покупая квартиру, вы становитесь лишь собственником доли дома. Получается логично: ты собственник доли, значит и плати в размере своей доли.

Многие традиционно устоявшиеся придется пересматривать в связи с появлением недвижимости. Например, заменимые/незаменивые вещи. Родовые вещи никогда не исчезает. Недвижимые вещи по своей сущности не могут быть родовыми вещами. Нельзя купить 5 самолетов, они всегда индивидуально-определенные. Делимость/неделимость так же не относится к недвижимости. Нельзя разделить автомобиль, например.

Деление вещей на простые и сложные важно для гражданского оброта. Когда продается не одна вещь, а комплекс. Например, коллекция вещей, сервиз, библиотека. Все это является вещью только для целей оборота. Еще в римском праве был поставлен вопрос, является ли вещью стадо? Они отвечали, что маловероятно. 20 коров можно продать, но стадо - некая абстракция. Завтра убежит одна корова и стадо разве изменится? нет. ст. 133.1 - единый недвижимый комплекс, он тоже признается недвижимой вещью, но только для целей оборота. Что это такое? Закон дает нам определение, в него входят и линейные объекты - трубы, провода. Они являются единой вещью. На них нужно зарегистрировать право, а значит индивидуализировать объект. Арендовать можно и часть вещи, а право собственности можно иметь только на вещь в целом.

Деньги и ценные бумаги как особый объект гражданских прав - это вещи родовые(хотя на бумагах есть номера). Денежные средства безналичные - это не деньги, а средство платежа. Деньги - вещи, обладающие повышенной оборотоспособностью, по своей юр природе они представляют собой безусловное обязательство выпустившего их банка. Принято считать, что есть один эмисионный центр. Это один банк, как правило Центральный Банк. Но это не всегда так. Вот в Великобритании: в каждой стране деньги выпускает собственный банк, как минимум 5 эмисионных центров в пределах одного государства. Другой вопрос, как это все контролировать? Но это вопрос финансового права.

Изначально банкноты рассматривались как ценные бумаги, который банк обязывался разменять на драг металлы. Но сейчас уже не так, с 1944 года ни одну валюту мира нельзя обменять на золото. Вот отсюда получается, что запись о обязательстве банка бессмысленна.

Лазарь Адольфович Лунц «Деньги и денежные обязательства».

Ценные бумаги

Ценные бумаги - В ГП очень много различных бумаг, и что, это все ценные бумаги? Ценная бумага - документ, воплощающий право. Причем это право нельзя осуществить иначе кроме как предъявить эту бумагу. Вот выигрышный билет: если ты его потерял, то ты никогда не получишь выигрыш без этой бумаги. Ценные бумаги были изначальны придуманы для того, чтобы облегчить оборот прав. В Римском праве объекты гражданских прав были только вещи. Не было оборота прав, по крайней мере в основной его период. Оборот требовал, чтобы его объектом стали не только вещи, но и права на них. С отчуждением вещей возможно добросовестной приобретение. В интересах оборота собственник не сможет истребовать ее у добросоветного приобретателя. А вот с правами так не получится.

Право надо привязать к вещи. К какой? К бумаге, причем так, чтобы это право нельзя было использовать помимо бумаги. Это способ облегчить переход прав от одного лица к другому.

Смысл ценной бумаги - облегче передачи имущественных прав. Вексель - не форма уплаты, это всего лишь обещание заплатить в будущем. Он фиксирует точно в себе это право, оно фиксируется таким образом, чтобы право на бумагу становится правом из бумаги. Право неразрывно связано с бумагой. Ценные бумаги могут быть:

  1. предъявительные

  2. ордерские - исполнение обозначается тому, кто указан в надписи или индоссаменте. С именной ценной бумагой так не получится.

  3. именные - есть вопрос, бумаги они или нет. По ст.142 ГК они ценные бумаги, но их передача осложнена. Суханов считает, что они не ценные бумаги.

Ценные бумаги были изначально связаны с передачем прав. Брунер создал учение о ценных бумагах. Только Швейцарский и наш ГК дает определение ценной бумаги. Документ, с помощью которого можно осуществлять права - не ценная бумага по концепции Брунера. В 20-ом веке появилось более широкое понимание ценной бумаги.

Кредитная карточка - ценная бумага или нет? Нет. Нужно знать пин-код и тд, это свидетельство о наличии права.

Современные немецкие учебники говорят, что билет в театр - это ценная бумага. Немцы на футбольные матчи на чемпионат мира выпустили именные билеты.

Обычную ценную бумагу можно передать вручную и она не должна быть привязана к личности.

Корпоративные ценные бумаги - акции и облигации. Когда появились огромные корпорации, то надо печатать очень много бумаг. Печать бумаг превысила бы стоимость самого права. Поэтому лет 30 назад пришли к выводу, что не надо печатать акции. Достаточно надписи в регистрирующей органе. Возникла проблема бездокументарных ценных бумаг. В США теории и понятия ценной бумаги нет, у них есть 3 разных на 3 разные вида ценных бумаг. Поэтому под ценными бумаги они имеют в виду эмисионные бумаги: акции или облигации, то есть бумаги, содержащие одинаковое право. И таким образом появляется акция, которая не имеет документарной формы. Что это такое? Запись в банке. Передача документа производится надписью на счете. Это уже не ценные бумаги. Акции и облигации могут быть только в бездокументарной форме, нету документа, а если его нет, то и нет и ценной бумаги. Это новый объект ГП. В ЕС даже перешли к другой терминологии. Мы идем за американцы и зовем их ценными бумагами, но бездокументарными.

Основания возникновения гражданских правоотношений

Речь пойдет о юридических фактах. Возникают в силу реальных жизненных обстоятельств, которым закон придает юридическую силу. Это реальные факты из реальной жизни, не фикции. Однако не все факты реальности являются юридическими, а только те, которым закон придает значение. Связывает с ними возникновение, прекращение или изменение прав или обязанностей, правоотношений. Источник права – правосубъектность – правоотношение. Как право переходит по этим 3 стадиям? С помощью юридических фактов.

Виды юридических фактов. Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. По отношению к вещам – титулы. События и действия. Событие не зависит от воли людей, действие – зависит. Сроки, их начало или конец – с 1 стороны событие, связаны с объективным процессом течения времени. С другой стороны – сроки могут быть прерваны, восстановлены, это субъективный момент. Сроки обычно не вписывают ни в события, ни в действия. События бывают абсолютные и относительные. Абсолютные полностью не зависят от человека, а относительные – частично, инициируются действием, а дальше выходят из-под контроля человека.

Действия – правомерные и неправомерные (деликт, неосновательное обогащение). Правомерные – индивидуальные акты публичной власти (решение суда), юридические поступки (формально не направлены на достижение гражданско-правового результата, однако осознаны и целенаправлены, например находка, творчество) и 3, самый главный – сделки (юридические действия, прямо направленные на изменение, прекращение и возникновение прав и обязанностей). Список возникновения гражданских прав и обязанностей открыт, по крайней мере для действий. В силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают, изменяют или прекращают права и обязанности.

В ряде случаев 1 факта не достаточно для возникновения правоотношения, нужна комбинация нескольких. Совокупность бывает разная – одновременно, 1 за другим и т.п. Такая совокупность называется юридическим составом.

Появился новый вид юридического факта – решение собраний участников определенных видов ЮЛ. Глава 9.1 4 раздела – решение собраний. Они обязательны для всех участников ЮЛ, в том числе и для тех, кто голосовал против или отсутствовал. Несогласные могут оспорить в суде. Юридические общности по Тибо – не только корпорации, но и сонаследники, сособственники, сокредиторы и т.п. В проекте изменений были, но сейчас в ГК не вошли. Эта общность должна как-то выразить свою волю, через собрание. Решения таких собраний нужно оформлять. Иногда эти решения могут быть обязательны для 3 лиц – для всего ЮЛ, для его органов. В этой главе оговорено, что если есть отдельные законы о таких собраниях, то нормы главы 9.1 не применяются. Такое решение – не сделка. Здесь возможно принятие решения без субъекта (не попал на собрание, а оно приняло решение).

Сделки.

Из ГК 1922 года. Действие граждан или ЮЛ, направленное на ВИП гражданских прав и обязанностей. Это волевой акт. Правомерный. Целеполагание. ВИП именно гражданских прав и обязанностей, институт ГП. Необходима совокупность 2 вещей – внутренняя воля, желание и во-вторых эта внутренняя воля должна быть доведена до 3 лиц, т.е. волеизъявление. Способы волеизъявления – статья 158 ГК. 3 способа. 1 - прямое волеизъявления (устное или письменное). 2 – конклюдентное волеизъявление. Из таких действий явствует воля лица заключить сделку. 3 – молчание. Пословица молчание – знак согласия в ГП как правильно не работает. Признается волеизъявлением только по соглашению сторон или по прямому указанию закона.

Как соотносится волеизъявление и воля? Чему отдать предпочтение при ошибке? Немцы этим занимаются почти 200 лет. Ориентация на волеизъявление – в интересах оборота. Однако большой формализм, любая описка обязывает? У нас – презумпция соответствии внутренней воли и волеизъявления. Если нет, субъект должен это доказать.

В целом мотивы действий не имеют значения. Только некоторым мотивам придается юридическое значение, только если они влияют на юридическую природу сделки.

Кауза сделки – основание сделки (формальное). Условия бывают отлагательные и отменительные. Если субъект будет активно содействовать наступлению такого условия – юридически оно не наступит. Оно не должно зависеть от воли сторон. Потестативное условие – не признали, могут быть 2 группы. Полностью зависят от одной стороны, абсолютная потестативность. Относительная потестативность – зависят от действий стороны, но зависят непроизвольно или не только от действий сторон, но и воли 3 лиц (например, государства). (Например – дам в аренду, если смогу зарегистрировать как жилое помещение). Это кондицио юрис, юридическое условие.

Возникают ли правоотношения из сделки на относительно потестативных условиях (произвольные условия, зависящие лишь от воли сторон)? Да. Но конкретный договор – только при наступлении этих условий.

Регистрация сделки или прав – это форма сделки? Суханов – нет. Регистрация – не форма сделки, а акт публичной власти, который признает законность сделки. Без регистрации не возникнет никаких юридических последствий.

Статья 157.1 – согласие на совершение сделки 3 лиц. Например, орган ЮЛ, государственный орган. Это не условие сделки, сделка заключена и без согласия. Это условие действительности сделки, без него ее можно оспорить и признать недействительной.

В процессе исполнения сделки сторона посылает другой различные документы. Грузите апельсины бочками, например, или сообщения о продлении договора. Какое значение этих документов? Статья 165.1 – юридически значимые уведомления. Это не сделка, как и само исполнение сделки. Все это – юридически значимые сообщение, особый вид юридических фактов-действий. Влекут последствия с момента доставки такого сообщения.

Немцы делят сделки на обязательственные и распорядительные (распоряжение правом, уступка права по договору). В нашем законе нет такого деления. Суханов не видит надобности в ведении у нас такого деления (хотя до революции было). К распорядительным немцы относят еще и сделки по исполнению основной обязательственной сделки. Помогает сохранить в силе сделку, которая, например, не была одобрена общим собранием акционеров ЮЛ. Принцип абстракции – действительность распорядительной сделки не зависит от действительности основной сделки.

Виды сделок.

  1. Односторонние и дву- или многосторонние (договоры). Односторонние – юридический эффект возникает в силу волеизъявления 1 лица. Например, завещание, публичное обещание награды, выдача доверенности.

  2. Фидуциарные – могут быть в силу утраты доверия в одностороннем порядке и без возмещения убытков расторгнуты. Причина не нужна. Их немного и они очень опасны для оборота.

  3. Каузальные и абстрактные. Кауза – основание сделки. Абстрактные – выдача векселя, он сам себе основание (Шершеневич).

  4. Реальные и консенсуальные – только в отношении движимости.

  5. Биржевые сделки. Особенность в заключении – их заключают только участники биржевой торговли во время торгов. Объект – биржевой товар. Все участники – посредники (брокеры, маклеры). Составляют специальные бумажки от своего имени, как посредники.

Сделка – важнейшее проявление частной автономии. Форма самоорганизации отношений между участниками. К сделкам не относятся юридически значимые сообщения. Сделку всегда можно оспорить. Стабильность оборота – величайшее благо. Не нужно постоянно спорить.

2 группа отношений – решения собраний, и не только ЮЛ. Это не сделки. Действует правило – каждый участник собрания имеет 1 голос, если иное не предусмотрено законом.

Условия действительности сделок.

Говоря о договорах (99% всех сделок), вступление в силу регламентируется нпа. Однако имеет в виду и многосторонние, и односторонние. 2 ситуации – условия, которые относятся к появлению правоотношения, и условия, определяющие действительность сделки. Условные сделки – относительно момента возникновения прав и обязанностей. Не всякая связь в ГП – правоотношения. Здесь стороны уже связаны, но прав и обязанностей еще нет. Незарегистированная сделка – заключена, но правоотношения не возникают. С другой стороны, соблюдение формы – необходимо для заключения сделки.

Сейчас положение о письменной форме внешнеторговой сделки устранено. Если другая сторона уклоняется от нотариальной формы сделки, чтобы ее не исполнять, а другая сторона частично исполнила – суд может признать сделку действительной. Сделки ЮЛ – 2 подписи и печать.

Есть и условия на уровне исполнения, возникновения прав и обязанностей.

Недействительные сделки.

Раньше - до 70% всех споров – о действительности сделок. Суть нынешней реформы – переформулировать нормы, чтобы стабилизировать оборот, особенно в сфере предпринимательской деятельности. Нужно меньше спорить. У нас – нормы о крупных сделка и с заинтересованность – служат для разрушения оборота.

Есть общие правила, определяющие действительность сделки. 1 – законность содержания. 2 – дееспособные и сделкоспособные стороны. 3 – соответствие воли и волеизъявления. 4 – соблюдение формы сделки, если она обязательна. 5 – соблюсти кондицио юрис, если нужно. Если хоть что-то не соблюдено, можно говорить о недействительности сделки. Правонарушение не может быть сделкой.

2 группы недействительности сделок – оспоримые и ничтожные. Оспоримая – действительна, до той поры, пока не будет судебного решения о ее недействительности. Ничтожные – в силу факта своего совершение, правового эффекта не порождают с самого начала. Однако возможен иск о признании последствий ничтожных сделок. Новицкий писал, что такое деление крайне размыто – оспоримые сделки становятся ничтожными по решению суда.

Сделка может быть недействительна лишь в части, в остальном – действительна. На такую часть просто закрывают глаза, она как будто не написана.

Основания недействительности сделки (указаны только в ГК, пока не пришли крупные сделки и сделки с заинтересованностью). Сейчас 157.1 – одобрение сделок, общая норма.

  1. Нарушение основ правопорядка и нравственности (ничтожность).

  2. Несоответствие сделки закону (обычно – ничтожность, но злоупотребляли, сейчас – презумпция оспоримости, ничтожна только при прямом указании закона).

  3. Нарушение законных прав и интересов истца или 3 сторон. Раньше – любые иные лица, кто угодно оспаривал.

  4. Совершены с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом. Только если контрагент заведомо знал или должен был знать о таких ограничениях.

  5. Сделка органа ЮЛ, заключенная тогда, когда другая сторона знала об ущербе, явно не выгодная.

  6. Сделку может оспаривать та сторона, интересы или права которой нарушены.

  7. Недобросовестность стороны.

  8. Нужна цель признания сделки недействительности, доказать интерес.

  9. Заключенные под влиянием заблуждения или обмана. Обман – все последствия недействительности на обманщика. Заблуждение – проблемы заблуждающегося. Что такое степень добросовестности, необходимых для оборота? Конвалидация сделки – ее исцеление.

Последствия признания сделки недействительной.

  1. Реституция. Возврат в первоначальное положение. Либо реституция вещи, либо компенсация. Возврат контрагенту по сделке, безотносительно к его титулу.

  2. Последствия не применяются, если противоречат основам нравственности. Зато можно виндикацию.

  3. 2 последствие – после антисоциальных сделок. Здесь конфискация. Это не ГП мера.

Осуществление гражданских прав

Субъективное право - мера возможное поведение. Проведение этот процесса в действительность и есть осуществление гражданских прав.

Арест на имущество не означает, что исчезает право собственности на данную вещь. Нельзя распорядиться этой вещью, но само право то остается. Право у лица есть, но реализовать его не представляется возможным. Поэтому надо различать право и осуществление права.

Процесс осуществления права регулируется определенным образом. С этой точки зрения нужно говорить о различных способах и принципах осуществления гражданских прав.

Способы бывают разные. Граждане могут осуществлять свои права фактическими(смотрю на часы) и юридическими способами(купля-продажа). Реализовать гражданские права можно самостоятельно, а можно с помощью других лиц(представители, агенты, посредники, например).

Нужно различать обязанность и осуществление обязанности(исполнение). Исполнение может так же быть как фактическое, так и юридическое. Исполнение может происходить самостоятельно, а может и 3-ими лицами.

Все, что мы говорим о осуществление прав автоматически относится к исполнению обязанностей.

Принципы осуществления гражданских прав:

Само субъективное право есть определенная мера поведения, то есть мы не можем делать все, что угодно. Собственник не может делать все, что угодно, так как право есть определенная мера поведения. Это примеры самого права. Право не может быть безграничным. Что в этих границах можно делать предписывает закон/обычай/что-то еще. Каждый из нас ограничен в способах реализации права. Надо соблюдать интересы других лиц. Возникает проблема: почему я должен заботиться о других лицах? У нас частное право, почему меня должны интересовать другие лица? Но если таких требований не будет, то жить в обществе будет нереально.

Закон предъявляет ряд требований к осуществлению прав:

  1. Принцип законности - при осуществление прав и обязанностей нужно соблюдать не только право, но и некие общие запреты и рекомендации. Например, необходимость соблюдения добрых нравов(в Германии), публичного порядка(Франция) - каучуковые нормы. Это есть общие требование, которые предъявляются ко всем.

  2. Принцип диспозитивности - он вообще вытекает из ст.1 п.2 ГК РФ, где перечислены основные принципы гражданского права. ст.9 говорит, что граждане самостоятельны в пользовании правами+отказ от осуществления прав не влечет прекращение прав(если не требую выплатить долг, то это не значит, что он исчезает). Это значит, что если кто-то должен мне деньги, то я могу потребовать, а могу и простить. Даже если в защите права отказано, то это не значит, что оно исчезает, просто данное право теряет судебную защиту. Этот принцип означает самостоятельность в осуществлении прав.

