Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!!!Экзамен зачет 2024 год / Кулаков В.В. Прекращение обяз-1.rtf
Скачиваний:
40
Добавлен:
26.01.2024
Размер:
748.95 Кб
Скачать

Глава 2. Исполнение обязательства как способ прекращения обязательства

2.1. Правовая природа исполнения обязательства

По общему правилу обязательство прекращается надлежащим исполнением. Для того чтобы исполнение было квалифицировано именно так, действия должника должны соответствовать условиям, закрепленным в нормах гл. 22 ГК РФ. В случае неисправности должника обязательство не прекращается, осложняясь возможностью применения к должнику мер ответственности.

Исполнение обязательства - это совершение должником действий, составляющих его содержание. Примерный перечень таких действий изложен в легальном определении обязательства (ст. 307 ГК РФ): "передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.". Надлежащее исполнение обязательств дает возможность кредитору удовлетворить потребности и свидетельствует о нормальном функционировании рыночных отношений. Ценность обязательства заключается в надлежащем исполнении, которое и предполагает совершение акта товарообмена <1> и является нормальным способом прекращения обязательства <2>.

--------------------------------

<1> Даже в деликтных или кондикционных обязательствах, имеющих усеченную по сравнению с договорным обязательством структуру, где конфликт сторон ярко выражен, исполнение обязательства в итоге будет выгодно всем. Если причинитель вреда добровольно его возмещает, то поступает с выгодой для себя - к нему не будут применены меры ответственности, в глазах окружающих он сохраняет репутацию и т.д. (См., например: Александрович А.Э., Спирин В.М. Корпоративная философия. Тверь, 2006. С. 7 - 13.)

<2> Говоря об исполнении обязательств, следует иметь в виду, что между одними и теми же лицами одновременно могут существовать несколько однородных обязательств. Например, в один день может быть заключено несколько договоров займа на одинаковую сумму. В судебной практике сложился подход, согласно которому нахождение у кредитора нескольких идентичных расписок дает право на взыскание долга по каждой из них. Подлинники расписок, выданных заимодавцем в подтверждение получения от заемщика денежных сумм в счет возвращения долга, должны находиться у заемщика для подтверждения прекращения его обязательств по договору займа в соответствующей части (см. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.09.2011 N 33-14550/2011).

О.А. Красавчиков обозначил в движении правоотношения "два главных узла" - возникновение и прекращение <1>. Соответственно, обязательство проходит стадии возникновения и исполнения.

--------------------------------

<1> Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избр. тр.: В 2 т. М., 2005. Т. II. С. 129.

Данный вывод находит подтверждение в известном для немецкого права делении договоров на обязательственные и вещные: первые создают притязание, т.е. обязательство в первой стадии (потенцию), а вторые - опосредуют передачу титула, т.е. обязательство в стадии исполнения. Характерно, что в доктрине германского гражданского права вещные договоры принято называть еще договорами исполнения <1>. Известный немецкий цивилист Я. Шапп, давая характеристику процесса купли-продажи, пишет о двух фазах соответствующего обязательства: 1) обоснование притязания (до передачи вещи); 2) фаза исполнения. Эти фазы оформляются соответственно обязательственным и вещными договорами (один из них о передаче титула на вещь, другой - на денежные знаки) <2>. Учитывая, что договор купли-продажи представлен ученым как модельный, можно сделать вывод, что данные фазы характерны для всех договорных обязательств.

--------------------------------

<1> Шапп Я. Система гражданского права Германии: Учебник / Пер. с нем. С.В. Королева. М., 2006. С. 91.

<2> Там же. С. 86 - 88.

При возникновении обязательства между некими субъектами отношения товарного обмена возникает юридическая связь, состоящая в наделении их субъективными правами и юридическими обязанностями. Эта связь предполагается статичной, что обусловлено прагматичной целью - необходимостью правильной юридической квалификации отношения товарного обмена как определенного обязательства. При возникновении обязательства его стороны должны соотносить дальнейшие свои действия с неким правилом, которое стало для них обязательным с момента его согласования (в договорном обязательстве) <1>. В данный момент об обязательстве нужно говорить как о договоре, причем он будет представлять собой и сделку, и правоотношение одновременно <2>. В этом смысле обязательство соответствует модели статической идеальной системы.

--------------------------------

<1> Полагаем, что только договорное обязательство является эталоном обязательства, условно именование обязательствами относительных правоотношений с повелительным содержанием.

<2> Некоторые авторы считают, что в понятии договора как сделки содержится некое модельное правоотношение. (См.: Мозолин В.П., Петровичева Ю.В. Цена в возмездном договоре // Современное законодательство и доктрина. М., 2008. С. 155.)

