Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!Учебный год 2024 / UP_Zachet_1 (2).docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
26.01.2024
Размер:
992.32 Кб
Скачать

4)Принцип справедливости (ст. 6 ук рф)

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В отношении принципа справедливости выделяется два аспекта:

1.уравнительный (справедливость уравнивающая) предполагает изначальное равенство всех граждан перед законом

2.дифференциирующий (справедливость распределяющая) предполагает индивидуализацию наказания, закреплен в ст. 6 УК.

Уголовный кодекс содержит ряд положений, направленных на обеспечение справедливого наказания. Прежде всего это закрепленные в уголовном законе общие начала назначения наказания, обязывающие суд учитывать характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

На достижение справедливости направлены и закрепленные уголовным законом условия назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и т. д.

5)Принцип гуманизма (ст. 7 ук рф)

Принцип гуманизма в уголовном праве характеризуется двумя обстоятельствами:

1)Уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека (ч. 1 ст. 7 УК);

2)Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК).

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о двуединой направленности принципа гуманизма, исключающей одностороннюю его трактовку как снисхождения к лицам, совершившим преступления, назначения им мягкого наказания, предоставления различных послаблений и льгот. Гуманизм уголовного права в первую очередь должен проявляться в обеспечении уголовно-правовыми средствами неприкосновенности личности, собственности от преступных посягательств.. Вместе с тем гуманизм направлен и в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления. В частности, закон запрещает применять к ним пытки и другие действия, специально причиняющие физические страдания либо унижающие человеческое достоинство.

Задачи уголовного закона (2 ст.УК РФ):

1. Задачами настоящего Кодекса являются:

  • охрана прав и свобод человека и гражданина,

  • собственности,

  • общественного порядка и общественной безопасности,

  • окружающей среды,

  • конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств,

  • обеспечение мира и безопасности человечества,

  • а также предупреждение преступлений.

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.

Функции уголовного закона:

  • Охранительные – под страхом наказания запрещает совершение преступлений;

  • Регулятивные – обязывает государство устанавливать в содеянном признаки конкретного преступления, привлекать виновных к ответственности и назначать справедливое наказание, при наличии законных оснований – освобождать от ответственности и наказания.

  • Предупредительная закреплена в ч.1 ст.2 УК (задачи УК) и в ч.2 с.43 УК (цели наказания). Выражена в запрещающих и побуждающих нормах:

  1. активно противодействовать преступлению и преступнику (необходимая оборона, задержание преступника);

  2. к отказу от доведения до конца начатого преступления или к восстановлению нарушенного блага (добровольный отказ, примечания к ст.126, 205, 206, 208 УК)

  • Воспитательная реализуется при применении уголовного закона: совершение преступления вызывает негативную морально-политическую оценку со стороны государства и общества. Применение комплекса исправительных мер оказывает воспитательное воздействие.

3. Источники уголовного права в широком и узком смысле.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовный

закон. Конституция Российской Федерации и уголовный закон.

Источникам уголовного права :

  1. Уголовный закон - это федеральный нормативный правовой акт, принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, устанавливающий основания и принципы уголовной ответственности и наказания, а также иные общие положения уголовного законодательства, определяющий преступность и наказуемость общественно опасных деяний, закрепляющий условия и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Уголовный кодекс РФ, являясь кодифицированным законодательным актом, представляет в целом уголовное законодательство Российской Федерации, содержит все действующие в стране уголовно-правовые нормы.

Уголовный закон - форма выражения уголовно-правовых норм. Следовательно, они соотносятся между собой как форма и содержание. Уголовное законодательство, являясь совокупностью уголовно-правовых норм, входит составной частью в общее понятие уголовного права.

Уголовное законодательство РФ основывается на:

  • Конституции РФ1 .(ст.47-52)

Например, Конституция устанавливает приоритет защиты интересов человека, определяя во многом структуру УК. Положения Конституции повлекли за собой многие новеллы действия УК в пространстве, 9 по кругу лиц, ответственности за недонесении о совершенных преступлениях и др.

Нормы Конституции: «Все равны перед законом и судом» (ч. 1 ст. 19); «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» (ч. 2 ст. 21); «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» (ч. 1 ст. 50); «Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом» (ст. 52). Установленные в этих нормах принципы законности, равенства, справедливости и гуманизма конкретизируются соответственно в ст. 3, 4, 6 и 7 УК. Сюда же можно отнести и закрепленные Конституцией критерии для определения задач уголовного законодательства (ч. 1 ст. 2 УК), а также права граждан на необходимую оборону (ст. 37 УК): «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2); «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст. 18); «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (ч. 2 ст. 45).