  3. Принцип добросовестности - при установлении и осуществлении гражданских прав и обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Нельзя получать преимущество за счет своего недобросовестного поведения. ст. 10 - добросовестность презумируется. Что такое добросовестность. Статья И.Б. Новицкого «принцип добросовестности в проекте гражданского уложения»1912, переиздана в 2006 году. Там суммируется разные мнения. Добросовестность - ограничение эгоизма в гражданском обороте, которое указывает, что лицо должно согласовывать свои эгоистичные интересы с интересами других лиц и в общем публичного порядка. Немцы очень четко установили добросовестность в 2-ух разных аспектах:

  • добросовестность в субъективном смысле - определяется не честным образом мыслей, здесь речь идет о знании или незнании определенных фактов и обстоятельств, о которых лицо должно было бы знать. Такая добросовестность довольно-таки легко устанавливается. Это незнание является заблуждение, которое является простительным в данных обстоятельствах. При добросовестном приобретении юридический эффект в виде перехода права собственности даже при отсутствии фактического состава. То есть отказывают в иске собственнику по отношению к добросовестному лицу. Добрая совесть восполняет недостающую легитимность, это и есть добросовестное приобретение вещи. Добросовестность в этом смысле определяется с помощью объективного критерия.

  • добросовестность в объективном смысле - ст. 1 ГК РФ, это особые требования к надлежащему поведению субъекта ГП, мы к каждому субъекту можем применить критерий добросовестности. В этом случае это оценочная категория, здесь добрая совесть - критерий, который рекомендуется участникам гражданского оборота. Как это действует на практике? Пример: фермер продал будущий урожай 10-ти покупателям, половина урожая уничтожена, как разбираться с покупателями? С точки зрения добросовестности надо выплатить поровну всем. Или сдали помещение в аренду, срок аренды закончился, но арендатор может приклеить объявление, что он переезжает. А вот этот вид добросовестности определяется субъективным критерием.

По данной теме есть книга Петражицкого.

Заведомо недобросовестное осуществление право означает умысел, который направлен на получение выгоды. Поэтому у нас действует правило, что никто не может получать выгоду за счет своего недобросовестного поведения. Проявление принципа добросовестности в МЧП есть принцип солидарности и мирового сотрудничества.

4. Запрет злоупотребления правом, то есть умышленно злонамеренного использования прав. Возникает вопрос, как вообще возможно злоупотребить правом? В Римском праве был другой принцип: никто не может причинить вреда другому при использовании своих права. Однако использовались другие средства, например, Фальцидиева четверть. Что это вообще закон запрещает? Злоупотребление правом. В общем, в римском праве не было общего правила запрета злоупотребления правом, хотя некоторые частные моменты и были. Принцип злоупотребления правом используют немцы в ГГУ. Этому принципу посвящена ст. 10 ГК РФ. Она тоже в редакции от 30.12.2012. Она теперь предусматривает 3 формы злоупотребления права:

а) Нельзя осуществлять право, чтобы только причинить вред чужому лицу - шикана. Шикана плоха тем, что ответчику достаточно доказать, что была какая-то еще цель, кроме причинение вреда и все. Норма не будет работать.

б) Нельзя осуществлять гражданские права, которые идут в обход закона с противоправной целью. Понятие очень старое, его использовал еще Павел. Этот подход основан на целевом понимании права, то есть что у права есть определенная цель. Это обосновал еще Леон Дюги. Пример: банкам запрещено в отношении граждан взыскивать проценты на проценты. Единственное данные виды сделок надо отличать от мнимых и притворных сделок. Здесь сделки не мнимые и не притворные. Закону суется первая сделка из цепочки, а остальные последующие сделки скрываются. Что такое противоправная цель? Это вопрос к депутатам. Эти слова по сути не нужны, так как обход закона и есть противоправная цель. в) Иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Они могут быть разные: нарушение антимонопольных соглашений, договоров картелей и другое. Имеется в виду недобросовестность в объективном смысле. ст. 10 - норма резервная, запасная, на тот случай, если по данному вопросу не выпущено специального закона.

Требование к применению ст.10:

  1. Должно быть само право, которым можно злоупотреблять.

  2. Должен быть умысел или осознанность действий.

  3. Действия должны иметь недобросоветный характер.

  4. Должны отсутствовать специальные нормы законы.

Последствия примения злоупотребления правом - отказ в охране права, которым злоупотребили. То есть право никто не отнимает, но мне отказывают в его принудительной судебной защите. Отказ в охране права может означать отказ в самом праве, в отказ определенной форме защиты права. Действующая ст. 10 говорит о полном отказе в защите права или применяет другие меры, предусмотренные законом:возмещение убытков/признание недействительной сделки.

Злоупотребление правом - граница, предел осуществление гражданских прав. Гражданские права можно свободно осуществлять пока ты ими не злоупотребляешь. Это социальная граница.Есть и другие границы - субъектные (лицо до 6-ти лет может иметь имущество, но не может им распоряжаться), временные (если право в течение определенного срока не будет реализовано, то оно пропадает. Это временная граница права), экономические(антипонополизм и другое).

2 СЕМЕСТР, 2014 год.

Защита гражданских прав

Понятия и способы защиты гражданских прав. Защиту не нужно путать с охраной. Охрана прав это очень широкое понятие, шире защиты, ею занимаются почти все нормы ГП. Это и превентивные меры, и профилактические и т.п. Охрана обеспечивается с помощью регулятивных правоотношений. В отличии от этого защита – более узкий институт. Применение мер фактических, юридических, направленных на урегулирование возникшего конфликта. Защита оформляется правоохранительными правоотношениями.

Защищаются не только права, но и интересы. Уничтожили вещь – нет объекта права, и самого права, однако охраняемый интерес то остался, его нужно защищать, наказывать того, кто уничтожил. Такой интерес должен признаваться законом. Всякое субъективное ГП включает в себя возможности защиты. В.П. Грибанов считал, что право на защиту – отдельное право, не входит в состав других прав. Вопрос в значительной мере теоретический.

ГП знает перечень специальных способов защиты прав. Список открытый. Вместе с тем эти способы используются в специальных формах – юрисдикционный и неюрисдикционный. 1 – в прежде всего в суде, 2 – споры рассматривают сами участники. В Союзе 1 форма осуществлялась не только гос-вом, но и общественными организациями (профсоюзы, например).

Отдельная тема – третейские суды. Это юрисдикционный способ защиты прав, но без государства. Зародились такие суды на Средневековых ярмарках. Нужно было быстро решать, полагались на решение уважаемого купца. Сейчас - МКАС при ТПП. Такие суды могут быть как перманентными, так и временными, ad hoc. На решения третейского суда можно получить экзекватуру (исполнительный лист) в государственном суде. Суть дела при этом суд уже не проверяет. В других странах такая процедура называется арбитражем, судьи – арбитры. У нас арбитражный суд – государственный, другая традиция. Третейский суд не отправляет правосудие, не входит в систему государственных судов РФ.

Неюрисдикционный способ – сели и договорились, мировое соглашение , например.

Способы защиты ГП.

3 большие группы. 1 – самозащита ГП, 2- меры оперативного воздействия без вмешательства юрисдикционного органа, 3 – меры ответственности и иные меры, налагаемые судом и иными юрисдикционными органами.

Самозащита гражданских прав. У немцев – самопомощь. Пример – запереть дверь, уходя из дома. Только никаких злоупотреблений по статье 10 ГК. Это меры фактического характера, принимаемые управомоченным лицом самостоятельно. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 1066 и 1067 статьи ГК. При крайней необходимости вред причиняется третьему лицу с целью защиты прав причинителя или иного лица.

Меры оперативного воздействия. Они чаще применяются в договорных отношениях. Например, предусмотреть в договоре при систематической задержке в поставке товара перевести контрагента на предварительную оплату. Или на оплату товара после приемки. Это уже юридическая мера, она влечет неблагоприятные имущественные последствия, применяется самим управомоченным лицом. Подвидом таких мер может быть, например, такое секундарное право, как право одностороннего расторжения договора. Другой вариант – исполнение обязанности за счет должника. Контрагент нарушил обязательство, и мне нужна именно натура. Я получаю натуру у другого контрагента, а нарушитель мне оплатит, даже если выйдет дороже. Удержание вещи до оплаты внесенных в нее по договору улучшений/исправлений.

Меры государственного принуждения. Нужно обращаться в суд или в третейский суд. Тут уже юрисдикционные способы защиты. Содержание этих мер устанавливаются законом, не соглашением сторон. Могут быт по крайней мере 3 групп. 1 – превентивные. Например, признание права. Установление юридического факта, признание недействительным акта публичной власти. Возможность неприменения судом нпа, противоречащего закону. 2 группа –меры регулятивного характера. Например, суд разделяет имущество бывших супругов. днако это не мера ответственности, она лишь регулирует права. Другой пример – реституция. Восстановление нарушенных прав, возврат долга. 3 группа – санкции, меры ответственности. Их не так уж и много. Убытки и неустойка. Неустойка – денежная сумма, установленная законом или договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. В виде пени или единовременного штрафа. Только в денежной форме. Убытки – по 15 статье ГК они складываются из реального ущерба (расходы кредитора или утрата/повреждение его имущества) и упущенная выгода (та прибыль, которую я мог бы получить, если бы все шло своим чередом). В целом упущенная выгода взыскивается в размере, который характерен для обычных условий оборота (некоторая средняя прибыль). Теперь появились и другие меры ответственности. Моральный вред. Возмещается, только если есть специальное указание в законе. Только в денежной форме. Выработаны некие условные суммы, чтобы оценить моральный вред. Однако инфляция ведь, практика пересматривает эти суммы. Есть Постановление Пленума ВС 1994 года про моральный вред. Это нравственные или физические страдания, причиненные действиями/бездействия, посягающие на его личные неимущественные блага, равно как и на имущественные. Для юридических лиц это нонсенс. У них только материальный вред. На требования по возмещению морального вреда, причиненного в процессе нарушения личных неимущественных прав нет сроков давности.

Статья 1252. Защита исключительных прав. Специфические способы защиты – изъятие материального носителя, уничтожение контрафакта без компенсации. Уничтожение оборудования, на котором она производится.

Меры защиты определяются характером защищаемых прав. Есть сугубо специфические, есть и общие для всех ГП. Конфискация никогда не было мерой гражданско-правовой. Это не вопрос ГП. Пока у нас она сохранилась в ГП, но это пережиток предыдущего режима.

Ответственность в ГП

В ГП ответственность это исключительная ситуация. Мы имеем дело в основном с нормальными общественными отношениями. Например, злоупотребление огненной водой, которое мешает семье – ответственность в качестве ограничения дееспособности. Обязательство из деликтов и неосновательного обогащения по кодексу, хотя по сути это ответственность, это в каждой статье написано. Раздела Ответственность в ГП у нас в ГК нет, да ее и нигде нет.

Ответственность в ГП имеет имущественный характер, выражается в форме взыскания убытков, неустойки, морального вреда. Ее смысл – в компенсации имущественных потерь потерпевшего от правонарушения. Здесь есть пределы. Это вещь объективная, вина здесь не сильно важна. Да и понимание вины другое, скорее объективное.

1 позиция про ответственность. Это есть реализация санкции нормы права. В ГП не везде есть троичная структура норм права. Не всякая принудительная мера – ответственность.

2 позиция. Ответственность за дело в общефилософском плане. Позитивная ответственность. Она есть, но не в ГП. В ГП может идти речь о ретроспективной ответственности.

3 позиция. Ответственность в ГП есть применение мер неблагоприятного характера к правонарушителю, в основном государственное принуждение. Однако не всякое неблагоприятное последствие –ответственность. Если нарушитель сделал лишь то, что должен был, хотя и принудительно, – это не ответственность.

Ответственность в ГП – 1 из видов ЮО, она не положительная, а ретроспективная. Применяется компетентными юрисдикционными органами, носит имущественный характер и связана с неблагоприятными имущественными последствиями для правонарушителя. Это 1 из форм защиты прав в ГП. В целом это исключительная ситуация, см. условия.

УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При наличии правонарушении ответственность может не наступить. Состав гражд правонарушения. Основание ответственность – фактические обства, которые явл необх, но не достаточными для возникновения ответственности. Условия отв – обства, которые влекут применение ответственности. Основания ответственности – совершение гр правонарушения. Например, поручительство. Берет чувак кредит, а банк требует поручительства, в случ невозв кредита поручитель будет отвечать. Закон называет это ответственностью. В ГП есть ответственность за 3их лиц. Напр, 1 юл отвеч за др (дочка). Основание отв – или правонаруш, либо обства, которые предусмотрены договором. Для применения отв необх условия, совокуп которых – состав правонаруш. Ряд авторитетных цивилистов говорят о применении уп терминологии. в гп состав нарушение – способ классифик обстоятельств, при которых отв. Обычно еще располагаются в опр порядке. 4 условия: противоправность, наличие вреда или убытков, причинная связь, вина нарушителя. В случ конф суд рассматривает именно в такой последовательности. Есть отв независимо от вины. Суд может не рассматривать наличие вины, которая понимается иначе, нежели в гп.

Противоправность.

Обязательное условие. Но есть искл – отв за правомерн дейст. Напр, крайняя необходимость. Водитель сломал лавочку, а не пешехода. Пешеход убежал. Неисключено, что водитель будет отвечать. Убытки повиснут на владельце. Ответственность поручителя за должника. Понятие противоправности в ГП шире, чем в публ праве. ГП права и ообяз не только изз закона, но и из договоров. Преддоговорная ответственность – переговоры, но если окажется что одна сторона без цели – ответственность за недобросовестное ведение договоров.

Наличие вреда или убытков.

Вред и убытки почти одно и тоже. Убытки 15 ст – только денежн. Вред – как ден так и имущ характер. По действ закву есть и моральный вред. Законодатель говорит, что они должны быть возмещены в полном объеме. В случ огранич возм вреда (транспортные перевозки или энергоснабж) не возмещаются полностью убытки. Транспорт возмещает только стоимость перевозки. Моральный вред возмещается только в случ предусмотренных законом. Закон о защите прав потребителя. Мор вред возмещается только в деньгах. Носит только символический характер. 1100 – мор вред возмещается без вины. Ответственноть может наступить и без убытков. Просрочка в исп договорн обязательств. Неважно, что убытков нет.

Причинная сввязь.

Трудно установить иногда. Чувак, убегающий от хулиганов, заразил кровь. Взимози есть, но мб и не причинно-следственные. Это только один вид взаимосвязи явлений. Например, женщину ударил грузовик – обусловленность. Сторожа связали грабители, он простудился – надо ли возмещать вред?- но там не совершались обходы и его нашли позже- обусловленное. Причиннослед связь объективна. Т.е иногда нечто вызывает последствия, а в др не вызывает – не катит. Надо что бы всегда были одни и те же последствия. Причинно-след связь конкретная, объективная. Должна порождать. Из 2 явл одно всегда предшествует и порождает его. Связи имеют еще свои особенности. Считается, может быть и бездействие. Бывают случаи – например, чувак в плохих отн к другому. Приязал корову к рельсам и ее сбил поезд – вред то причинил не поезд. В гп часто сталкиваются с цепочкой (несколько человек нарушают) и вроде как спросить не с кого. В советской газете выясняли, почему плохая обувь. На фабрике сказали, что плохая кожа. На кожевенном комбинате говорят, что лошади приезжают голодные и самые плохие. Пошли в колхозы – там говорят про дожди. Это цепочка безответственности – ее используют для ухода от ответственности. С тз гп обувщик отвечает перед торговлей. С него взыскивают. А он со своих поставщиков. Тогда цепочка безответственности превращается в цепочку ответственности.

Вина

В гп вина очень специфична. Отличается от уп. Один гржданин взял кредит и не вернул. Неважно, почему он не вернул (забыл или не мог). Возвращать на до все равно. Неосторожность делится на грубую и легкую. Если грубая неосторожность – пешеход пьяный и сбит – водитель все равно отвечает. С учетом грубой вины пешехода скостят половину вины водителю. Но дело еще и в том, что субъектами явл Юл. Как установить умысел? Если виновал работник – все ок. А если нет – платит ЮЛ, а дальше разбирается само со своими. Короче, вина не имеет психической составляющей. Понимается непринятие мер. Дб сделать, но сделал – виноват. Это объективное понимание вины. См 401 ст. свойственно большинству правопорядков. Но за бугром если нарушил – суд соспоставляет поведение с заботливым хозяином. У нас – нет. Жалеем разгильдяев. С нних бессмысленно спрашивать как с заботливого хозяина. Мы ориентируемся на конкретного субъекта. Мог ли он предпринять те или иные действия. Если не мог – нет вины. Но в отл от упц у нас презумпция вины правонарушителя. Потерпевгий дб доказать противоправность, убытки и причинную связь. Вину не доказывает. Надо доказать отсутствие вины в своих действиях . презумпция – предположение, основанное на высокой степени вероятности. В больш случаев нарушитель виноват. Автоперевозчик ответственный за груз, но он должен доказать отсутствие вины. Перевозили хлопок (самовозгорается). Три грузовика ехали – один сгорел. Причин не нашли. Иск к перевозчику. Тот оправдывается, но должен доказать, действует презумпция вины – отвечай. Ответственност ь в гп носит компенсаторный характер. Ответственность независимо от вины. В ГП в достаточной степени распространены сучаи отв за вину третьих лиц. Классич пример – ответственность у владельца источника повыш опасности. То что человек используует, но что неподконтрольно хозяину. Когда автомобиль едет – он неподконтролен – нельзя сразу остановить. В цирке панетра откусила руку – отвечай, цирк, независимо от вины. есть мнение, что это не ответственность. Но тут как ни крути, но все таки ответственность. В некоторых случаяъ ответственность независимо от вины – исключение , но от этого не легче. Появилась теория риск - автомобилист отвечает независимо от вины. надо сознавать, что имеется некоторый риск. Предполагается, что имеется некоторый риск – нессут ответственность не из вины. некоторые говорят,что риск – минималная степень вины. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В 9 ИЗ 10 - некоторая минимальная вина есть. просто ее не учитывают. (напр, ехал чуть быстрее). Сел за руль – головой в омут. Короче, теория риска вызывае некоторые сомнения. Просто вина иногда не нужна. Вине противостоят 2 категории. В большинств случаев – по принципу вины. что доказать , что вины нет. Либо казус либо непреодолимая сила. Казус – наступление убытков (отст вины) в обстоятельствах внезапных, хоть и предотвратимых в теории. Не мог и не должен в силу внезапности. Непреодолимая сила (форс мажор) – иногда говорят обстоятельства стихийного характера. Приостанавливает исковую давность. Непреодолимая сила дб отвечать 2 условиям. Чрезвычайнсть, непредотвратимый характер (при данных условиях!!!). Разлив рек – стихийное, но нет чрезвычайности. Удар молнии – а были ли сигнализации, ведра, огнетушители? Сейчас даже о землятрясениях предупреждают. Надо совокупность Чрезвычайнсти, непредотвратимый характера. Турки однажды назвали действия российского правительства форс мажором. Юр невозможность исполнения. ?? разбил вазу – передать нельзя. Ответственность за непередачу – вопрооос. Но в денежных обязательствах (уплата денег) – форс мажор не катит. Деньги надо вернуть в любом случае. Если денег нет. Наример, 18 год – отмена денег. Камбожда при Пол Поте. Три года денег не было вообще. В ост случаях возвращать надо. Денег у должника нет – не катит. Кредитору пофигу где должнику брать деньги. Если не вернуть – проценты (если предусмотрены), еслине предусмотрены – по ставке рефинансирования (395). У ден обязательств есть еще особенность – возвращать с приростом. Деньги – товар интересный. Он сам себя увеличивает без усилий. Это презюмируется. В банке. Его дело – где хранить, но нормальный человек кладет в банк. 395 статья – не ответственность. Но мб ответственность если не вернуть. Будет процент + сверху. Деньги портят людей, а их отсутствие портит еще больше. Постановление пленумов о пользовании ден средствами.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- договорная и внедоговорная

Разница большая. Деликтная отв – учитываем вину. Стороны пишут договор и готовы к нарушениям. Причиниение вреда наступает внезапно – не готов к деликту. К потерпевшему более снисходительны. В деликтах размер ответственности предусмотрен законом. Сейчас идет серия исков. Граждане идут в банки с договорм. Когда возвращать – говорят что ратобник уволился и денег не клал в кассу. Плохой человек, а мы чистые. Потерпевший должен доказать договорную ответственность. Тогда банк пусть оправдывается. Есть норма о неосновательном обогащении.