Вторая стадия обязательства - его исполнение. После появления обязательство как любая динамическая система обязательно развивается, и вариантов развития может быть много. Но наступление "точки бифуркации" <1> (а это момент предполагаемого исполнения <2>) неизбежно. В идеале в соответствии с намерениями сторон оно должно прекратиться надлежащим исполнением обязательства. Но ожидаемое сторонами надлежащее исполнение (ст. 408 ГК РФ) может и не состояться. Вполне вероятно и неисполнение обязательства <3> либо его ненадлежащее исполнение или прекращение по тем или иным основаниям. Например, согласно п. 1 ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается вследствие гибели предмета исполнения по не зависящим от сторон причинам, равно должник освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ), что, по сути, равносильно прекращению обязательства. Такие обстоятельства должны быть предусмотрены в законе или иной форме права, и в разных государствах они могут отличаться <4>.

--------------------------------

<1> Бифуркация (от лат. bis - дважды и furca - вилы) - приобретение нового качества в движениях динамической системы при малом изменении ее параметров. Точка бифуркации - критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой и возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности.

<2> В некоторых случаях момент исполнения определяется особо. Так, в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 348 ГК РФ залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено. То есть в данном случае речь идет о дне исполнения.

<3> Следует обратить внимание на специальное исследование, посвященное неисполнению именно при развитии обязательства. (См.: Балашова Э.Г. Неисполнение как стадия существования обязательственного правоотношения: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004.)

<4> К примеру, в Англии долгое время презюмировалась безусловная ответственность из договора, впервые закрепленная в прецеденте Paradine v. Jane (1647 г.) Обстоятельства этого дела таковы: арендатору земельного участка было предъявлено требование об уплате арендных платежей, которые он не платил потому, что земля была оккупирована войсками и арендатор не мог ее использовать. Суд, тем не менее, признал арендатора ответственным, мотивируя свое решение тем, что если сторона не предусмотрела в договоре освобождение от обязательства в случае невозможности исполнения, она несет ответственность за неисполнение. Это правило действовало вплоть до 1863 года, когда было вынесено судебное решение по делу Taylor v. Caldwell (1862 г.), положившему начало доктрине фрустрации, исходящей из того, что в ряде случаев сторона, нарушившая договор, не несет ответственности перед другой стороной, если нарушение договора явилось результатом причин, которые были объективными и их нельзя было преодолеть. (См.: Белов А.П. Освобождение от ответственности за нарушение внешнеторговой сделки: Право и практика // Право и экономика. 1999. N 11. С. 57, 58.)

До момента исполнения возможно и изменение обязательства, когда при неизменности направленности обязательства появляются дополнительные элементы - субъекты, объекты, меняется содержание, отражающее структуру обязательства. Наглядным примером служит установление обеспечения уже возникшего обязательства, предполагающее возможность усложнения субъектного состава (поручители), появления дополнительных объектов (предмет залога) и расширение содержания (дополнительные права на предмет залога или имущество новых субъектов). Возможно и отпадение усложнения. Изменения обязательства могут быть весьма разнообразными и вести даже к его "раздвоению" в случае частичного обеспечения.

Так, в одном из дел арбитражному суду пришлось решать вопрос, вправе ли кредитор обратить взыскание на заложенное имущество, если дополнительным соглашением в основной договор были внесены изменения без соответствующей корректировки договора ипотеки. Положительное решение суда первой инстанции апелляционным и кассационным судами было сочтено неверным, так как они посчитали договор ипотеки незаключенным, если в нем не было соответствующей основному договору корректировки <1>.

--------------------------------

<1> Постановление ФАС Московского округа от 1 июля 2010 г. N КГ-А41/6050-10 по делу N А41-32492/09 (www.consultant.ru/); Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2010 г. N ВАС-13819/10 указанное дело было передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, так как судами апелляционной и кассационной инстанций нарушено единообразие в применении и толковании норм материального права (www.arbitr.ru).

Такой подход стал распространяться. Так, Постановлением Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. N 13910/10 по делу N А40-116341/09-10-624 дело по иску в части требования об обращении взыскания на заложенное по договору об ипотеке имущество направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судом не установлен размер основного долга на момент окончания первоначального срока действия кредитной линии, исходя из размера которого начисляются проценты за пользование кредитом, рассчитываются штрафные санкции; не исследован вопрос исполнения обязательств по возврату кредита в период продления срока действия кредитной линии (www.arbitr.ru).