  • общепризнанных принципах и нормах международного права.

Международные договора, являясь составной частью российской правовой системы, имеют приоритетное значение перед отечественным законом. Например, они устанавливают уголовную неприкосновенность дипломатических представителей.

4. Система действующего уголовного законодательства РФ. Структура

Уголовного кодекса Российской Федерации.

Система действующего уголовного законодательства РФ:

Уголовное законодательство РФ состоит из УК РФ. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в кодекс.

(Ст 1 УК РФ).

Уголовный кодекс состоит из общей и особенной части:

Содержание Общей части обусловлено тремя основополагающими понятиями — уголовного закона, преступления и наказания. В ней законодатель излагает теоритическую информация, касаемо УП

Особенная часть- (преступления и наказания) уголовного права включает в себя нормы, в которых содержится описание отдельных видов преступлений и установленных за их совершение наказаний.

Общая и Особенная части уголовного права, будучи структурными элементами одной системы, органически взаимосвязаны, взаимообусловлены и находятся в неразрывном единстве.

Институт уголовного права — это система взаимосвязанных уголовно-правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную совокупность сходных общественных отношений или какие-либо их компоненты. Они различаются между собой по объему и содержанию. Например, одним из наиболее крупных институтов уголовного права выступает институт наказания, меньшим по объему является институт соучастия и т. д. Путем совершенствования отдельных институтов происходит развитие уголовного права.

Структура УК РФ.

Уголовный кодекс РФ построен по пандектному принципу и состоит из двух подсистем, или структурных подразделений (частей), – Общей и Особенной, которые, в свою очередь, объединяют разделы и главы, а последние – статьи, содержащие уголовно-правовые нормы.

УК РФ состоит из:

1.Общей и Особенной частей

2.Части включают в себя разделы.(по 6 разделов в каждой части)

3.Разделы наполнены главами.(всего 34 главы, в общей:15 в особенной:19)

4.Главы состоят из статей.(всего 361 статей)

Общая часть охватывает шесть разделов (15 глав) и посвящена:

а) уголовному закону и принципам уголовного законодательства РФ; действию уголовного закона во времени и в пространстве;

б) преступлению и его видам; предварительной преступной деятельности; соучастию в преступлении; обстоятельствам, исключающим преступность деяния;

в) наказанию, его видам и назначению;

г) освобождению от уголовной ответственности и наказания;

д) уголовной ответственности несовершеннолетних;

е) иным мерам уголовно-правового характера.

Особенная часть Уголовного кодекса содержит описание конкретных преступлений и предусматривает наказания, назначаемые лицу, виновному в их совершении. Она также состоит из шести разделов, поделенных на 19 глав:

  1. Преступления против личности;

  2. Преступления в сфере экономики;

  3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

  4. Преступления против государственной власти;

  5. Преступления против военной службы;

  6. Преступления против мира и безопасности человечества.

Общая и Особенная часть УК находятся в неразрывном единстве:

  1. положения Общей подлежат применению при квалификации любого преступления и назначении наказания за него или освобождении от угол. ответ-ти или наказания;

  2. статьи Особенной применяются в соответствии с предписаниями Общей

5. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма: соотношение понятий. Структура уголовно-правовых норм Общей части и Особенной части УК РФ. Виды норм Общей части УК РФ. Виды диспозиций и санкций норм Особенной части УК РФ. Гипотеза уголовно-правовой нормы.

Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма: соотношение понятий.

1. Уголовно-правовая норма содержится в одной статье закона (или одна статья содержит одну норму). Примером может служить ст. 109 УК РФ, содержащая одну норму о причинении смерти по неосторожности.

2. Уголовно-правовая норма формулируется в нескольких статьях УК РФ. Например, норма об умышленном убийстве формулируется законодателем в четырех статьях УК РФ - 105 106, 107, 108.

3. Одна статья УК содержит две (и более) уголовно-правовые нормы. Так, ст. 204 УК «Коммерческий подкуп» содержит одновременно норму о незаконной передаче взятки и незаконном получении взятки должностными лицами коммерческих и иных негосударственных организаций.

Структура уголовно-правовых норм Общей части и Особенной части УК РФ.

Норма права – признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило поведения, из которого вытекают права и обязанности участников общественных отношений. Структура нормы права – ее внутреннее строение.

Обычно норма права имеет трехзвенную структуру: гипотеза, диспозиция, санкция.

Нормы, сформулированные в статьях Общей и Особенной частей УК, различаются по структуре. Структура норм Общей и Особенной частей различна. В нормах Общей части не выделяются ее элементы; гипотеза, диспозиция и санкция в них не обозначены.