- солидарная, долевая и субсидиарная

Долевая – равные или как определеят. Субсидиарная – дополнительная или восполнительная отв. Поручительство мб быть субсидиарным. (Банк идет к поручителю.) Солидарная ответственность – кредитор может потребовать возврата с любого как послностью так и в части. Требовать будет с того, у кого имущества больше. Воля кредитора. Потом они рассчитываются друг с другом. Но мб один платить откажется. Тогда наступает неприятное – неуплоченное падает в равных степенях на остальных. Сами виноваты – сами собрались. Солидарные причинители вреда, налетчики.

- остальные виды в учебнике.

Вещное право.

Долгое время не было этой категории. Сводили к праву собственности, а это только 1 вид. Теория вещного права идет от немцев. Теория вещного права давно известна, изобретать не нужно. История вещных прав сложна. Римское право не выработало общего понятия вещных прав, отличающих их от прав обязательственных, например. Так что искать корни будем не там. Даже не было единого понятия права собственности, римляне, перегрины.

В Средние века пришли комментаторы и глоссаторы. Общего понятия вещного права тоже не появилось. Поделили собственность на 2 категории. Доминиум директум и доминиум утиле. Директум – ей владеет государь, а утиле – собственность феодалов, производная от государевой. 3 права на 1 землю – высшее, феодала и непосредственного владения (крестьянин). Все это – собственность. Большинство документов того времени регламентировали отношения собственности по поводу земли, недвижимости. С движимостью все было просто. Такое расщепление являлось причинами конфликтов. Сейчас это абсурд, а в Средние века глоссаторы говорили, что все нормально, и в римском праве так было. Потом эта система рухнула, буржуазная революция.

Пришел новый капиталистический собственник. Я собственник, для всех остальных она – чужая. Сам решаю, что с ней делать. В расщеплении нет смысла, ущемление, зачем такие права вообще нужны? Именно здесь разошлись 2 системы права. На праве собственности на землю. Англо-саксонская и романская системы. Вильгельм завоеватель – вся земля принадлежит короне. Иначе никак. Нет частной собственности на землю. У подданных – титулы на землю. Риал проперти – на не нет собственности, у государства в США и у короны в Англии. У граждан и т.п. – система эстейтов на такую недвижимость. В Англии еще коммон эстейты и эквити эстэйты. Самый сильный титул – фрихолд эстейт. Послабее – лизхолд эстейт. Другой вид эстэйта (будущее право, право ожидания) – интерест. Эту систему невозможно заимствовать к нам, она несовместима с романо-германской ни в коем случае!

Нам все это исторически чуждо. У нас континентальная система, она идет от немцев (от Рима, если копать глубже). Тибо – автор 1 из первых работ по пандектному римскому праву, его остаткам. Критикует глоссаторов. (см. Государственная социалистическая собственность. А.В. Венедиктов) Не было в римском праве доминиум директум и утиле, это проделки средневековых глоссаторов. Земли на всех в Европе не хватало. А нужна она многим. Как оформить юридические прочные права 1 лица на собственность другого лица (недвижимость). Первое, что приходит на ум, - договор аренды. Однако арендодатели случайно смертны. Пришел наследник и послал всех. Аренда не дает прочности, действует, пока договор в силе. Нужна юридическая прочность. Как ее обеспечить? Родилась идея ОВП. Ограниченное вещное, а не обязательственное, право пользования чужой недвижимостью. Тибо – родоначальник ОВП в континентальном праве. Право – продукт национального историко-культурного развития.

Само понятие недвижимости у нас появилось при Петре 1, укрепилось при Екатерине 2. Мы тут отстали, но у нас были свои особенности. Вотчинное право у нас было до революции, как вещное право сейчас. Декрет о земле – упразднил всякую собственность на землю вообще. В 1919 году упразднили деление собственности на движимость и недвижимость. Вещное право отмирало, только движимая собственность все. И корпораций не было. Был упрощенный оборот. Не было надобности в категории вещного права, как и корпораций. Вместе с богом и дьяволом упразднили за ненадобностью.

Появилось только в 90-ые года, в проекте новых Основ ГП. Стали все постепенно возрождать. Этим долго никто не занимался, мало кто понимает, что это такое. А мы все спорим о «таблице умножения» юриспруденции – что такое недвижимость, вещное право и т.п. У нас сейчас 90 процентов земли в публичной собственности, при этом большинство строений в частной собственности. Вот и получается что в 9 случаях из 10 отношения по поводу собственности не между частными лицами, а между частным лицом и государством.

Концепция развития ГП имеет раздел о Вещном праве. Будет новая редакция раздела о вещных правах.

Понятие вещного права

Одного права собственности мало. Сюда еще включаем ОВП на недвижимость. 3 категория здесь – владение. В Риме было титульное владение, оно защищалось исходя из титула, которому противопоставлялась посессорная защита, где право собственности не важно. Владение – право или факт? Савиньи – владение это факт, а не право. Фактическая принадлежность вещи, имеющая юридическую защиту. Иеринг – если защищается правом, значит не просто факт, а уже право. Хвостов соглашался с ним, говоря, что владение – право, с урезанными правомочиями, скоре право на защиту. Иеринг – владение это форпост собственности. У нас возобладало мнение, что владение есть факт, защищаемый правом. У нас владение защищается без выяснения права собственности (украли телефон – вернули, не проверяют, на каком праве у тебя он был). Нужно доказать лишь то, что вещь была у меня. Владение есть фактическое господство. Предполагается, что владелец вещи – собственник. Иное пусть доказывают заинтересованные лица. Институт владения стоит здесь особняком, это скорее факт.

Признаки вещных прав

  1. Непосредственное господство над вещью. Оно не может базироваться на обязательстве. Оно шатко, сторона – смертный субъет.

  2. Абсолютные права. В обязательственных правах (которые относительны) защищаемся через собственника, сами не всегда можем.

  3. Содержание вещных прав нельзя определить соглашением сторон. Вещное право действует в отношении всех 3 лиц, оно должно определяться только законом. Принцип принудительной типизации вещных прав. Закрытый строго очерченный круг вещных прав из закона, здесь нет свободы. Виды и содержание закреплены.

  4. Вещное право касается в основном недвижимости. ОВП – все про недвижимость, кроме залога. Права на недвижимость подлежат регистрации в реестре, это момент возникновения права. В итоге – принцип публичности вещных прав. А про движимость – система передачи (традицио). В договорном праве никого не должно волновать, о чем мы договариваемся, публичности нет.

  5. Объектом вещных прав являются только физически осязаемые вещи, индивидуально определенные. Родовые нужно индивидуализировать. На родовые могут быть только обязательственные права. При неисполнении договора его предмет не истребовать, если только сами не дадут. Принцип определенности вещных прав – никаких родовых вещей, комплексов разнородных вещей. В динамике все меняется, предметом договора может быть все, что угодно.

  6. 2 принципов нет в нашем законе, но хотим восстановить. 1 – вещно-правовая защита. Такой защитой у нас пользуется любой титульный владелец. Виндикацию может заявить не только собственник, но по новому проекту только собственник. 2 – вещные права имеют преимущество перед правами обязательственными, хотя бы с ТЗ защиты. Так что обладатель вещных прав рулит, но иски из договоров никто не отменял.

Все это и дает понятие вещного права (все признаки). Спорный момент – про объекты вещного права. Классика – только индивидуальная вещь. Однако пошли изменения. Так, права собственности на бцб. Однако это не право собственности, а имущественные права. Это пример неправильного перевода иностранного закона. Право собственности на жилье. Что приватизировал? Пол, потолок и стены общие для нескольких квартир.

Собственность. Сам термин "собственность" не юридический, юридический - "право собственности". Особенно грешат терминами, называя имущество собственностью, особенно Конституционные Суды, и у нас, и в Европе. Право собственности - это отношение между людьми, но особое отношение. Собственность как экономическое отношение имеет 2 стороны: - вещественная - означает, что к своим вещам и чужим человек относится всё же по-разному; а, значит, имеется отношение лица к вещи; - общественная - отношения между людьми по поводу вещи, то есть, если она принадлежит одному, то другие не могут покушаться на неё. Право регулирует обе эти стороны экономических отношений собственности. Как право регулирует отношение лица к вещи? А вот так, даже будучи собственником вещи, собственник не может делать все (нельзя использовать их для совершения правонарушений, например). Границы очень широкие у права собственности, но они есть, право собственности не безгранично. Границы устанавливаются законом. Например, в СССР нельзя было использовать личное имущество для производительной деятельности. Ограничивался круг возможных объектов права собственности граждан. И отношения между людьми по поводу вещи право также, естественно, регулирует. ... . Право собственности отсюда и абсолютное право (считается так). Но суть-то в чем заключается этих экономических отношений собственности: - собственность - это присвоение; если кто-то присвоил себе объект, то для остальных эта вещь чужая; если имущество в собственности всех типа - то оно не в собственности никого, собственник может быть один; - возможность хозяйственного господства над вещами; казус с партией помидоров, которую фабрика решила не продавать - тут ОБХСС хотели возбудить дело за халатность, за порчу товара, что это добро гниет стоит - БРЕД, это их имущество, нам никакого дела до этого нет; даже по тем законам СССР тут никакой ответственности нет и не может быть; - благо собственности сопряжено с бременем содержания своего имущества; собственник несет бремя содержания своего имущества; далеко не все люди готовы, могут и хотят нести это бремя, можно же и обанкротиться; на собственнике лежит риск случайной гибели имущества. Вот эти признаки (три штуки) в совокупности дают нам представление о собственности как экономической категории. В историческом смысле в первобытном обществе вопроса о праве собственности не стояло. Ну какая разница, кто собственник? Ну, поймали мамонта - поделили - съели. Все сыты и довольны. Крестьянин посеял зерна, они взошли - чьи они? - ну его, в чем вопрос-то? Возникают отношения собственности появляются, и появляется актуальность этого вопроса в связи с появлением товарообмена. (!) Но есть печальная ситуация - с появлением товарообмена возникло имущественное неравенство. Увы, несправедливое, плохое, к сожалению, и еще хуже, что у большинства имущества мало или нет совсем, а у меньшинства - много, - но с этим ничего не поделать. Типа в СССР тоже было неравенство. (З.Ы.: пфффффф). Но кушать-то хочется всем, и бедным не меньше хочется. Поэтому приходится это имущественное неравенство охранять. Принудительно охранять, с помощью силы (копье, автомат...), с помощью силы государства, и облекать эту охрану в правовую форму. Таким образом, собственность - не просто экономическая категория, а экономико-правовая. Правовые отношения собственности. Право облекает собственность в форму правоотношений. Но тут не так все просто. Право облекает присвоение в разные правовые формы. Это и право собственности, и ОВП, и интеллектуальная собственность, и т.п. Право собственности - это одна (одна из), но далеко не единственная правовая форма экономических отношений собственности. В США, например, нет права собственности на землю: экономисты этого не понимают. В СССР решили, что отношения собственности облекаются в форму права собственности. Поэтому начали изобретать и изобрели такое понятие, как формы собственности. Формы собственности - это опять-таки понятие экономическое, это форма присвоения. Может быть присвоение индивидуальное, может быть общественное... С позиции права это выглядит так, что у нас есть государственная собственность, есть личная собственность... И правовой режим у них был разный, ну это мы всё знаем. История о том, как придумали понятие формы собственности. Проект ГК 1922 был, Ленин пришел в ярость, что это буржуазный кодекс, и дал 3 месяца на доработку. И тут что придумать-то? Купля-продажа она и там, и там... Но когда над тобой висит кулак, Гойхбарг и его комиссия придумали и доложили: "Мы придумали то, чего нет ни в одном другом ГК - разные формы собственности!" Но тогда это имело юридический смысл, был разный правовой режим форм собственности. А когда их приравняли в правовом режиме, то и смысл отпал в формах собственности - собственность она одна может быть - "собственность". Могут быть разные субъекты права собственности (ФЛ, ЮЛ, государство...). Но собственность-то сама по себе и есть собственность, собственность и ФЛ, и ЮЛ, и государства, и муниципалитета - равны. В Конституции РФ, к сожалению, формы собственности есть и "иные". Да нет их, иных! Не найдете сейчас. Ранее было связано с собственностью КПСС, в переходный период этот дебильный (собственность общественных объединений тогда записали), но сейчас-то можно всё расставить на свои места. Но против конституционной записи не попрёшь... Право собственности. Это юридическая категория, в отличие от понятия "формы собственности", которое сейчас сугубо экономическое. Собственность в юридическом смысле одна. Право собственности дает наиболее полное господство над индивидуально-определенной вещью. Традиционно, из нашей правовой традиции романо-германской, право собственности распадается на правомочия. Исторически - триада правомочий собственника (владение, пользование, распоряжение). Она была в Своде законов РИ, а потом незаметно перекочевала во все дальнейшие Кодексы. Владение - это уже не то фактическое господство, а правомочие. Пользование - возможность извлекать из вещи полезные свойства. Распоряжение - возможность определять юридическую судьбу вещи. Но второй вопрос возникает: вещь арендуется, по общему правилу владение переходит к арендатору, распоряжение в ограниченных пределах может быть у арендатора. Ограниченное, в определенных рамках. Но есть. Поэтому эта триада правомочий сама по себе не обязательно дает понятие права собственности, нужно добавлять, и в ст.209 ГК РФ это есть, что собственник может ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, в своем интересе, своей властью владеть, пользоваться и распоряжаться... Но эта триада - не единственный способ определения содержания права собственности. Триада есть в некоторых странах СНГ, например. А в ГГУ собственник может "распоряжаться вещью и устранять всех других лиц от владения ей". В ФГК - "пользоваться и распоряжаться наиболее абсолютным образом". В Англии - "ownership" - одно правомочие или несколько? Превалирует мнение, что несколько, там штук 12 правомочий. Значит, раз существует разное количество этих правомочий в разных правопорядках, то не в них дело, а важно, какую власть закон даёт собственнику по отношению к своей вещи. Какова мера юридической власти - вот в чем суть. В СССР была триада формально, но государственная и личная собственность были реально разными. Вопрос о трасте (доверительное управление). Получило большое распространение не только в англо-американском праве. В Европе только есть в Лихтенштейне траст, ахах, для привлечения инвесторов. Появился институт траста только по историческим причинам. Были крестовые походы, рыцарь уезжал далеко завоевывать гроб господень, нужно оставлять имущество кому-то в управление. Жена не пойдет - женщин не пускали в оборот. Это вам не командировка, это не понятно еще, когда он оттуда вернется, со щитом или без щита... Поэтому нужно оставлять имущество кому-то управлять. Появляется институт траста: учредитель траста (сет-лорд, этот рыцарь), трасти (управляющий) и бенефициар (выгодоприобретатель - это те, ради кого осуществляется управление - семья, жена, дети рыцаря). Кто тут собственник? Однозначного ответа нет. Траст был безвозмездным, весь доход трасти отдает семье. Рыцарь формально вроде как собственник, но где он там, в каком виде - фиг его знает. А управляет реально, платит налоги, все делает - трасти. А семья рыцаря получает доходы с имущества. Приезжал через фиг знает сколько лет рыцарь, и говорит: давайте мне имущество, а его уже и забыли, кто он такой уже? Он мог тогда пойти в суд справедливости, в эквити. То есть это институт эквити. Потом еще в целях монашеских использовалось, ибо по верованиям нельзя было иметь имущество у монахов, а придумали - будешь бенефициаром. А у нас Указ Президента РФ (Ельцина) есть (был?), пункт 1: "Ввести в российское право институт траста". С депутатами сам Суханов сидел, объяснял до 12 ночи, что это бред. Они вроде согласились. И через 2 дня появляется этот указ. Ну что тут можно сказать? Для депутатов тогда слово "справедливость" как труба звучало: "Ооо, давайте наше право сделаем справедливым!!!" :))))))))))) В США траст сделали другим, траст у них был возмездным. Нашему закону о трасте пришлось отвечать в ч.4 ст.209, и на этой базе потом появился договор д.у.

Приобретение и прекращение права собственности.

Традиционно основания приобретения называются титулами. Опирается на титулы, т.е. различные права. Они могут быть как вещными, так и обязательственными. Способы приобретения - уже правоотношения, возникающие на основе юридического факта (титула).

Первоначальные способы приобретения права собственности - возникает безотносительно прав предыдуыщих собственников. Производные способы - по воле предшествующего владельца, т.е. имеет место правопреемство. Нельзя передать больше прав, чем имеешь. Была обременена - передается обремененной. (МУП несобственник продает продукцию гражданам в собственность).

Первоначальные способы. Создание новой вещи, в том числе путем переработки. Захват вещи, не имеющей собственника (бесхозяйное имущество) - оккупацио. В бесхоз входят и выброшенные вещи, приблудное зверье. При находке нужно доставить вещь в орган публичной власти, вдруг найдут собственника, а если не найдут - тогда уже нормы о находке.

Производные способы - договоры или наследование, в случае ЮЛ правопреемство.

Есть еще 1 вариант деления - на общегражданские и специальные. 1 могут использовать любые субъекты оборота. 2 - доступен только некоторым субъектам, например, только публичным субъектам (сбор налогов, конфискация) или только гражданам и ЮЛ.