В судебной практике сложился также подход, в соответствии с которым по общему правилу сам по себе факт прекращения ипотеки не свидетельствует об исполнении ответчиком обязательств по кредитному договору. Вместе с тем по одному из дел, отказывая банку в иске о взыскании задолженности по кредиту, суд пришел к выводу, что, учитывая, что залог недвижимого имущества был прекращен, именно банку следовало доказать, что прекращение залога не было связано с надлежащим исполнением (Определение Коллегии по гражданским делам ВС РФ от 2 декабря 2014 г. N 5-КГ14-121).

Однако суды не учли, что, во-первых, нет оснований считать незаключенным договор, если на момент подписания он содержал все существенные условия (ст. 432 ГК РФ), во-вторых, не учтен акцессорный характер залога как способа обеспечения. В договоре ипотеки стороны однозначно выразили волю на обеспечение обязательства, т.е. осложнили его дополнительным правом кредитора обратить взыскание на некое имущество, однако право это ограничено размером, определенным на момент заключения договора. Так как иных юридических фактов на дополнительное обеспечение не было, оно сохраняется в первоначальном объеме. В результате частичного обеспечения обязательство как бы раздвоилось на обычное и обеспеченное (сложное). Основной договор остался лишь общим для них юридическим фактом, а для обеспеченного обязательства дополнительным фактом стал договор ипотеки. Впоследствии Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге" такой вывод был подтвержден <1>. Иначе основное обязательство не изменяется, а прекращается, вместо него возникает новое (с иным сроком, процентной ставкой и т.д.), но тогда автоматически должен прекращаться и залог, что неверно.

--------------------------------

<1> Изменение размера или срока исполнения обеспеченного залогом обязательства (например, вследствие изменения процентной ставки по кредиту либо изменения срока возврата кредита) по сравнению с тем, как такое условие определено в договоре о залоге, само по себе не является основанием для прекращения залога. Например, при увеличении размера требований по основному обязательству залог продолжает обеспечивать обязательство должника в том размере, в каком оно существовало бы без такого изменения, если стороны договора о залоге не пришли к соглашению о том, что при увеличении размера требований по основному обязательству на согласованную залогодателем и залогодержателем сумму залог обеспечивает обязательство должника в увеличенном в согласованных пределах размере (п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. N 10).

Заметим также, что исполнение может представлять собой ряд фактических действий, разбросанных во времени. Будет ли это означать изменение обязательства? На наш взгляд, в связи с тем, что сугубо срочный характер обязательства (что отличает его от отношений собственности) должен неизбежно предполагать момент исполнения, срок является одним из условий надлежащего исполнения обязательства (ст. 314 ГК РФ). Если сторонами или законом не предусмотрено каких-либо промежуточных сроков в исполнении, то до момента исполнения фактические действия сторон не имеют никакого правового значения. Учитывая идеальный характер обязательства как системы, в этом случае об изменении именно обязательства говорить не приходится.

Итак, исполнение - это совершение должником действий, которые имеют правовое значение. В юридической литературе нет единства мнений по вопросу определения правовой природы исполнения, причем это характерно не только для отечественного права. Имеются различия во мнениях по вопросу о том, как следует юридически квалифицировать исполнение обязательства: видеть ли в таком исполнении своего рода договор между должником и кредитором, усматривать ли в нем наличие соответствующих односторонних действий должника или кредитора или считать, что исполнение представляет собою юридический факт, не носящий непременно характера правовой сделки <1>.

--------------------------------

<1> См.: Пахман С.В. Обычное гражданское право в России / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 111.

С одной стороны, действия должника и действия кредитора по исполнению обязательства являются волевыми актами и формально подпадают под легальное определение сделки (ст. 153 ГК РФ). Стороны совершают эти действия не бесцельно, в основе лежит юридическая цель. То есть действия можно рассматривать как односторонние сделки, поскольку для возникновения определенных юридических последствий достаточно волеизъявления одной стороны <1>. Как отмечается в одном из учебников гражданского права, "исполнение обязательства является правомерным волевым действием, которое влечет прекращение обязанности должника. Следовательно, исполнение обязательства является сделкой. Должник, совершая предусмотренное обязательством действие, стремится освободить себя от лежащей на нем обязанности. Исполнение обязательства представляет собой именно тот результат, к которому стороны стремились, достижение этого результата является целью сторон обязательства" <2>.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) (под ред. О.Н. Садикова) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005 (3-е издание, исправленное, переработанное и дополненное).