Выплатил полностью пай за квартиру - стал собственником, эти квитанции - правоподтверждающие документы. Это же относится к ЮЛ. Кооператив после этого лишается права собственности. В правление кооператива входили те, кто был заинтересован в обмене квартиры (первый/последний этажи). Ждут, пока кто-нибудь съедет, умрет и т.п. Жившие на последнем - переезжают в лучшую квартиру, новички - на последний этаж. Пункт 4 статьи 218 ГК.

Самовольное строительство. По сути это правонарушение, последствие - снос постройки за счет постройщика. Например, построили кучу домов, заселили, а документацию не успели подвести, руководство сменилось. Что же - выселять всех? Нет. Признать объектом права собственности тоже нельзя. Нужно искать выход. Есть разъяснение Пленума ВАС. Пункт 3 статьи 222 ГК. Иногда право собственности на самовольную постройку может быть признано судом. Это невозможно, если нарушает чужие права или опасно для жизни и здоровья.

Стать 234 - приобретательная давность. В нормальном правопорядке не может быть бесхозяйной недвижимости, всегда в реестре кто-то должен быть. У профсоюзов раньше была единая собственность. Ждали споров по этому вопросу, однако смогли преодолеть при помощи приобретательной давности. Организации преобразовывались в ЮЛ и оставались собственником недвижимости. Лицо, которое без титула добросовестно открыто и непрерывно владеет вещью по истечении срока становится собственником. 5 лет для движимого имущества, 15 лет для недвижимости. Предполагаем во владельце собственника.

Бесхозяйное земли быть не может. Если не можем установить собственника - государству (пункт 2 статьи 214).

Приобретение права собственности по договору. Принцципиально разное для движимых и недвижимых вещей. Традицио - передача вещи, это основание перехода права собственности. Это для движимых вещей, если иное не установлено договором. Традицио - это и передача документов на вещь (коносамента, например). Эта система характерна для стран германской системы права. У француров (романская семья) право собственности переходит по соглашению сторон. Риск переходит с того момента, когда вещь должна была быть передана (даже если по факту еще не отдали). Про недвижимость у нас рулит Реестр, кто не в нем - тот не собственник в любом случае. В отношении движимости мы защищаем владельца, считая что к нему перешел титул. Всем остальным - возмещение убытков.

Вещный договор. Распорядительная сделка, немцы одобряют. См. конспект семинара. Вещный договор по немецкому праву абстрактный, его основание не важно, он всегда действителен. Но это все в Германии, у нас не так. Для оборота удобно - точно не отнимут вещь, если получил. Однако сложно - сразу 3 сделки из обычной купли-продажи. Принцип абстрактности у немцев объясняет разрыв вещного и обязательственного договора.

Прекращение права собственности

Влечет печальные последствия для собственника. Общий вид 235 статья. Несколько групп - по воле собственника и принудительно. 1 - отказ от права, добровольное исполнение обязательств. Принудительное прекращение - только в случаях пункта 2 статьи 235. Принудительное обращение взыскания по обязательству, отчуждение имущества, которое не может принадлежать лиу на праве собственности, отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка. Последнее в свете олимпиады особенно важно, Конституцию тут не соблюдают. Далее - реквизиия, конфискация, выкуп культурных енностей. 2 новых случая - изъятия имущества, которое признано используемым в антисоциальных целях (терроризм, коррупия). Принудительное изъятиетолько по закрытому перечню из статьи ГК. Однако другие ФЗ подчас тоже регламентируют данный вопрос, что не приводит ни к чему хорошему. Принудительное изъятие в основном возмездна, но есть и исключения (конфискаия, реквизиия и т.п.).

Гибель вещи, ее уничтожение.

Приватизация государственного и муниципального имущества. Масштабная приватизация уже прошла, это временная мера. Нормы о ней должны быть в специальном ФЗ, в ГК ее не хотели включать. Не всегда из публичной в частную - приватизаия. Гос завод производит и продает гражданам - не приватизация. Признаки - специальные субъекты. Отчуждают только спецциальные государственные предприятия, уполномоченные на это. Приобретатель - Фл или ЮЛ с государственным участием не более 25%. Объекты - в основном недвижимость, а именно земельные участки, жилые помещения, имущественные комплексы и предприятия. 4 объект - акции ОАО, гос предприятие преобразуется в ОАО и его акии продаются на открытых торгах. Эти 4 виды имущества можно отчуждать только в порядке приватизации. Конкурсы и аукционы. Аукион открыт и публичен, конкурс специальные условия, бывает закрытый.

Почитать Постановление Пленма ВАСи ВС 29 апреля 2010 года 10/22.

У нас право собственности едино, нет различных форм. Оно может различаться по видам субъектов. Есть собственность частная и публичная.

Право публичной собственности

Своеобразен субъект, публично-правовое образование. Оно действует не в своих интересах а в публичных. Реально ей управляет аппарат, чиновники. Зачастую используют в своих интересах, а не общественных. У нас здесь 3 вида субъектов - РФ, субъекты и муниципальные образования. Нет единого субъекта. В СССР этот субъект был един. Потом поделили, чтобы независимость была, самостоятельность. А как делить? Никто не хочет убыточные сферы, все хотят прибыль. Решили так - по специальному ФЗ о распределении по уровням. Однако его нет и не будет. Бредовые идеи о суверенитете от ребенка. Идея о разделении была плохая, нужно обратно объединить, однако туту нужно принимать новую Конституцию.

В 1991 году, в декабре, Верховный Совет принял Постановление, оно в силе и сейчас. О разграничении государственной собственности по уровням. В приложених указано, что является объектом собственности каждого уровня. Презумпция федеральности имущетва, бесхозяйного нет, все государственное если нет хозяина. Федерация может что-то специально передать субъектам. Постепенно передавали. Это вытекает из 2 приложения к тому Постановлению. А в 3 приложении указано, что есть объекты, которые всегда в муниципальной собственности, а также возможность передачи с высшего уровня.

Большая часть публичной собственности сейчас находится в ведении федерации. Однако в гражданско-правовом плане все эти уровни как собственники равны. Центр просто так не может изъять собственность у нижестоящих инстанций. Есть Постановление КС.

Что может находиться в публичной собственности? В Союзе - в собственности государства может находиться любое имущество. А сейчас это вызывает вопросы, что ему действительно нужно? Не любое имущество может быть в публичной собственности. Нужно уменьшать роль государства в экономике, как завещал Гайдар. Ему нужно имущество 2 видов. 1 - для выполнения тех задач и целей, которые перед ним стоят. У каждого уровня свои задачи. Они определены конституционным правом. 2 группа - необходимое для обеспечения самих органов, чиновников имущество. Все остальное не должно быть в государственной собственности. Был Законопроект отом, что нужно сказать, что все то, что не подпадает под эти 2 группы, нужно приватизировать или перепрофилировать.

Однако КП не полностью определяет цели и задачи. А уж тем более не определяет то, что органам нужно иметь в собственности для их реализации. Нет конкретики.

2 обстоятельство - это муниципалитету можно что-то предписать. А вот государству ничего не прикажешь, чем и как оно будет заниматься - неизвестно. Федерация может иметь в собствености любое имущество. А вот субъекты и муниципалитеты уже по целям и задачам и обеспечению.

3 аспект. В собственности РФ может быть и имущество, изъятое из оборота. Т.е. сделки с ним заключать нельзя, буду ничтожными. А ГП регулирует оборот. Зачем тогда делать объектом собственности? Получается режим не гражданско-правовой, а публично-правовой. Не нужно се пытаться втиснуть в ГП. Земля была в административных отношениях после Декрета о земле 1917 года, до 1919 года. ГП право собственности на землю с любыми субъектами отменялось. У нас недра и земельный участок разные вещи, земельный участок - верхний слой земли. Недра это федеральная собственность.

Что такое национальное достояние? Как национализировать? При юридическом анализе есть противоречия. Привлекают ГП конструкции для регулирования публичных отношений. Нужен особый АП режим, это не вопрос ГП. Есть пример провинции Квебек. Государственную собственность делят на частную (в обороте) и публичною (вне оборота). Собственнику мало триады правомочий, нужно еще своей волей в своем интересе.

На каждом уровне имущество распределено на распределенное и нераспределенное. Разделено между ГУПами МУПами и нет. Нераспределенное остается за самим публичным образованием, сделано это из интересов кредиторомю

Право общей собственности

Есть неделимые вещи, и иногда она может стать объектом собственности нескольких лиц. Например, по наследству перешел автомобиль 2 наследникам. 1 вещь 1 право несколько собственником. Это кондоминиум по римскому праву. Изначально только про неделимые вещи, однако сейчас могут и делимые (в товариществах). Нельзя иметь несколько полноценных собственников на 1 вещь, нужен особый институт. Цельс ответил. Каждый из сособственников должен чем-то поступиться в пользу другого. Право принадлежит им сообща, по долям. На доли делится не вещь, а право на нее. Прав делится поровну, если нет иного указания закона/договора. У них доли в праве на дом, а не в доме. Эти доли в праве называют идеальными долями.

Но доли это хорошо, хочется пользоваться вещью. Заключают договор кто как пользуется. В итоге в пользование попадает часть вещи, она может и не соответствовать моей доли в праве. Иначе никак, компромисс. То, что собственник реально получает - реальная доля в имуществе, в противопоставление идеальной доле в праве.

В чем компенсация тому, кто получил реальную долю меньше идеальной? За счет налогов и других издержек, тут нужно учитывать оба вида долей и их соотношение.

Право общей собственности хоть и вещное, но по сути обычно составляет ряд договоров о разграничении общего имущества. Обычно такие соглашения бывают неформальными, но их легко доказать. Какая бы доля не была - без нее не обойтись, все решения должны приниматься сообща всеми сособственниками единогласно. Большинство любое тут не катит.

Вопрос идеальных долей. Это объект права, который переходит по наследству, его можно продать, заложить, обратить на нее взыскание и т.п. Это нормальный объект права. Однако в его использовании заинтересованы иные сособственники. Главный интерес в том, чтобы долей было меньше. Если кто умирает, выходит из собственности - лучше чтобы доля перешла к тому, кто уже имеет доли. При возмездном отчуждении есть преимущественное право покупки доли у всех остальных сосбственников. Должен в письменном виде предложить свою долю сособственникам и дождаться ответа. Если никто не хочет - тогда третьим лицам. Если все захотят - по долям. Иногда хочет выделить долю в натуре. Если технически можно - почему бы и нет. Можно потребовать раздел имущества по долям в натуре, если возможно. Тогда создаются разные вещи с едиными собственниками.

Право преимущественной покупки сособственниками следует за общей собственностью вне зависимости от лиц собственности. Перед регистрацией продажи нужно проверить письменный отказ всех сосбственников от покупки. Если этого не случается - сосбственники могут требовать на себя перевода прав и обязанностей покупателя, заплатив покупную цену.

Общая собственность существует в 2 разновидностях. Мы рассматривали долевую. На такую долю нужно выделить то, чем можно пользоваться. Если нет, прописки на 15 сантиметров - злоупотребление правом.

2 вид - совместная общая собственность. 1 вещь принадлежит нескольким лицам, но долей не устанавливается. Пользуемся сообща. Обычно такая собственность бывает у супругов с нормальными отношениями, крестьянскими хозяйствами. Нужны особые лично-доверительные отношения. Долей здесь никаких нет. Нет возможности выдела собственности. Если нет договора кто чем пользуется - по ГК или СК. До брака - раздельно. в браке - сообща. Предмет личного обихода дивидуальны. Можно заключить брачный контракт. При разделе доли супруго обычно равны.

А в крестьянском хозяйстве смысл совместной собсвтенности в том, что при выделе 1 нет преимущественного права покупки, т.к. нет долей. А сохранить единое хозяйство нужно. Выходящий получит компенсацию, но натуру нет. Однако по новому проекту тут будет долевая собственность.

Жилищная собственность.

Что попало в собственность в приватизацию? Потолок это пол, пол - потолок,стены общие. Чего я собственник? Квартиры. Трехмерного пространства. Купили 3 комнаты в офисном здании, а остальные пользоваться ими не дают. ВАС сказал что действительно, пусть договаривается ка хочет. Потом изменили свою позицию. По аналогии с ЖК, можно пользоваться общим имуществом дома. Это общая собственность.

Вопрос собственности на землю под домом. Муниципалитеты хотели сохранить за собой. Под домом дадим и + 15 сантиметров, а все остальное муниципальное. Сами решим. Однако 15 мало, нужно побольше. У мэрии в этом интереса нет. Собственник автоматически приобретает долю в парве на земельный участок и общее имущество дома. Что такое общее имущество дома? Это индивидуальная вещь? Это совокупность чердаков швабр и лифтов, не индивидуально. Однако так нужно. В Австрии решили хорошо. Долевая собственность в доме во всем. 1/52 доля дома. А у нас всем плевать ремонт дома, мол до меня не дотечет с крыши, я на 2 этаже.

Ограниченные вещные права

ОВП идут из римского права,хотя там и не было общих категорий. Само понятие появилось в Средние века. Права на чужие вещи. Дают возможность непосредственного господства над чужими вещами, однако они ограниченны по сравнению с правом собственности. Хотя подчас приближаются к праву собственности по силе.

Они отвечают всем общим признакам вещных прав. А как они соотносятся с правом собственности? На 1 вещь одновременно можно и то, и другое. Право собственности обладает свойством эластичности, упругости. Под воздействием ОВП сжимается, потом восстанавливается в полном объеме. ОВП производны от права собственности. На бесхозяйное имущество ОВП нельзя. ОВП несамостотельно. 3 - право следования ОВП. ОВП следует за вещью, а не за собственником. ОВП прочные - собственник меняется, а право остается. Проблема с правом следования аренды - это неправильно, эксцесс. В Проекте уже убрали. Содержание ОВП определяется только законом, придумывать их нельзя. ОВП касаются в основном недвижимости, поэтому подчиняются принципу публичности - нужно регистрировать.

Виды ОВП

1. Право пользования чужими вещами. Сервитут. Эмфитевзис. Суперфиций.

2. Право получения некой ценности из чужой вещи. Залог. Это единственное ОВП, реализация которого ведет к прекращунию права собственности. Если обязательство под залогне исполнили - залог продается и кредитор удовлетворяется. Предметом залога может бытьне только недвижимость,но и движимое имущество (пигнус, ручной заклад). Предметом залога может быть даже право. Залогодатель не обязательно должник. Залог - гарантия стабльности гражданского оборота, кредитор уверен, что сможет удовлетвориться.

Право вещных выдач. Обременение земельного участка, в силу которого собственник за счет земельного участка должен выдавать что-либо другой стороне. Пока он только в Концепции.

3. Права на приобретение чужой вещи. Это преимущественное право покупки. Прав сособственника преимущественно перед другими приобретателями потребовать продажи емудоли - вещное право, обременяет вещь, а не собственников. Другой пример - охотничий сервитут. Трофеи охоты - собственность охотника.

ОВП насчитывается примерно 10-12 максимум. А у нас меньше. У нас 4-5. У нас есть залог, но дискуссия о его природе - ОВП или обязательственное право? Другой пример - пожизненное наследуемое пользование. В целом аналог эмфитевзиса. В Российском Империи аналог - чиншевое право. Для ЮЛ - постоянное бессрочное пользование, тут уже нет наследования. 17 глава ГК не действовала до 2001 года. Деление свервитутов на публичные и частные некорректно, т.к. в публичном сервитуте нет управомоченного лица. Все лица - не субъект. ЗК РФ против эмфитевзиса, запрещает его статьей 20.

В ЖК - римское хабитацио, право проживать и пользоваться. А если на эту квартиру анк накладывает взыскание по кредиту? Даже если право собственности прекращается, право собсвтенности членов семьи проживать остается. Статья 292 - исключили хабитацио. Его там формально нет, однако оно сохранилось вводным законом к ЖК. По новому ЖК - проблема, есть ли там хабитацио.

Наследодатель завещает недвижимость, но говорит,чтобы не выселяли кого-то. Какое право у этого жильца? ОВП. Его не выселить, это завещательный отказ.

Права хозяйственного ведения и оперативного управления. У ГУПов МУПов. Статья 216 ГК - это вещное право. Так назвали от безысходности. Однако объект не недвижимость. Когда они родились, недвижимость была вся государственная. Имущественный комплекс как целое тоже не может. Только вещи. Это все для динамики ГП. Объект этих 2 прав - это движимые вещи предприятия.Появились они,чтобы помочь государству распорядиться своим имуществом, сохраняя право собственности за собой. Они были введены Основами 1961 года, хоз ведение в 80-ых годах. Сейчас собственник ГУПа и МУПа может оспорить любую сделку этого учреждения. Полный контроль собственника. У контрагента нет никаких гарантий. Как бы вещное, но по сути нет.

Право застройки. Вренда заключается на короткий срок, максимум 5 лет. Застройка ведется чаще всего на публичной,государственной земле. Купить нельзя. Используют аренду, но строительство - процесс долгий.За 3-4 года только успевают начать строительство. Нужно продлевать. А собственник отказывает. В итоге торгуются. Это коррупционные моменты. А застройка на 50-100 лет.

Защита вещных прав

Защищаются особыми исками - виндикацией и негаторным иском. У нас нормы озащите вещных прав сведены к защите прав собственности только. Дали такую защиту любому титульному владельцу. По новой редации - защита только таким субъектам вещных прав, которые являются владельцами.

Разграничение вещных и обязательственных исков. У нас есть идея конкуренции исков - пусть сама сторона выберет. Однако по общему правилу и чаще всего иск только 1, выбора нет. Тут расхождение ВС и ВАС. Цепочка продаж, начиная с недобросовестного и аканчивая добросовестным, у которого виндикацией не истребуешь. ВАС - виндикация или обязательственный. Можно виндикациюдаже к добросовестному. Доказываем титул, ответчик - добросовестный. Если получил безвозмездно - истребуем. А если заплатил - чьи интересы защищаем? Принцип рука поддерживает руку. Можнотребовать убытки. Т.е. истребуем даже при возмездности сделки. С квартирой не прокатит, так как контрагент будет нищий, с него ничего не получишь. Путь обязательственный - только контрагент по оному. ВС - собственник может выбрать, что ему выгоднее. Пусть заявляется иск о реституции всей цепочки сделок. Они все недействительные. КС в 2003 году согласился с ВАС. Нужно заявлять виндикацию. Всеобщая реституция невозможна. Суханов с этим согласен.

ВС и ВАС - виндикация недвижимости возможна, но только вместе с иском об оспаривании записи в реестре, если истец не записан в нем в качестве собственника.

29 апреля 2010 года ВС и ВАС - про защиту вещных прав. У нем есть некие идеи из концепции развития. Сама концепция - творчество ВАС. Адвокат Скловский - идеи владения. Есть еще 2 обзора практики - 2008 года номер 126, есть 2 новый - 15 января 2013 года номер 153.

Планируют ввести новый иск. Сейчас он есть в УгПроце - иск об освобождении имущества от ареста. Так сложилось исторически. В интересахобеспеения будущих требований накладывается арест на муществоответчика. Такие меры нужно принимать заранее. При аресте имущества составляется его опись. Туда и вещи, и права. Всем этим ему запрещено распоряжаться. В противном случае - новая УО. Оно может быть передано на хранение 3-ему лицу до разрешения спора. А если у него были вещи, ему не принадлежавшие? Как долевая собственность, так и обязательства, ОВП. В таких случаях заявляется иск об освобождении имущества от ареста, исключении из описи. Тот, у кого арестовывают, хочет, чтобы в описи было как можно меньше вещей. Значит иск не ему. Потенциальному будущему взыскателю и собственнику одновременно (2 ответчика). Что это за иск по природе? Виндикация? Здесь мало от виндикации. Негаторный? Нет, он заявляется, когда доступ собственника к имуществу ограничивается незаконными действиями, а тут все по закону. Скорее всего это иск о признании права. Так его и предлагается включить в ГК по новой редакции.

Иск об оспаривании записи в реестре. Есть ТЗ, что он негаторный. В целом нужно ориентироваться на Концепцию.

Наследственное право.

ГП регулирует отношения между живыми. При смерти, особенно внезапной, возникает множество ГП вопросов. Правоотношения с участием умершего продолжаются, по крайней мере некоторые. Наследственное право сводится к наследственному преемству. Наследование - одно из оснований возникновения права собственности во многих правопорядках. У нас не так. Особая часть. В ГК после наследования - интеллектуальные права. Во многих учебниках помещают наследку в конец, в МГУ - связано с вещными правами, изучаем после вещного права. Вопрос о статусе лежачего наследства. О наследодателе говорят условно, он уже умер на момент открытия наследства. Естьтолько его наследство. Есть ТЗ, что это отдельный субъект, хотя это странно.

Наследственное преемство возникает не всегда. Личные неимущественные права не переходят по наследству. Другой пример - страхование жизни. Страховая премия перейдет не к наследникам, а к выгодоприобретателю по договору страхования. Однако все это исключения. В коммон ло есть множество различных способов заместить наследование.

Наследование касается только граждан - ФЛ. ЮЛ ничего не наследуют. Только в случае смерти гражданина или признания его умершим. В основе наследования лежит событие - смерть человека. Наследственное преемство является универсальным,т.е. общим. Статья 1110 - права и обязанности переходят в неизменном виде, как единое целое (наследственная масса) и в один момент (единым актом, частями нельзя принимать). Это вещи, права, долги. Актив и пассив наследства. В Риме выплачивали все долги, даже если они больше актива наследства. У нас можно выбрать, хочу ли наследовать. Если согласился - отвечаешь только в пределах перешедшего по наследству имущества, не больше.

Постановление Пленума ВС 29 мая 2012 года №9. Пункт 35 - решен вопрос с принятием наследства.

Наследственное преемство всегда непосредственно - напрямую от умершего к наследнику. Все 3 лица - это отказополучатели, легатарии.

Определение. Это непосредсвтенный и универсальный переход прав и обязанностей умершего в установленном законом порядке к другим лицам (наследникам).

Основные категории наследственного права.

Наследодатель - умерший собственник. Только ФЛ. Дееспособность не обязательна.

Наследник - получает имущество наследодателя. Может быть и ЮЛ, и публично-правовым образованием.

Переходящее наследство - наследственная масса.

Открытие наследства

В день смерти наследодателя или в день вступления в силу решения о признании его умершим. Пример с сыном, которого не успели признать умершим спустя 20 лет и он "унаследовал" половину дома, которая потом государству перешла. Статья 1114 - коммориенты. Нужно умереть в 1 день.

Основания наследственного преемства.

1. По завещанию. Это выражение воли собственника. Приоритет. Однако большинство граждан не пишут завещание. Суеверия иногда мешают. Оно требует специальной формы, нужно идти к нотариусу, платить деньги. По завещанию можно передать имущество кому угодно, любому субъекту гражданского права. Государству можно. Однако распорядиться можно не всем имуществом - максиум 1/2 доли по закону для обязательных наследников. Категория недостойных наследников - отравил, чтобы получить наследство. В целом - незанными действиями (по суду) способствовал открытию наследства. Такие не призываются к наследованию. В остальном - принцип свободы завещания.

Как составить завещание? Это волевой акт наследодателя на случай смерти. Это не условная сделка. Условие - мы не знаем, наступит ли оно, а смерт-то наступит однозначно, вопрос когда. Односторонняя личная сделка. Совершается лично наследодателем. Только дееспособный гражданин может составить, сам. Фигура рукоприкладчика - помогает расписаться тому, кто сам не может по физическим причинам. Нужно указать причины, почему подписал, в присутствии нотариуса. Нельзя составить в пользу рукоприкладчика и вообще любых лиц, которые присутствуют при его подписании.

Это строго формальный документ. Строгие требования к его содержанию. У нас не допускаются домашние завещания, только к нотариусу. Заверять иногда могут и другие лица (глав врач, военный старшина и т.п.). Может ли завещание быть устным? Например, умирает в дали от нотариуса. якобы только другу все завещает, которому устно завещал. 1129 статья - можно простые завещания только в экстремальной ситуации. Простая письменная форма и 3 свидетеля. Завещание последнего вздоха - устное перед смертью. В Римском праве - кодицил. Такая устная форма у нас запрещена. Раньше были особые льготы для завещаний по вкладам. На такое завещание не распространяется правило об обязательной доле. Кредиторы отдыхают.Загробная шутка в СССР. Сейчас вклады граждан входят в состав наследственной массы на общих условиях, как актив. Шершеневич - О действительности завещания, писанного на печатной машине.

Если наследодатель не хочет донести до родственников информацию о том, кому он по завещанию оставляет наследство. Завещание в конверте - новый институт. Пишет, подписывает, запечатывает. На конверте расписываются свидетели и нотариус, а также доводит до наследодателя информацию про обязательных наследников. Если им ничего не оставил - завещание в части недействительно. Берет еще 1 конверт, запечатывает и в сейф.

Можно в завещании и лишить права наследования. Однако какие-то юридические последствия оно иметь должно. Иначе кодицил - жил хорошо, чего и вам желаю.

Можно под условием составлять завещание. Если жениться на ком-то - получит долю. Есть и завещательные отказы - легаты. Наследник что-то передает или делает в пользу третьего лица. Устанавить вещное право даже можно, например, хабитацио. Фальцидиева четверть -не все наследство можно по легатам расписать. У нас нет такого ограничения, однако наследник обязан выдавать легаты только после удовлетворения убогих и выдачи всех долгов.

Особое уловие - например, в моем доме проводить выставку моих рисунков раз в месяц. Нет конкретных лиц, уполномоченных приходить на выставку. Однако цельобщеполезная.

Подназначение наследства. Завещаю Иванову, если помрет - Пупкину. Субституция наследника под условием. Если умрет до открытия наследства.

Завещание может быть оспорено, как любая сделка.

2. По закону. Если не составил завещания. Закон исходит из того, что умерший оставил бы имущество самым близким. В СССР было 2 очереди наследования. Сейчас у нас 7-8 очередей наследников по закону. Для чего они? Всякая предшествующая очередь отсекает все последующие. Внутри 1 очереди наследуют в равных долях. Есть еще нетрудоспособные иждивенцы на попечении и содержании наследодателя умершего. Такой наследник - обязательный, его нельзя лишить наследственных прав даже по завещанию. Содержать нужно не менее года, чтобы сталобязательным наследником иждевенец. Он призывается вместе с той очередью, которая наследует. А если вообще никого нет - будет наследником 8 очереди, единоличным.

Особые виды наследования.

Наследование по праву представления. 1146 статья ГК. Если наследник умрет о открытия наследства или вместе с наследодателем. Наследник по завещанию умер. Другим наследникам по закону или по завещанию? По праву представления переходит к потомках умершего наследника. Поколенное наследование. Серебровский считает, что это пережиток родового строя. Сейчас он уже устарел.

Наследственная трансмиссия. 1156 статья ГК. При обоих видов наследования. Переход права на принятие наследства. Наследник умер, не успев его принять. Тогда праов на имущество переходит к его наследникам. Также по поколению. Ведь право на наследство в составе наследственной массы умершего наследника. Получается 2 наследства - от наследодателя 1-го и наследника умершего потом. А если хочет только от 1 наследство? Наследство наследника, наследство наследодателя и право наследника на наследство наследодателя - 3 разные категории.

Вымороченное наследство - посмотреть.

Отказ и принятие наследства. Принятие - заявление в нотариальную контору, соершение действий по отношению к наследственной массе (фактические действия). Отказ - в нотариальную контору. Можно отказаться от наследства в пользу кого-то из наследников. Тут доля непропорционально возрастет у наследника. Если нет такого отказа - твоя доля в ранвых долях распределиться.Отказ только в пользу других наследников по закону/завещанию.

Интеллектуальные права.

1. ГП регулирование творческой деятельности

Сфера интеллектуального творчества, прав начала развиваться во второй половине 19 века (формально), а реально - с начала 20 века. Почти нет исторической базы. Обычно эти отношения регулируются особыми законами. У нас в 4 части ГК. Так получилось, что сама идея кодификации этих отношений вызывала и вызывает споры.

Сама творческая деятельность известна человеку давно, это его отличие от животного. По сути это создание чего-то качественно нового, чего не было раньше. Не обязательно искусство. ГП не регулирует этот процесс творчества. Нас интересуют результаты творческой деятельности и их последствия. Они являются товарами, причем ценными. Результат творческой деятельности как правило не осязаем. Можно выразить в чем-то материальном, объективизировать. Но это лишь форма, сам результат - в голове создателя. Он может сделать еще такие устройства, даже улучшить с практикой.

Легко установить монополию на вещь. А вот на результат творческой деятельности сложнее. В Древности книги обычно были в 1 экземпляре. Тиражировать сложно, такие объекты неповторимы. Не было вопроса о товарообмене. Он появился с промышленной революцией, станками, тиражированием. Барон Гуттенберг придумал первый печатный станок. Не нужно было от руки писать книги. Автор книги и ее покупатель - как соотносятся? Есть еще владелец станка, который чаще всего не автор книги. Потом пошло техническое творчество. Встал вопрос о правах тех, кто эти инновации открыл.

Как все это отличается от вещных и обязательственных прав? Раз пошел товарооборот результатам творческой детельности - нужна юридиеская форма. Дозорцев В.А. - показал в своих статьях отличия этих 3 групп прав. Результатом творческой деятельности обладать невозможно, его нужно знать. Знание противопоставляется владению. Можно одну и ту же идею знать сразу несколько лиц. 1 вещью не могут владеть разные лица, не может быть полного господства над вещью у несколькихлюдей. А с идеей можно. Виндикация не получается.

Вещное право бессрочно, пока существует вещь. Знание устаревает, сроков, конечно, не устанавливают. Однако то, что новинка сегодня, через год может быть хламом. Физического износа нет. Пользуясь чужой идеей мы платим за ее использование.

Вещи являются предметом оборота с соблюдением государственных границ. Разные правовые режимы в разных государствах. Интеллектуальные права не признаю национальных границ. Таможня не проверит, какие идеи везешь. Результаты интеллектуальной деятельности свободно перемещаются по миру. Право должно унифицироваться в этой своей части. Много международных конвенций. Нужно сообразовываться с МП, другими государствами. Наш ГК во многом воспроизводит международные конвенции. ВОИС этим занимается, организация при ООН.

Товар всегда связан с монополией над ним субъекта (собственника). Поначалу такую монополию стали применять к результатам творческой детельности. Англичане еще в 17 веке начали выдавать патенты на исключительное использование неких товаров общего потребления. Так поддерживали фаворитов материально. Государсвтенная монополия на торговлю чем-то. Отказали в выдаче патента на вотер-клозет со смывом воды (16-17 века). В 1751 году Ломоносов получил привилегию на делание разноцветных стекол, бисера и прочих стекляшек. Он первый додумался - пусть получает прибыль. 30 лет никому нельзя торговать и производить этот товар.

Появилась проприетарная теория. 1 была теория естественных прав, от французских просветителей. Автор книги - собственник литературного труда. Потом пошла проприетарная теория, или теория интеллектуальной собственности. На результат творческой деятельности автор получает некую разновидность права собсвтенности. Господствовала в 19 веке повсеместно, у нас тоже. Шершеневич - статья о музыкальной собственности. Однако потом поняли, что собственность здесь - очень условный термин. Если купил рукопись для печати - он же не может взять и переписать его. А был бы собственником - мог бы. Здесь рулит автор. Даже комментировать и иллюстрировать рукопись без согласия автора. Различаем материальное и нематериальное, интеллектуальное. Однако не всегда интеллектуальная и творческая - товарные знаки могут быть нетворческие. Это средства индивидуализации товара и производителя. Дело не в материальной стоимости такого значка, а в его нематериальной стоимости, в том, что за ним стоит фирма с определенной репутацией и качеством продукции. Все эти отногения нуждаются в особом режиме. Проприетарная теория начинает уходить в прошлое.

На смену ей пришла дуалистическая концепция (20 век). Вещное право - только на форму, материальное выражение результата творческой деятельности. А на сам результат - особые права, исключительные. Концепция исключительных прав. Различаем имущественные и неимущественные права. Само авторство - неимущественные отношения. В обороте - имущественные. Эта концепция, признав такое деление, сделала большой шаг вперед. Копирайт - имущественное право. Подчас собственником произведения в США признает ЮЛ, оно как бы присваивает результат творчества сотрудника. Это абсурд. Европейский подход иной, дуалистический. Право следования - с каждой публичной перепродажей картину, скульптуры и т.п., если она идет с повышением цены, художнику нужно заплатить некий малый процент.

Мы исходи из того,что интллектуальные права могут быть имущественными (исключительными) и неимущественными (они неотчуждаемы, например, авторство). 3 признака исключительности по Маковскому - принадлежат только указанным в законе субъектам (правообладателям), распространяются только на указанные в законе объекты, и никто не вправе использовать их без согласия правообладателя, кроме исключений по закону. Монополия устанавливается на вещь, товар.

Проблема баланса интересов автора и пользователей. Обычно защищаем правообладателя. Однако бывают обязательные лицензии - используют без спроса автора, хотя и вознаграждают. Редкие случаи, если речь идет, например, о лекарстве, которое срочно нужно людям, а его изобретатель артачится.

В США копирайт действует 90 лет после смерти автора. Это многовато.Прокормил детей и внуков - и хватит. По-хорошему 50 лет максимум. У нас 70.

Объекты правовой защиты.

Защищаем не любые результаты, а те, которые являются товаром, в которых есть общественный интерес. Не всякое творчество охраняется. Письма, жалобы, исковые заявления - творчество, но не защищается. Устное творчество - тоже не товар. Информация - не объект ГП - это слишком бщее и расплывчатое понятие.

Неохраноспособные научные открытия. На открытие нельзя установить монополию. Открытие электричества, элементов таблицы менделееева, новых планет - не установить монополию. Результаты технического творчества повторимы, в отличие от творчества. ВОИС - научные открытия тоже охраняет. Мы против, ни одна страна в мире это не делает сейчас. Открытие - это открытие некой причинной объективной связи в природе, его не монополизировать. Тот же закон тяготения. Память и почет - да, но ГП тут не при чем. Клонирование - объект ГП защиты? Пока неясно, решили подождать.

Охраноспособных объектов не так мнго. У нас всего 16 - 1225 статья ГК. Там внутри различные группы объектов. Понятие интеллектуальных прав - в статье 2 ГК. 128 статья - охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). Это объект ГП. Результаты носят нематериальный характер, неотрывны от создателя. Можно добиться разрешения от создателя использовать его мысли на определенных условиях. 129 статья пункт 4 - неотчуждаемы результаты, не объекты оборота, только статика. А вот материальные носители и права - могут отчуждаться, есть динамика, регулируется в ГК. В целом мы имеем дело не с результатами, а с правами. А права могут быть личными. Тут объект - исключительные права.

Статья Маковского - американская история, в Вестнике ГП, 2008 год.

Служебный результат.

В творчестве автор (изобретатель) не сидит в кабинете, изолированно. Это возможно, но скорее исключение, чем правило. Сейчас трудится множество людей на производстве, много техники, затрат и т.п. Многие сложные технические приборы одному не изобрести. Нужны коллективы, финансирование. Работодатель говорит - обеспечиваю работнику все производство, всю технику. А если он что-то изобретет - все лавры только автору? Здесь нужен баланс, 1 сторона бы ничего никогда не открыла. Как быть, если результат творческой деятельности создан лицом в порядке выполнения служебного задания? Статья 1295 - служебное произведение. Его создает ФЛ илиоллектив ФЛ. ЮЛ ничего создать не может. За непосредственным автором признаются неимущественные права, а имущественные (исключительные) - за работодателем. В целом такой вопрос нужно решать в рамках договора между автором и работодателем. 1295 это общая норма, по договору все что угодно. Право на вознаграждение за служебное изобретение, но не за пользование им. Право имущественное, но неотчуждаемо и по наследству не переходит.

Способы защиты интеллектуальных прав.

Личные неимущественные права - 1251. Как защитить? Если издали роман под другим именем? Компенсация морального вреда на 1 месте. Традиционные способы защиты по 12 статье ГК, но они не всегда подходят. Специальные способы защиты - принести извинения, напечатать опровержение и т.п.

Исключительные имущественные права. Защита - требование о признании права, требование о пресечении неправомерных действий. Нужно доказать убытки. Установление штрафов (компенсаций) в пределах определенных, в которых суд по требованию истца определяет. Изъятие контрафактного материального носителя для его уничтожения. Конфискация - в пользу государства, а тут уничтожаем. Могут даже станки уничтожить. 1253 - ликвидация ЮЛ, которые нарушают интеллектуальные права лица. Все эти статьи действуют в новой редакции.

Авторское право

Речь идет о правовом режиме результатов в сфере науки, литературы и искусства. Нормы об авторском праве - не только в ГК, но и в международных конвенциях. Здесь 2 конвенции. Всемирная (женевская) конвенция об авторском праве 1883 года. У нее 4 редакции, включая первоначальную. 2 редакция - 1952 года. Мы к ней присоединились в 1973 году. Она обеспечивает минимальный набор авторских прав. 1971 год - 3 редакция, в Париже. В ней участвует много стран, мы ратифицировали в 1996 году. Бернская конвенция 1986 года. Ее тоже в 1996 году ратифицировали. Так что сейчас 2 конвенции. 20 декабря 1996 году приняли еще 1 конвенцию - ВОИС, в Жененве. И еще 1 соглашение - ТРИПС. Торговые аспекты прав на интеллектаульную собственность. 1994 год, в Марокеше. Если права нарушаются в кокой-нибудь стране, то все страны-участники могут ответить санкциями в других отраслях. Как имплементировать к нам? Сложно, перевести однозначно невозможно. Спорят. 26 марта 2009 года - Постановление ВАС и ВС по этому поводу.