<1> См.: Денисевич Е.М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: понятие, виды и значение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 8; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова М.: ИНФРА-М, 2007. С. 24.

<2> Гражданское право / Под ред. В.В. Залесского, М.М. Рассолова. М.: Бек, 2007. С. 311.

Ряд исследователей полагают, что исполнение обязательства представляет собой юридический поступок, поскольку здесь "юридический эффект" наступает независимо от субъективного момента, т.е. фактических намерений должника <1>.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" (книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2001 (издание 3-е, стереотипное).

<1> См.: Советское гражданское право: В 2 т. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. М., 1985. С. 471; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. С. 360, 361.

С.В. Сарбаш считает, что юридически каждое исполнение обязательства характеризуется тем, что представляет собой волевые деяния, направленные на прекращение обязательств, при этом являясь и юридическим актом, и актом, противостоящим осуществлению субъективного гражданского права <1>. В.С. Ем полагает, что исполнение обязательства, охватывающее действия как должника, так и кредитора, на котором лежат кредиторские обязанности по принятию исполнения, является формой реализации (осуществления) прав и обязанностей, которая может иметь как юридический, так и фактический характер <2>. В.А. Белов утверждает, что исполнение обязательства может быть как сделкой, так и юридическим поступком в зависимости от обязательства <3>.

--------------------------------

<1> См.: Сарбаш С.В. Общее учение об исполнении договорных обязательств: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 37, 38.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник "Российское гражданское право: В 2 т. Обязательственное право" (том 2) (отв. ред. Е.А. Суханов) включен в информационный банк согласно публикации - Статут, 2011 (2-е издание, стереотипное).

<2> См.: Российское гражданское право: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2010. Т. 2. С. 67.

<3> См. подр.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 701 - 703.

В известной монографии, посвященной анализу судебной практики применения ГК РФ, отмечается, что в судебной практике понимание исполнения обязательства как сделки поддерживается не всегда <1>.

--------------------------------

<1> Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2008; СПС "Гарант".

Например, судами неоднократно обсуждалось, является ли сделкой платеж, т.е. действие, направленное на исполнение денежного обязательства.

Неоднозначно решается вопрос о том, можно ли признать сделкой передачу имущества во исполнение договора купли-продажи <1>. Еще в 90-е гг. в практике арбитражных судов сложился подход, что передача имущества в погашение задолженности подпадает под признаки сделки (ст. 153 ГК РФ), поскольку это действие направлено на прекращение обязательств <2>. Подобная практика сохранилась и в последнее время.

--------------------------------

<1> Там же.

<2> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 ноября 1997 г. N Ф08-1340/97; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 июня 1999 г. N Ф08-1072/99 // СПС "КонсультантПлюс".

Так, Арбитражный суд Ульяновской области признал действие по перечислению на расчетный счет денежной суммы во исполнение договора односторонней сделкой, затем обнаружил в ней пороки и признал ее недействительной. В результате в качестве применения последствий недействительности сделки было признано неисполненным и было восстановлено обязательство по передаче тепловой энергии и теплоносителя за январь - декабрь 2014 г., также кредитор был обязан возвратить полученные в результате сделки денежные средства. Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходил из того, что перечисление обществом на счет предприятия денежных средств является юридическим действием, поскольку направлено на установление и прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ) <1>.

--------------------------------

<1> Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 октября 2014 г. по делу N А72-7876/2014 // www.ulyanovsk.arbitr.ru.

Отрадно, что кассационной инстанцией указанное решение было отменено. При этом было указано, что в данном случае, исходя из положений ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", перечисление денежных средств по платежному поручению является не сделкой по смыслу ст. 153 ГК РФ, а банковской операцией, в связи с этим к этому действию не подлежат применению положения ст. ст. 166 - 168 ГК РФ о недействительности сделок <1>. Правильный в итоге вывод кассационной инстанции, на наш взгляд, обоснован несколько утилитарно. Если посмотреть на содержание п. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в котором перечисляются банковские операции, и так видно, что они представляют собой сделки (кредит, банковский вклад, перевод и т.д.). Проблема несколько сложнее.

--------------------------------

<1> Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.05.2015 N Ф06-22380/2013 по делу N А72-7876/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

Мы считаем, что исполнение сделкой не является, иначе к нему надо было бы применять нормы ГК РФ о сделках, при этом без всяких оговорок. Тогда могла бы возникнуть странная ситуация, когда исполнивший обязательство мог бы потребовать возврата исполнения, ссылаясь, скажем, на то, что находился в этот момент в невменяемом состоянии. Исполнение обязательства - это способ его прекращения, сделкой не являющийся.