Объекты авторского права.

1259 статья ГК - перечислены. Множество объектов. Результат творческой деятельности выраженный в объективной форме - 2 основных критерия. Иногда названия защищаются (Война и мир, например). Персонаж тоже может быть охраноспособен. Перевод, фильм, снятый по роману - производные произведения, тоже защита. Составные произведения. Сложные произведения - аудиовизуальное. Интернет-сайты - тоже сложные произведения. Автор произведения - не только режиссер. Сценарист еще, если сильно меняется режиссером - соавторство.

Не признаются объектам авторского права - законы, гербы, ордена, знамена, фольклор без автора, события информационного значения. Авторское право на законопроект возможно.

Программы для ЭВМ и базы данных - объекты. Лет 30 назад была дискуссия - как охранять. Авторское право, патентное, ноу-хау. Регистрация програмы в патентном ведомстве - появляется патентное право. Это обычно результат коллективного творчества.

Субъекты авторского права

Основные субъекты - авторы. По Бернской конвенции это ТОЛЬКО ФЛ. В ней участвуют не все, англо-американские страны игнорят. В США Авторские права могут быть у ЮЛ. Автор музыки для фильма может сохранить за собой право исполнять ее безоносительно к фильму.

Творческий вклад может быть любой в произведение. У машинистки нет авторского права. У редакторов тоже. А вот литературный обработчик имеет. Должен быть договор между рассказчиком и обработчиком. Воспоминания один передает, а другой - красиво пишет. Отличаем подстрочник от перевода. Перевод авторский должен быть.

Срок охраны авторского права.

Период жизни автора и 70 лет после его смерти. Продолжительный срок, в США до 95 лет. Уже непонятно, чьи права через такой срок еще охраняются. Потом произведение переходит в общественное достояние. Любой может его использовать и никому не нужно платить гонорар. Нужно просто указать автора.

1238 - наследование авторских прав. Переходят исключительные и некоторые неимущественные. Есть еще другие правообладатели. Там Юл, чаще всего те, которые при жизни автора заключают с ним лицензионный договор об использовании его произведений. У нас жесткое правило, ЮЛ не субъект неимущественных авторских прав. Исключение только программы для ЭВМ и базы данных. Одному не осилить.

В чем состоят авторские права? Это исключительные, имущественные и иные права. Исключительные - это материальные, сведены в право на произведение (статья 1282). Исключительное право на произведение принадлежит автору. Лицензионный договор - объект не произведение, а право на него. Материальный носитель отчудить еще можно, но идею из автора не вытащить. Договаривается о гонораре за использование его произведения. Есть некие минимальные ставки, защита автора. 2 группа прав - неимущественные. Право авторства, право на имя и право на неприкосновенность 1265-1266 статьи. Авторское право охраняет лишь форму произведения, идеи обычно не защищены. Некоторые исключения - образы литературных героев. Достаточно слегка изменить исходный текст, чтобы уже не было плагиата. Право на имя - автор сам решает, как себя обозначить. Право на неприкосновенность - нельзя ничего менять, изменять и т.п. Все только по соглашению с автором. 1268 - право на обнародование. право решать, что делать с произведением, готово ли оно.Социальная обстановка не та, общество не поймет, пусть пока в столе полежит.

Неимущественные права неотчуждаемы от автора и защищаются принуждительно помимо его воли. После смерти автора произведение - в общественное достояние. Но неимущественные права все равно соблюдаем.

Группы иных прав. 1269 - право на отзыв. Отозвать свое произведение, доведенное до третьих лиц. Право следования. Иногда произведения могут быть использованы без согласия автора, общественный интерес. Свободное использование произведений - урегулирвоаны законом. 1233 статья, новая редакция. Автор может позволить всем использовать свое произведение, как угодно. Проблема со слабовидящими. Создание пародии или карикатуры. Большинство не против, это реклама. Вопросы ксерокопирования, интернета и т.п. 1275 - право образовательных учреждений копировать материалы для учебного процесса. Вопросы с фонограммами.

Стокгольмская конвенция о создании ВОИС 1968 года. Есть объекты авторского, патентного права под охраной. Есть неохраноспособные объекты - открытия, например. Или такие, которые не относятся к творчеству - антимонопольные запреты. 1996 год - ДОФ - договор по охране фонограмм.

Исполнение и постановка, исполнительские права. Сейчас в основном фонограммы, не пение. Исполнитель - чужие слова произносит авторски. Это смежные права, права режиссеров сюда же. Субъекты - артисты, дирижеры, режиссеры. 1304 статья ГК. Форма - можно воспроизвести с помощью технических средств. 2 грппа межных прав - продюссерские права. Права производителей фонограмм, кроме тех, которые включены в аудиовизуальное произведение (кинофильм, телеспектакль). Творчество спортсменов неохраноспособно с ТЗ авторского права. Процесс трансляции теперь охраноспособен.

2 новых объекта. 1 - базы данных. Охраняются от несанкционированного извлечения материалов. Это объект смежных прав. Последний объект - права публикаторов. Нашел в архиве документы, по которым срок охраны истек. Привели в удобочитаемый вид, снабдили комментариями и хотят опубликовать. Его вклад значителен. Впервые защищать права публикаторов и аз данных стал ЕС в своих директивах. Теперь они объекты смежных прав и у нас.

Содержание и защита смежных прав. Не везде есть неимущественный элемент, материальный везде. Исполнитель - есть исключительное право, имущественное на 50 лет. Неимущественные права охраняются бессрочно (та триада). Производители фонограмм - это обычно ЮЛ. Раскрутка. Есть право на имя, на защиту фонограммы от искажения и право на ее обнародование. Действует 50 лет. По вещание и трансляцию - тоже ЮЛ. Исключительное право именно на трансляцию, неимущественных прав нет. Тоже 50 лет. Изготовители баз данных - тоже обычно ЮЛ. Получает исключительное право на использование материала + право на имя. Срок действия невелик - 15 лет. Публикаторы - это уже только ФЛ. Маковский - только на те произведения, что не были в государственных архивах, только частные архивы. Обнародование, указание имени. Срок действия - 25 лет. Есть ситуации, когда смежные права могут опускаться, свободное использование.

Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе

Как защищать на практике? Песни везде поют. В пределах РФ-то не уследить, а за рубежом... Раньше было ВААП, следило за всем этим по Союзу. Теперь - многое индивидуалы стали сами собирать вознаграждения авторов и приносить им их. При этом кто, как и сколько собрал денег - не ясно. А каково тем, кто пользуется чужими авторскими правами? Ходят к ним разные "поборники" авторских прав, могут так и несколько раз зайти. Такой беспредел нужно было прекратить. Есть отдельные организации, которые этим занимаются, обычно по сферам творчества дифференциация идет. На Западе так сделано. Рвачи были против - монополизация, против прав человека, Конституции и т.п. Слава богу их заткнули. 1242 - НКО основанные на членстве, которые следят за авторскими правами. Авторы туда вступают и передают им свои права в части их защиты и сбора средств. Членство добровольное. Такая организация должна иметь государственную аккредитацию. 1 на каждую сферу. Императивно, 1244 статья ГК. Международная организация производителей фонограмм в Женеве, есть иные МО в этой сфере.

Патентное право и промышленная собственность

5 мая подписан закон, изменяющий 4 часть ГК. Опубликован, скоро вступит в силу. В отношении патентного права тоже новая редакция, вступает в силу с сентября.

В целом будем говорить о результатах научно-технического творчества. Художественного творчества здесь нет. У технического творчества особенности есть. Его результаты принципиально повторимы, в отличии от художественног творчества и его результатов. Роман такой же написать нельзя, это будет плагиат. Додуматься же до технического решения задачи могут додуматься одновременно разные люди. Пример с радио. Часто некие законы, теоремы носят сразу несколько фамилий своих авторов, которые трудились порознь.

Авторское право - фактологическая охрана произведения. В техническом так не получится, здесь нужны патенты, устанавливать приоритеты, кто был первый и т.п. Получение патента - сложная процедура, многоступенчатая.

Изобретения и их правовой режим.

Это акт технического творчества. Для нас это это юридическая категория, а не техническая. Не всякое изобретение охраноспособно. Этот творческий акт нуждает в специальной охране в силу его принципиальной повторимости. Такая защита пошла с конца 18 века. Изобретение важно для жизн, имеет стоимость и становится товаром, поэтому его нужно защищать как любой другой товар. Изобретения стали промышленно применимыми, вовлекаются в имущественный оборот. Так становятся объектами ГП. Раньше изобретательство было экхотикой, сейчас же оно выходит на первый план. Удваивается количество изобретений запатентованных в год каждые 5 лет. 30-35 тысяч патентов за год у нас. В целом по миру 2 млн. в мире. Начинаются злоупотребления патентами, патентуют разную ерунду. Война патентов разных видов. Понятие "патентной засады". Патентует что-то, как на рынке появляется - выскакивает и требует дележки. Часто патентуют с целью досадить конкурентам. По судам ходить затратно, многие начинают делиться с такими недобросовестными конкурентами.

Международные нормы. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 20 марта 1883 года. Конвенция ВОИС "Договор о патентном праве" 1 июня 2000 года. Мы присоединились, но не ратифицировали. Национальное право - 4 часть ГК. Закон о введении в действие 4 части ГК.

Что такое изобретение? Это акт технического творчества. Это техническое решение какой-либо задачи. Не всякое техническое изобретение охраноспособно. Нас интересуют охраноспособные. 1350 статья ГК - дано юридическое определение изобретения. 1 - это техническое решение в любой области, относится либо к продукту, либо к способу. Раньше шире понимали. Устройства, способы, вещества и штаммы. Эти 4 группы свели в 2 группы. Способ должен быть технического характера. Патент на способ вызывания сна, но он должен быть техническим, гипнох непатентоспособен. Медицинские способы лечения - шурупы в позвоночник. Фармокологические войны вокруг видов лекарств.

Признаки изобретения.

Новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Новизна - неизвестность из предшествующего уровня техники. Может быть локальная или абсолютная (мировая). Мы исходим из принципа абсолютной новизны - не должно быть известно никому в мире. Проверяется - были ли выданы патенты аналогичные, публикации, выставки. Проверять сложно. США - ограниченная мировая новизна. Сведения об использовании на практике не проверяются, только публикации. У нас абсолютно - не важно, как используется, главное чтобы уже было это. У нас есть трафореты отказа в выдаче патента на капитанские изобретения. У нас часто любят изобретать велосипед. Попов в 1895 первый отправил радиограмму. Маркони в 1896. Все считают Маркони изобретателем, т.к. Попов на запатентовал. Новизна устанавливается с учетом требований приоритета, кто первый заявил, тот и получил патент. США - система первого изобретателя, кто первым именно придумал, а не заявил. В нашем правопорядке приоритет первому заявителю (1381 статья). А если даты подачи заявок совпадают? Тогда лицам придется заключать соглашение.

Правило конвенционного приоритета - если в стране-участнице Парижской конвенции подал заявку 1 февраля 2013 года, а потом в течении года в любой другой стране-участнице подал аналогичную заявку - она считается поданой 1 февраля 2013 года. Мы выдаем патенты не только нашим изобретателям, но и зарубежным, которые у нас хотят иметь защиту.

Новизне не препятствует раскрытие сведений об изобретении, если подал заявку в течении 6 месяцев после раскрытия. Это сделано для выставок, "выставочный приоритет". 1350 статья. Сведения можно раскрыть не только на выставке, но и в диссертации, например.

2 признак - изобретательский уровень. Его называют по-разному, в США - неочевидность. Изобретение не следует явным обраом из уровня техники, должно быть выше этого уровня. Должно иметь технический характер, конкретным решением задачи, а не ее постановкой. История с изобретателем, который хотел сотней атомоходов расцепить шапку льдов на Северном полюсе.

Пионерские изобретения - принципиально новые, не имеют аналогов. Зингер первый придумалвый вид иглы в швейной машине. Симон Фрей придумал молнию. Таких изобретений около 10%. Подавляющее большинство - это решение задачи, которая уже была решена, но новое решение лучше, рациональнее и т.п. Это называют "изобретением на улучшение".

3 - промышленная применимость. Изобретение должно быть используемо в человеческой деятельности, оно должно быть полезным. Явно бесполезные предложения не патентуются. Гильотина для мух, чайник с двумя носами. Рулевое колесо в автомобиле, установленное за сидением водителя, чтобы можно было управлять сзади. Улавливатель облаков.

Полезна ли универсальная отмычка? Жуликам - да. А если добросовестный ключи потерял... Изобретения должны отвечать требованиям нравственности и добросовестности, хотя прямого указания на это в ГК и нет. Патентные ведомства стараются соблюдать.

Субъекты изобретательского права.

В первую очередь это авторы. Только ФЛ. Однако в наше время трудно изобрести, изобретатели обычно пользуются чужими средствами, т.к. люди небогатые. 3/4 изобретений в мире - служебные, сделаны на фирме, в компании, собственником которой изобретатель не является. В отношении служебных изобретений и работодатели тоже учитываются. У работодателя - имущественные, у изобретателья личные неимущественные.

Охраняются от 3 до 20 лет, разные сроки есть. Правопреемники - тоже субъекты патентного права. Наследники. Субъектами могут быть даже публично-правовые образования, когда из бюджета финансируют. Например, военные разработки. Кому патент на ракетный комплекс выдавать? РФ.

Форма охраны - патент. Фиксируется авторство, приоритет и исключительное право на изобретение. Патент предназначен для рыночного оборота. В Союзе патенты выдавались иностранным авторам. Наши брали редко, нерыночная экономика же. Выдавалось авторское свидетельство. Оно исключительное право на использование отдавало государству. Автору только некие неимущественные права, некоторые жилищные льготы. Авторское свидетельство - для командной экономики.

Чтобы получить патент на использование изобретения от его автора - нужно заключать лицензионный договор с обладателем патента. Он (договор) подлежит регистрации в патентном ведомстве.

Что охраняется патентом? Объем охраны определяется формулой изобретения. 3 состаных части формулы. Ограничительная - признаки, общие для заявленного и предшествующего, отличительная - в чем новизна и 3 - цель изобретения. За пределами отличительной части патент не действует.

Получение патента - несколько стадий. 1 - составление и подача заявки (1375 статья). Это целый комплекс документов. Облагается пошлиной, несколько десятков тысяч рублей. Подается в патентное ведомство. Привлекаются патентные поверенные. Помогают изобретателям в получении охранного документа - патента. Следят за ее продвижением. 2 стадия - рассмотрение заявки. Очень долгая процедура. В Союзе она занимала 3-5 лет. В современных условиях патент может устареть за полгода. Как совместить? Придумали способы проведения эксертизы. Явочная процедура - выдают сразу, но под твою ответственность, под твой риск, могут оспорить. У немцев - отложенная экспертиза. Как получил - не оспорят. У нас формальная экспертиза в течение 2 месяцев. После этого устанавливается приоритет заявки. На 2 стадии - публикация в специальном журнале патентного ведомства. В течение 3 лет после публикации кто угодно может патент оспорить в этом ведомстве. Если не обратятся - требуй выдать патент. Он может быть оспорен по разным основаниям - авторство, новизна и т.п. Палата по патентным спорам рассматрвиает, если нет консенсуса - в суд.

Вопрос о свободном использовании изобретения. Если есть нужда его использовать, например, когда говорим о лекарстве. Нужно срочно помочь, а компания уклоняется от лицензионного договора. Тогда договор принудительной лицензии. Разграничение свободного/с согласия использования изобретения описано в конвенциях. У нас - 1359 статья ГК. 6 случаев.

Полезные модели.

Появились в Союзе. 1351 статья - это техническое решение, относящееся только к устройству. Немцы ввели понятие маленьких изобретений. Пример - урна с крышкой, которая открывается ножной педалью. Упаковки для продуктов, специальные. По ним экспертиза и охрана идет в упрощенном порядке. Лекарства не могут быть полезными моделями, как и способ лечения. Только устройство. Признаки - новизна и промышленная применимость. Составляется заяка, а экспертиза - формальная, нет проверки на соответствие условиям патентоспособности. Выдается быстро, но на риск патентообладателя. Срок патентой охраны здесь - 10 лет.

Часто как полезные модели пытаются запатентовать разную ерунду. новая редакция - проверочная экспертиза, усложненная по сравнению с формальной. Есть предложения об исключении их из ГК в целом.

Промышленный образец.

Это объект, произведение дизайна. Художественно-конструкторское решение внешнего вида товара. Продукт лучше покупается, когда он круто выглядит. Имеет техническую форму воплощения и влияет на спрос на товар. Пример с человеком, продававшим ножи для чистки картошки. Сбыт кончился. Потом пришел к художнику - покрась - снова продал. Но сбыт тоже скоро закончился. Сделал ручку удобную и в цвет картошки. Ножи стали часто выкидывать (случайно) вместе с очистками. Спрос возрос. Форма дает коммерческую прибыль. 1352 статья ГК посвящена промобразцам. Условия их патентоспособности. Новое и оригинальное. Если внешняя форма вызвана функцией вещи - она неохраноспособна (форма). Вид должен быть связан с сутью и улучшать функции. Новизна - абсолютная, мировая. Локальная новизна - сбыт будет затруднен, пример с бритвой. Внешний вид - эргономичный. Трехмерные - промышленные модели. Образцы - плоские, промышленный рисунок. Возможен небольшой рельеф. Могут бытькомплексными - и рисунок, и трехмерность.

Соотношение патентно-правовй охраны с авторской. Многие страны не признают патентную охрану промышленных образцов, охраняют авторским правом. Но так хуже, защита только от прямого копирования. Большнство - патентная охрана. Сходность тоже не пройдет. Ответчик должен доказать свою добросовестность при споре, что, мол, не копировал. У нас обыная патентная охрана. Получаем патент, проходим экспертизу как при изобретении. Может быть отложенная по существу. Регистрируется в гос рестре. Срок охраны - 10 лет.

Селекционные достижения.

Это новые сорта растений, породы животных. Результат - важные новшества. Повышение урожайности сортов, например. Это научная сфера. Тут требования к результатам особые, нужна проверка. Занимается этис структура внутри Минсельхоза. Это не инженерная деятельность, тут биология, химия. 1412 статья. Признаки - 4. 1 - новизна, 2 - отличимость от других аналогичных объектов, 3 - однородность, 4 - стабильность. 1 - семена или племенной материал, который раньше не был известен, не культивировался. 2 - отличимость. Должен отличаться от всех других известных сортов. 3 - однородность - единый сорт, однако некие отклонения при размножении возможны. 4 - стабильность - признаки должны оставаться неизменными после многократного размножения.

Мичурин этим занимался. Новый сорт картофеля - Белые одежды. На селекцию уходят годы, за всю жизнь можно пару сортов вывести.

Охрана устанавливается патентом . Действует длительно - на 30 лет (1424 статья). А на виноград, лесные породы - 35 лет. Он дает исключительное право на объект. Но не будет же он сам торговать им. Таким изобретателям обычно достаточно того, что они его вывели, дали ему свое имя, повыступали на конференциях и все. Дальнейшее коммерческое использование их обычно не волнует. Здесь уцелело авторское свидетельство. Выбирает - патент или авторское свидетельство. Последнее не даст ему исключительного права, оно перейдет к государству. В Минсельхозе тоже двустадийная экспертиза. Временная правовая охрана (после экспертизы на новизну), а потом полгода экспертиза на 3 последних признака. Проблема селеционера и работодателя, у которого тот трудится. При патенте селекционер получает право авторства, возможно соавторства, право на именование. А для изобретателей нет права на имя. По патенту еще исключительное право, по свидетельству нет. Если какой-то сорт очень нужен, например, поможет решить проблему голода, то селекционера можно принудить выдать лицензию, причем на приемлемых условиях.

Товарные знаки и знаки обслуживания

По товарным знакам споров очень много, они исчисляются десятками тысяч. С одной стороны - результат творчества, но с другой не очень. Это фирменные обозначения, помещаемые на товаре, чтобы отличать от других. Тут и гуд вилл показывается, и реклама. Сам по себе знак ничего не стоит, он может и творческим не быть. Важно то, что за ним стоит. Контрафакта много, шлепают знаки на свои подделки. Есть и другой вариант - делают знак, очень похожий на известный.

В сфере товарных знаков действует несколько международных конвенций, помимо национального законодательства. Наш ГК полностью учитывает те конвенции, в которых мы участвуем (которые ратифицированы). 1 - старая Парижская конвенция 1883 года по охране промышленной собственности. Мадридское соглашение 1891 года о регистрации товарных знаков, редакция 1979 года. Ниццкое соглашение о международной классификации услуг и товарных знаков 1957 года. Все товары разбили на 48 групп. Охрана действует только в 1 группе. Хочешь во всех - везде регистрируй. Обычно берут схожие или самые популярные. Во всех остальных тогда можно. ВОИС - соглашение в Сингапуре о законах по товарным знакам. РФ его ратифицировала в 2009 году, слегка изменили ГК и все норм. Товарные знаки не имеют специального определения. Это условное обозначение, помещаемое на товарах, чтобы обособить 1 от других. Есть еще рекламная функция. Знаки обслуживания - схожие, по соглашению 6 видов услуг.

Со статьи 1477 идет регулирвоание режима, Некие общие принципы даны, однако определения нет и требования к ним тоже нет. однако обозначение должно быть новым и оригинальным, впрямую не указано, но вытекает из конвенции. 1 - принцип истинности, не должен вводить в заблуждение. 2 - соблюдение морали и нравственности. 3 - общепринятые знаки и символы не могут быть товарными. 4 - принцип соблюдения интересов других правообладателей. Они не должны быть одинаковыми или сходными до степени смешения. Пример с Боржоми. Типичный случай недоросовестной конкуренции. Это грубое нарушение законодательства о товарных знаках. Товарные знаки далеко не всегда охраняются нормами ГК. Много где только нормами о запрете недобросовестной конкуренции. Например, в Германии. Конвенция о создании ВОИС перчисляет то, чем она занимается. ... и то, что охраняется законодательством о недобросовестной конкуренции.

Оригинальность - значит таких товарных знаков не было. Она часто локально, но для большинства знаковы должна быть мировая, особенно если хоидт по миру. Есть знаки, которые охраняются как общеизвестные. Р в кружочке - зарегистированный товарный знак. Из США, где это не обязательно. Это скорее информация, не имеет доказательственного значения. Зарегистрированным он считается не в силу этого значка. Сейчас - вопросы о признании обонятельных товарных знаков. Даже ЕС отказывает. Для духов это особенно важно. Запах свежескошенной травы - отказали в регистрации. Товарный знак - можно записать в реестр, если нет - нет и товарного знака. Попытка записать химической формулы. Были даже попытки зарегистрировать цвет. Итог - не все может быть товарным знаком.

Охрана осуществляется свидетельством. Устанавливает приоритет и исключительное право, однако авторства здесь нет. Срок охраны - 10 лет, но можно продлевать. Статья 13 вводного закона к 4 части ГК - про старые товарные знаки. Часть 2 этой статьи в 2007 гоу выкинули под давлением кондитерского объединения.

Наименование места происхождение товара.

1516 статья и далее. Целый ряд разнообразных товаров в сознании потребителя связан с местностью, где он производится. Французские вина, коньяк, шампанское. Армянский, грузинский - то не коньяк, а бренди. У нас охраняется. Такие продукты стоят дороже, чем аналогичные в других местах. У нас абсолютная связь с местом производства. Только там можно делать. Охраняется Трипсом, национальным законодательством, в том числе о конкуренции. У нас таких объектов зарегистрировано свыше 40. Со временем такие продукты входят во всеобщее словоупотребление, как только это происходит - перестает быть охраноспособным. Тут есть 2 международных соглашения. Мадридское, упомянутое выше, а в 1958 году - Лиссабонское соглашение, в нем участвует всего 18 стран, крупных там почти нет.

Множественность субъектов. Право неотчуждаемо, передать нельзя. У нас нужно в патентном ведомстве регистрировать. Составляется заявка, проводится экспертиза (не вошел ли во всеобщее словоупотребление). Свидетельство действует 10 лет, но можно продлевать. Лицензионные договоры заключаться тут не могут.

Ноу-хау.

1465 статья ГК. Секрет производства, в новой редакции. Он понимается очень широко, не только промышленного производства. Секрет изготовления блюд, например. Может быть даже секрет организации дела. Дает полезный эффект. Изобретение тоже можно охранять как ноу-хау, можно тогда не разглашать. Это сведения любого характера, почти в любых сферах деятельности. Должны иметь коммерческую ценность, действительную или потенциальную. Не известны 3-им лицам, т.к. они не имеют к ним доступа на законном оснвоании. А доступа нет потому, что обладатель принимает разумные меры для сохранения их конфиденциальности. В том числе путем введения режима коммерческой тайны (там есть свой закон, это не ноу-хау). А как можно узнать? В целом никак, Оливье вообще в могилу унес. Можно воспользоваться, только если договоришься с правообладателем.

Как юридически охранять? Договор с правообладателем, договорная охрана. Лицензионный договор об условиях использования. В нем нужно указать это ноу-хау. Очень много инстанций, на которых информация может уйти в чужие руки. 3-им лицам контрагент не передаст. А как добиться исполнения? Будет спор, в суд. Убытки у нас сложно обосновывать и доказывать, нужно писать неустойку.

Единые технологии.

1542 статья. Это выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, туда входят и программы, и интегральные схемы и ноу-хау и полезные модели и т.п. Гражданское. военное и двойное назначение. Инициаторы - военно-промышленный комплекс. 1 признак - это комплекс, который работает как целый. 2 - финансируется из федерального бюджета. Дает деньги - хочет исключительные права. Все под ВПК. 2008 год - ФЗ О передаче прав на единые технологии. Охранный документ выдается чаще всего РФ. Отчуждаем не по лицензионным договорам, а по этому закону. Ограничения есть серьезные.

5 СЕМЕСТР

Суханов Евгений Алексеевич, 2014 год.

Лекция 1. 02.09

Общие положения об обязательствах

Дополнительная литература: Витрянский и Брагинский - Курс договорного права. 1 том - общие положения. Остальные тома - разные договоры, смотреть по надобности. Статьи Витрянского об изменениях в ГК. Журнал Арбитражная практика.

Понятие обязательственного права.

Гражданский оборот - обмен товарами, динамика ГП. Однако динамика обязательственным правом не ограничивается (наследование, реорганизация ЮЛ например). Однако основные формы оборота - договоры.

Предмет обязательств - товары. Не вещи. Товары это не только вещи индивидуальные, но и родовые, и части вещей, и будущие вещи. Предмет оборота это и права, и ценные бумаги. Обязанности тоже. Исключительные права тоже. Важно, чтобы объект оборота имел экономическую форму товара.

Обязательственное право регулирует гражданский оборот как главную форму товарообмена, переход благ от 1 лиц к другим. В Риме отдельно не выделяли. Обязательство там помещали в раздел Вещи. Обособились они только в пандектной системе в Германии. Хайсэ - немецкий ученый, написал работу (1807) Основы системы общего ГП для нужд лекций по пандектистике. Там класика пандектной системы, отделение обязательств от вещей. Использовали и в Саксонском уложении, и в ГГУ.

У нас как у немцев. В обязательственном праве даже есть общая часть. У немцев защита прав потребителей - часть обязательственного права, реформировали ГГУ. Это обязательное условие членства в ЕС. Потребитель слаб, корпорации доминируют. Нужно уравновесить. Этим законодательством также регулируются преддоговорные отношения (информирование о свойствахтовара и т.п.). Потребитель наделяется доп правами.

Большую рольв развитии договорного права являются и международные договоры (МТП, например). Международная купля-продажа. Унификация правил рассчета и т.п. Обобщение практики делового оборота, издаются книжками МТП. Нет обязательной юр силы, но в основном их используют. Идет процесс сближения и унификации в Европе. Однако пока есть право, единого законодательства в мире не будет. Слишком разные системы. Венская конвенция о международной купле-продаже товаров. Компромисс между 2 системами права, 20 лет обсуждали. Обязательственное право глобализуется лучше всего в отличии от ругих отраслей ГП.

Обязательство - это юридическая форма товарообмена. Это ГП правоотношение, всегда относительное. Стороны - должник (дебитор) и кредитор (веритель). Одна сторона (должник) обязана что-то совершить в пользу другой (кредитора). Перечень таких действий открыт. Обязательства могут быть и отрицательные - воздержаться от действий. Часто - воздержание от конкуренции, неразглашение информации. Могут быть и неимущ обязательства. Не играть на скрипке вечером. Что здесь взыскать? 1000 рублей за каждую игру на рояле? На практике их почти нет, но в теории есть.

Лекция 2. 09.09

Обязательства - правовые оковы (Институции Гая). 103 статья ПСГ - взаимная связь (суплетка). Обвязательство было бы более точным термином. Суть - связь лиц обязательством, кредитор получает власть над должником. Кредитор не может удовлетвориться без действий другого лица. Это ключевое отличие от вещных прав, тут есть контрагент, относительное правоотношение. Сущность - обязать другого перед нами. Передать имущество, произвести работы или оказать услуги. Сюда же воздержание от действий.

В силу чего появляются обязательства? Общее - из договоров или из деликтов. Деликты возникли раньше договоров. У немцев изначально жесткая деликтная ответственность - хавтунг. Позже - долг, шульт, переходят к денежным возмещениям. Безусловно, подавляющее большинство обязательств возникает из договоров. Сейчас еще и из односторонних сделок. Сюда же - действия в чужом интересе без поручения. Из актов публичной власти, из судебных решений. Даже из событий - сгорел застрахованный дом. Все это охватывается категориями юрижического факта и/или состава.

Виды обязательств.

С развитием оборота появляется множество новых видов обязательств. В целом римское деление сохранилось. Другое деление - между предпринимателями (профи) и те, где 1 из сторон выступает ФЛ (слабая сторона). Обязательства организационного характера - направлены на организацию товарообмена. Возникают из договора о заключении договора в будущем. Договор запродажи (был в ГК 1922). Сейчас - предварительный договоров. Например, договор о транспортировке продукции предприятия может заключаться на год вперед, заранее. Перевозка - реальный? По ГК консенсуальный.

Обязательства бывают односторонние (простые). У должника обязанность, у кредитора - право. Пример - заем. Но если выдана расписка - при возврате долга должник может потребовать ее назад. Получается, у него есть право, а у кредитора - обязанность. Такая кредиторская обязанность вспомогательна, обязательство все равно простое.

Сложные, двусторонни обязательства. Купля-продажа, у всех права и обязанности. Синалагматические обязательства, взаимные. Встречные - исполняются одновременно. Проблема стульев-денег.

Смещанные обязательства - из разных типов договоров. Сразу и купля-продажа, и перевозка, и страхвание, и хранение и т.п. Это пример составного договора. А вот смешанные - в 1 договоре сочетаются права и обязанности разных типов. Договор наймопродажи.

Обязательства могут быть не только определенными (конкретная вещь, работа, сумма). Но и определимые, их еще называют альтернативными. Должник должен исполнить 1 из нескольких действий, обычно по своему выбору. Например, покупатель может потребовать деньги нахад или замены товара. Иск тоже будет альтернативный.

Факультативные обязательства. Здесь тоже несколько вариантов исполнения, из них выбирает должник. Если не получится, то компенсирую стоимость. Иск здесь будет конкретный, что-то 1 сделать. Не сделает - может другое сделать.

Делимые и неделимые. Можно ли исполнить по частям. Машина - неделима. А вот деньги - если закон и договор позволяет - можно частями, делимое обязательство.

Основные (главный) и дополнительные (акцессорные). Акцессорные обслуживают главные, без последних они бессмысленны. Пример - обеспечение исполнения. Неустойка, задаток, залог и т.п. Они следуют судьбе основного обязательства.

Алеаторные обязательства. Алеа в Риме - игра в кости. Это рисковые обязательства. Все страховые обязательства таковы. Купля-продажа квартиры с обязанностью пожизненного содержания продавца.

Обязательство по достижению результата и обязательства по приложению масимальных усилий. Они из принципов УНИДРУА. Нет дома - нет оплаты - на результат. По приложению усилий - медицинские, например. Нельзя тут гарантировать излечение. Важное деление, для предпринимательской деятельности в особенности. Можно ли требовать результат в любом случае, или усилий хватит?

Личные обязательства. Исполнение может производить только лично должник. Нпример, написать книгу. Только личное исполнение. Причинение вреда здоровью - все выплаты только потерпевшему. Замена стороны невозможно, как и правопреемство.

Обязательства лично-доверительные, фидуциарные. Например, из договора поручения, представитель и представляемый должны доверять друг другу. Договор можно разорвать по любой причине, не уплатив убытки. Полные товарищи тоже доверяют друг другу. Причины отсутствия доверия доказывать не нужно.

Обязательства со множественностью лиц.

Она может быть на обеих сторонах или на одной из них.

Долевые - исполняются по долям, деление может быть на любой стороне. Иногда их рассматривают как мозаику - несколько однородных обязательств, соединенных в 1.

Солидарные - кредитор выбирает любого должника для удовлетворения, тот далее у остальных. Или должник может вернуть любому кредитору. А бывает и взаимная солидарность с 2 сторон... Между солидарными должниками - долевое регрессное обязательство. Если кто-то не платит - его доля делится между оставшимися и они уплачивают ее тому, кто изначально заплатил кредитору. Суд может солидарную преобразовать в долевую, если не протеворечит интересам кредитора.

Субсидиарные - отвечает должник, а если не может - дополнительно к ответственности привлекается 3 лицо. Множественность на стороне должника. 399 ГК.

Обязательства с участием 3 лиц.

3 варианта. 1 - обязательство в пользу третьего лица. 2 - исполнение 3 лицом. 3 - регрессное обязательство.

1 - чаще всего обязательства в пользу его сторон (2-х). Корпоративный договор - если все участвуют, то обязателен не только для участников, но и для общества. Суханов считает, что это не верно, ЮЛ автономно, отдельный субъект. Наприем, вклад на имя детей. Заключают родители с банком, а выгода - 3 лицам, детям.

2 - исполнение 3-им лицом. Обязательство за должника исполняет 3 ллицо. Большинство обязательств не носят личный характер, кредитору не важно, кто исполнит обязательство. Но такое исполнение может быть не должным. Ответственым перед кредитором все равно остается должник, даже если не он исполняет по факту. Отличаем от переадресации исполнения - не кредитору исполняй, а кому-то еще. Исполнение в пользу 3 лица. Это 3 лицо не может требовать ничего от должника, но может требовать от кредитора.

Пункт 2 статьи 313 ГК. Платеж со вступлением в права кредитора. Если не исполняется основное обязательство, то суб-сторона может исполнить основное обязательство и занять его место.

Регрессное обязательство.

Обратное требование. Лучший пример - с солидарной ответственностью, 1 из должников требует с остальных то, что сам уплатил кредитору за всех. Суброгация - в страховании. Страховая компания уплатила потерпевшему (за причинителя вреда) но не все, а часть. Она получает требование к причинителю в том размере, в котором уплатила своему клиенту.

Перемена лиц в обязательстве.

Могт меняться и должник, и кредитор. В Риме этого не допускалось. У нас это невзможно только в личных обязательствах. Есть ситуации, когда должник не заинтересован в изменении кредитора. Иногда для этого требуется согласие должника. Например, запрет банкам передавать права требования коллекторским агентствам без согласия должника. Суханов: коллекторские агнетства - полубандиты.

Перемена должника. Они бывают разные, кредитор волнуется. Перевод долга, в отличии от уступки требования, всегда требует согласия кредитора. Паша: есть исключения.

Пример - скупка долгов. От разных кредитором к 1 должнику собирает долги потом предъявляет ему. Даже целый договор может переходить к другому лицу, с согласия кредитора. Не только долг переходит. Права без согласия можно передать, а вот обязанности нет. Устпка права - правопреемство в правах и обязанностях, договор остается. Преемство может в силу закона и в силу договора. Уступка может быть как возмездной, так и безвозмездной. У Брагинского тут свой теория есть. Есть устпка права в вексельных отношении. Платить по векселю может не только векселедатель, но и третье лицо. Но тут вексельное право, а не общие нормы.

Лекция 3. 16.09

Исполнение обязательств.

Это центральная проблема ГП, так как смысл обязательства - исполнение долга. Тут есть еще и некоторые действия кредитора. Нас интересует надлежащее исполнение обязательства. 309 - надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Юридическая природа исполнения обязательств. Например, по передаче вещи купле-продажу. Сначала заключают договор, а потом его исполняют. Обязательства исполняются после заключения договора. Взаимное волеизъявление. Это 2 сделки (прием вещи и ее дача)? Исполнение - обязательств есть особая сделка, есть такая ТЗ. Но тут речь идет о реализации прав. Учение о вещном договоре, распорядительной сделке - немцы. У нас часто используются эти понятия, хотя в ГК его нет.Сделки, устанавливающие права и сделки по распоряжению установленными правами, по исполнению существующих обязательств. Цель такого деления - 2 сделка абстрактна, даже если есть спор по обязательственной, распорядительная остается в силе. Есть еще и 3 - фактиеская, по получению вещи.

У нас всего этого нет. Если сделку заключили - отказаться от нее нельзя - новое положение возможно будет. Не важно - крупная или нет, только если пороки воли. Это правило для предпринимателей.

Исполнение начинают рассматривать как отдельную сделку, даже в обзорах практики. Перевод долга и уступка права - распорядительные сделки. Но нет такого в законодательстве. В дореволюционной нашей литературе можно найти такие понятия.

А как это применить к оказанию услуг? едет на поезде - какой тут вещный договор? Если исполнение фактическое - какая тут распорядительная сделка? Недостаток.

Брагинский - исполнение есть юридический поступок. Третьяков одобряет.Юридический поступок - влечет результат вне зависимости от воли субъекта. Забыл проданную книгу - исполнил обязательство. А по сути исполнять нужно намеренно, с умыслом.

Суханов - исполнение обязательств бывает разное, так как разные бывают обязательства. Про это писал Сарбаш.

Принципы исполнения обязательств

Надлежащего исполнения (договорной дисциплины). Раньше заключали по принятию наряда к исполнению, плановая экономика. Сейчас иногда заключают договоры без описания всех условий, потом проблемы. Отсюда - подразумеваемые условия, из обычаев, практики. Исполнение должно соответствовать не только тому, что написано в договоре, но и подразумеваемым условиям.

Принципы разумности и добросовестности. Разумный срок, разумная цена, разумные меры, принимаемые кредитором к уменьшению убыстков. Что значит разумность? Это то что соответствует конкретной ситуации, единого такого срока безусловно нет. УНИДРУА - добросовестность и честная деловая практика, отменить договором это нельзя.

Принцип реального исполнения. В Союзе был 1 из основных. Деньги мало чего решали. Даже если истребуешь деньги вместо обещанного товара - проку от них мало, больше не купишь. Только натуральное исполнение, откупиться нельзя. Покровский, Шершеневич - исполнение в натуре должно быть главным, в 90-ые годы считали, что все можно заменить деньгами. Суханов - исполнение в натуре должно иметь место и в рыночной экономике. Нельзя заставить исполнить в натуре однако, штрафами можно душить. Но саму вещь в натуре даже суд не поможет получить. 396 статья - бщий принцип - в натуре исполняем, неустойка и убытки не освобождают от исполнения в натуре. А если не исполняет? Убытки - либо строю сам за счет должника, или заказываю у другого лица за счет должника и т.п. А если должник исполняет, но недолжным образом (не то, мало, не того качества, долго). Тогда варианты. Просто неустойка, иные небольшие убытки.

1 и ту же вещь должен передать нескольким кредиторам. Приходит 2 покупатель и больше денег предлагает. А потом еще и 3-ий, еще больше. Исполнил последнему, кто дал больше. 398 - принцип старшинства. Если не передана кредиторам, то нужно передать тому, кто был 1. А если уже передал - остальные могут требовать убытки.

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств. 310 статья ГК (если не предусмотрено законом или договором иное). Например, вещьсгорела - невозможность исполнения обязательства. Это фактическая невозможность. Юридическая невозможность - например санкции, нельзя ввозить те или иные товары. Можно ли исполнить то, что уже заключили. Запрет на исполнение обязательств от власти, вмешательство в товарооборот. Если недолжным образом ввели санкции - можно к ответственности привлечь, возместить убытки. Другая ситуация - резкое изменение экономической ситуации. Например, скачок курса валют в несколько раз. 451 статья ГК - тоже можно расторгнуть договор. Прекращение догвоора не всегда прекращает обязательство, только если должным образом исполнено или уплачены все штрафы, неустойки и т.п. А может и никогда не прекратиться, если только в натуре и должника не заменить никак.

Предмет исполнения.

Как определенный, атк и определимый. Цена на бирже 1 сентября такого-то года - норм цена.

Сроки исполнения.

Могут быть определены, могут быть определимы, а могут быть и неопределенными (разумные сроки). Досрочное исполнение не всегда возможно.

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

Обязательства исполняются не всегда, кредитор стремится себя обезопасить. Для этого эти способы обеспечения и устанавливаются. Дополнительно накладываютс яна должника, бремя. Закон устанавливает открытый перечень таких способов в ГК. 329 статья ГК.

Залог по немцам отмирает, вместо него - обеспечительная передача права собственности. Выплатил 1 платеж за автомобиль - сразу стал собственником. У нас - автомобиль в залоге у продавца. Лучше по немцам, иначе при аварии пойдут к продавцу, а тот потом по регрессу. Сделки репо - с возможностью обратного выкупа по иной цене. Алеаторная сделка, спекуляция по сути.

Классификации. В зависимости от того, как обезопасить кредитора. 1 - если кредитор верит 3 лицу, тогда поручительство. 2 - вещный кредит, вещь в залог - тогда ок. Удержание чужой вещи - разновидность залога.

Особое место - банковская гарантия. Она не зависит от основного обязательства, не акцессорная. 2 - неутойка, с нее и начнем.

Неустойка.

Денежная сумма, которую должник выплатит кредитору в случае неисполнения или недолжного исполнения обязательства. Сама по себе она не несет обеспечительной функции. Шансы, что ее уплатят, равны шансам исполнения обязательства. Нет гарантий. На самом деле это форма ответственности. Убытки доказать сложно, нужно считать, а с неустойкой все просто. Пеня - разновидность неустойки, доказать нужно только просрочку и все.

Оценочная неустойка - привязана к убыткам. Примерно рассчитываем убытки при заключении договора и исходя из этого - сумму неустойки. 333 статья ГК - если неустойка чрезмерно велика по сравнению с убытками, то суд может ее уменьшить, как пожелает. Написано - может, а по сути обязан проверить. Так странно истолковали. Елси в решении по неустойкам нет ссылки на 333 и ее обсуждение судом - решение можно отменить. Даже ПП ВАС приняли 22 декабря 2011 года. ВАС сказал, что применение данной статьи - не обязанность суда, сторона должна на нее прямо сослаться и доказать е чрезмерность. Ориентир - 2кратная учетная ставка ЦБ (ставка, по которой он дает кредиты коммерческим банкам). Сейчас она равна примерно 8% годовых. 16% суммы договора это нормальная неустойка по ВАСу.

Неустойка только денежная. А если только натурой может, нет денег? Банкротить? ПП ВАС - по закону неуйстока только деньгами. Но перечень-то обеспечительных мер открыт, можно установить натуральное обеспечение. Вышли косвенно, не неустойкой, а открытостью списка. И работы/услуги можно оказать если что.

Неустойка, взыскиваемая в счет убытков, зачетная неустойка. Если потом взыскивает убытки - сумма неустойки будет зачтена в сумму убытков. 2 - штрафная - и неустойку взыскиваем и убытки. 3 - исключительная, взыскивается только неустойка и никаких убытков. 4 - альтернативная, либо неустойка, либо убытки.

Задаток.

Если нарушает кредитор - возвращает двойной задаток, если должник - его задаток остается у кредитора. Выдача задатка - доказательство заключения договора. Известен со времен ПСГ, классический наш старый способ. ПП ВАС - 333 статья распространяется и на задаток.

Поручительство.

У кредитора появляется дополнительный должник, 3-е лицо. Поручитель не будет оказывать услугу за изначального должника. По сути он несет ответственность за должника (деньгами). Ответственность поручителя и должника обычно солидарная. А если субсидиарная - сначала к должнику, а потом уже к поручителю.

Откуда берется поручитель? Его приводит должник самостоятельно. Прямого ответа на вопрос, откуда появляется поручитель, закон не дает. Кредитор сам может найти поручителя, должник может и не узнать, что у него появился поручитель. Обычно цель тут у кредитора корыстная - например, изменить место сусдебного разбирательства, где поручитель проживает. Часто привлекают однодневные ООшки. Обход закона, 10 статья спешит на помощь. ПП ВАС 12 июля 2012 года решает практические вопросы поручительства.

Лекция 4. 23.09

О поручительстве заключается договор между должником и поручителем. Это обычная сделка, тут весь инструментарий признания оной недействительной. Однако в отношении кредитора поручительство в любом случае сохранится, отношения поручителя с должником кредитора не волнуют.

Отношения между поручителем и кредитором - можно ли их обеспечить способами обеспечения обязательств? Поручитель за поручителя? ПП ВАС 11 пункт - поручительство может быть обеспечено как любое основное обязательство. А если умирает поручитель? Тогда его долг по наследству.

Банковская гарантия

Тут тоже появляется еще 1 участник отношений - гарант. 368 ГК. Торговая палата Парижа раз в 10 лет выпускает общие правила о банковской гарантии. У банка всегда есть деньги. В качестве гаранта - банк или страховая организация. В будущем расширят список. Принципал (должник) просит банк выдать гарантию. Такая гарантия не связана с основным обязательством. Банк заплатит всегда, если ему предоставят определенные бумаги. Такая гарантия не носит акцессорного характера. Гарантия уплачивается в любом случае при предоставлении документов, даже если основное обязательство исполнено. Односторонняя возмездная сделка.

Гарантии могут быть отзывные и безотзывные. Это должно быть в ней прописано. Передаваемые и непередаваемые.

Залог

Это главный способ обеспечения исполнения обязательств в РФ. Очень древний институт, связано с тем, что кредитор верит не должнику, а вещи. Реальное обеспечение, от слова рэс (вещь). О залоге пишет и Покровский.

Залог как в силу закона, атк и в силу договора. Изначально залогодержатель становился собственником и по исполнении обязательства мог вернуть, а мог и нет. Сейчас - залогодержатель имеет право продать залог и удовлетворить свое требование преимущественно по сравнению с другими кредиторами. Залогового кредитора не всегда можно поставить в 1 очередь, но и отодвинуть нельзя, иначе суть залога пропадет. Залоговый кредитор явно привилегирвоанный, однако не факт, что удовлетворится.

Залоговые отношения - обязательственные по Брагинскому. Однако сами залоговые права вещные - Суханов. Объектом залога с давних пор может быть любое имущество, даже право требоваия, вексель. Предметом залога могут быть права. Он даже может быть оторван от основного обязательства. Залог является исключением, ведь вещные права только инд-опр вещи, а тут такие вариации предмета залога.

Система перезалога - 1 вещь в залог разным кредиторам. Новая редакция норм о залоге - 2013 год. Есть еще отдельный ФЗ об Ипотеке. НОвая редакия залога не очень, так как сильное банковское лобби. ПП ВАС 17 февраля 2011 года №10 - о залоге.

Общая модель залога. Залогодержатель - кредитор, залогодатель - должник или 3 лицо. Отношения этих сторон должны строиться по модели поручительства (внутренние отношения). Должник здесь слабая сторона. Кредитор диктует условия. Его нужно защищать. Как? 1 - оценка предмета залога. Кредитор хочет занизить стоимость предмета залога, чтобы дать меньше кредит и потом точно удовлетвориться. Интерес должника - оценить вещь повыше и кредит повыгодней. Реализация предмета залога через публичные торги, это через суд. Кредитор - не хочет, чтобы реализация залога была через суд, долго и дорого. Мы защищаем должника, поэтому публичные торги.

Право залога вещное. Даже если объект - право, у кредитора все равно вещные права. Важный признак вещного права - публичность. Залог публичен. Если в залоге недвижимость - все ясно, запись в реестре, публично. Проблемы с движимостью. Как понять, обременена ли она иным залогом или еще чем? Регистрация залога автомобиля в ГИБДД - глупость, быстро отказались. Заложенные вещи отдаются залогодержателю. Если остаются у залогодателя - запечатывается в контейнер. Но это прокатит с кольцом, а с автомобилем? Проблема регистрации движимого залога. Глава 20.1 Основ законодательства о нотариате. Уведомительная регистрация у нотариуса. Чаще всего предмет залога остается у залогодателя. Кредитор эту нотариальную регистрацию может запросить, а может и нет. Нотариусы должны вести единый реестр залогов в электронной форме по всей России. Можешь проверять по реестру, а можешь и рискнуть. А долговую яму и рабство у нас отменили.

Должник в любом случае остается собственником залога. Отчуждение только с согласия кредитора. Если умрет должник - предмет залог уйдет наследникам, но будет обременен. Предмет залога можно страховать. Кредитор может контролировать использование имущества должником, может приходить и смотреть.

Новеллы. Субъекты залоговых отношений - добровестный залогодержатель. Это лицо, приобретшее вещь от несобственника, а она в залоге у банка. 335 статья ГК. Добросовестный залогодержатель может обратить взыскание на залог, даже если его заложил несобственник. Кредитор об этом знать не должен, иначе недоросовестный.

Созалогодержатели. Статья 335.1. Предмет залога может находиться у нескольких лиц, которые будут иметь на них одинаковые права. Нужно отличать от перезалога - там в разной сумме закладывается вещь, все перезалоги вместе равны стоимости вещи. Права последовательно возникают и в разных долях. По старшинству. Когда 1 по старшинству обращает взыскание - все остальные могут требоватьдосрочного исполнения обязательства. Если не делают - лишаются правазалога.

Предметом залога могут быть и корпоративные права - в АО и в ООО (залог акций или долей). Исключительные права тоже могут быть предметом залога.

Залогодатель остается и собственником, и фактическим владельцем своего имущества. Проблемы кредитора решаются принципом публичности, см. выше. Инспеции кредитора и т.п.

334 статья - принцип эластичности. Залогодержатель может обратить взыскание не только на предмет залога, но и на страховое возмещение, и на доходы от залога. 345 - можно и на результаты переработки залога обращать взыскание.

339 - если стороны предприниматели - предмет залога может быть указан как все имущество, или часть его, или имущество какого-то рода. Кароче определяемый залог. Норма в интересах банка, он все имущество себе загребет, даже если неуплата налогов, иных платежей государству.

Когда вместо судебного порядка реализации залога можно внесудебный? См. ПП ВАС.

348 - взыскание при неисполнении обязательства. А при частичном неисполнении или задержке? Незначительным считается нарушение, когда обязательство не. исполнено в азмере, не превышающем 5% залога. 3 месяца просрочки максимум.

Управляющий по залогам. Может быть 1 из залогодержателей и действует от имени всех залоговых кредиторов. Таким управляющим станет самый сильный кредитор из всех и будет думать только о собственном удовлетворении. Странная ситуация.

Нормы об отдельных видах залога.

1 - вещи, определенные родовыми признаками, остаются у залогодателя. Эти вещи нужно как-то индивидуализировать и контролировать. 357 ГК должное оформление.

2 - залог в ломбарде. Под залог вещей дают небольшой кредит. Если кредит не возвращается - вещь реализуется. По сути тут смешанный договор - и хранение, и страхование, и кредит. Есть ФЗ О ломбардах 2007 года.

3- залог прав 358.1. Можно и будущие права требования. Можно и часть требования. Требования граждан по долевому строительству дажеостается в залоге у застроящиков. Как заложить право? Нужно контрагента извещать о таком залоге. Должник заложенное право исполняет все равно кредитору. Исполненное отдает залогодержателю.

4 - залог по договору банковского счета. Банковский счет - право требования клиента к банку. А зачем тогда залог, если на счету есть деньги? Сними и расплатись. 358.9 - это не специальный счет, а самый обычный, может быть объявлен залоговым. В определенной ситуации списывать может не только клиент, но и залогодержатель. А какую сумму? Либо все, либо что-то. Даже если счет пуст - тоже можно в залог, банк будет кредитовать этот счет. 5 - порядок списания средств со счета, если всем не хватает. А при залоге банковского счета она не работает, тут залогодержатель в приоритете.

5 - залог ценных бумаг. Документарных цб - надпись на векселе, или передача залогодержателю. Бездокументарные - запись в реестре держателя об обременении. Отсюда и залог корпоративных прав.

6 - залог исключительных прав 358.18. Регистрация в Патентном ведомстве. Авторские права не могут быть предметом залога, тут только имущественные, т.е. исключительные, отчуждаемые.

7 - залог недвижимости, ипотека. См. закон и учебник.

Лекция 5. 30.09

Прекращение обязательств.

Лучший способ - надлежащее исполнение. Но так бывает не всегда, тут возникают вопросы. До какой поры длится состояние связанности должника? Делятся на 2 группы - по воле сторон или одной из них (по сути сделки) 2 группа - прекращение обязательства не сделкой, а другими юр фактами, чаще всего не зависящими от воли сторон.

1 группа - 5 основных способов. 1 - надлежащее исполнение (408 ГК). Это 2 односторонние сделки, или 1 сделка, или нет... Суханов - исходим из того, что общего положения тут нет, смотрим по конкретному обязательству. Немцы одобряют его ТЗ.

2 - отступное (409 ГК). Это по сути замена исполнения. По сути откупаешься от обязательства основного, заменяешь его предмет деньгами или чем-то еще. Здесь однозначно сделка. Характер отступного может быть любым. Отличаем от альтернативных/факультативных обязательств, это виды нормального исполнения. А отступное - замена исполнения. Пример с отступным в виде руды при трансляции Олимпиады 1980.

3 - зачет. Если много постоянных связей, расчетов. Если обязательства встречные и однородные. Втречные - между одинаковыми лицами, однородные - обычно денежные, но не обязательство. 3 - созревшие, т.е. срок исполнения наступил. Это односторонняя сделка. Согласие контрагента не требуется. Экономически выгодный институт со времен Римского права. Про однородность и прочие критерии есть Письмо ВАСа. Суханов - при истечении исковой давности зачет возможен, ГК - невозможен. Пример с истечением срока принудительного исполнения судебного решения.

4 - новация. Это замена старого обязательства другим, новым. Чаще всего новируются договоры оказания услуг в договоры займа. Не можешь выполнить - потом отдашь деньги. Необходимо согласие обеих сторон. Первоначальное прекращается, хотя и не исполняется.

5 - прощение долга. Инициатива должна исходить от кредитора. Безвозмездное освобождение от исполнение долга. Похоже на дарение, которое запрещено между предпринимателями. Допустимо ли прощение долга в предпринимательских отношениях? Практика - нужно смотреть пообстоятельствам, не всякое безвозмездное отчуждение имущества есть дарение.

2 группа оснований. Факты,чаще всего не зависящие от воли сторон. Например, совпадение должника и кредитора в 1 лице (413 ГК).

2 - невозможность исполнения. Фактическая или юридическая. Фактическая -инд опр вещь погибла, не передать. Нужно будет еще вину определить. Юридическая невозможность - запрет публичной властью исполнять определенные договоры (санкции, например). Последствия - 417 ГК. Если решение законно - не подкопаешься, риск оборота. Другой вариант - арест имущества должника.

3 - смерть должника в обязательствах личного характера. Не личные - наследники к ответу. Или ликвидация ЮЛ.

Перечень не исчерпывающий, могут быть и другие. Построили по простому товариществу дом, право общей собственности зарегистрировали. Обязательство простого товарищества прекращается путем достижения целей его создания.