Виды норм Общей части УК РФ.

а)-нормы-декларации (устанавливающие задачи и принципы угол. Законодательства);

б) дефинитивные нормы или нормы-определения (содержащие легальные определения правовых понятий);

в) отправные нормы (устанавливающие исходные начала правового регулирования);

г) управомочивающие нормы (пример: обстоят-ва, исключающие преступность деяния)

д) поощрительные нормы (пример: нормы, предусматривающие возможность освобождения от угол. ответ-ти и наказания).

Виды диспозиций и санкций норм Особенной части УК РФ.

Диспозиция- структурный элемент уголовно-правовой нормы, в котором указаны признаки состава преступления.

Виды диспозиций норм Особенной части УК:

1)простые (назывные) (назывет деяние, не раскрывая его признаков. Такую диспозицию еще именуют назывной. Например, простая диспозиция содержится в ч. 2 ст. 353 УК, где указывается лишь на само деяние без описания его характерных черт: ведение агрессивной войны.

2)описательные(содержит более или менее развернутое определение наиболее существенных признаков преступления. Так, в ст. 161УК РФ говорится: «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества».

3)бланкетные формулирует лишь общий запретсодержание которого можно уяснить, обратившись к нормам других отраслей права. Например, такая диспозиция указана в ст. 263 и 264 УК РФ. В них говорится о нарушении правил движения и эксплуатации транспорта, но в чем они выражаются, в диспозиции не описывается.) Для уяснения этого необходимо обращаться к нормативным правовым актам, регулирующим функционирование транспортных средств, и устанавливать, какие конкретно правила нарушены.)

4)ссылочные (определения признаков данного преступления отсылает к другой статье или части статьи уголовного закона. Такая диспозиция содержится, например, в ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Для уяснения ее сути необходимо обращаться к ст. 111 УК, в которой дается понятие тяжкого вреда здоровью.)

5)комбинированные. смешанные диспозиции, состоящие из сочетания отдельных элементов названных выше видов, получившие название комбинированных.

Санкция- структурный элемент угол.-прав. нормы, в котором закреплены вид, срок или размер наказания.

Санкции Особенной части

1)Относительно-определенная санкция указывает наказание, фиксируя его нижний и верхний пределы. Она бывает двух видов:

-с указанием минимума и максимума наказания (на срок «от» и «до»)

-с определением лишь максимума наказания (на срок «до»). В последнем случае низшим пределом наказания выступает минимальный размер данного вида наказания, закрепленный в Общей части Уголовного кодекса (например, для лишения свободы – два месяца).

2)Санкция с альтернативно указанными видами наказания содержит два или более вида основного наказания. Например, в санкции ст. 143 УК закреплены пять видов наказания: штраф, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы и лишение свободы. Суду в этом случае предоставляется право выбора одного из них. При этом более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания (ст. 60 УК).

3)Комплексного характера (характеризуются одновременно альтернативностью и относительной определенностью)- предусмотрено несколько видов наказания и наказания имеют пределы от минимального до максимального;

4)Кумулятивные (предусматривающие не только основное, но и дополнительное наказание):

а) 1-й вар.-в законе указывается на вид основного наказания и факультативность

дополнительного наказания, которая в санкции закрепляется словами (со штрафом… или без такового)

б) 2-й вар.-факультативность отсутствует (пример: ч.3 ст.175 УК – за особо квалифицированный вид приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, наряду с лишением свободы в качестве обязательного дополнительного наказания предусмотрен штраф);

Гипотеза уголовно-правовой нормы

Гипотеза- условие применение угол.-прав. нормы.

гипотеза отражается в ст.8 Общей части УК «Основание угол. ответственности» либо, по мнению некоторых, во всех статьях Общей части УК.

  1. Вступление в действие уголовного закона и утрата им юридической силы. Понятие времени совершения преступления.

Вступление закона в силу

Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не изменен другим законом.

Порядок вступления в силу закона определяется Указом Президента РФ от 05.09.1994 № 662 «О порядке опубликования и вступления в силу ФЗ» и ФЗ от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу ФКЗ, актов палат ФС»

В соответствии с п.2 ст. 35 Декларации прав и свобод человека и гражданина закон, предусматривающий наказание гражданина и ограничение прав, вступает в силу после его опубликования в официальном порядке.

По общему правилу, закон вступает в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Утрата законом силы

  • отмена закона;

  • замены другим законом;

  • истечение срока ,указанного в самом законе;

  • изменение условий и обстоятельств, обусловивших принятие данного закона

Время совершения преступления – время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ).

  1. Действие уголовного закона во времени: принцип немедленного действия, принцип ультраактивности, принцип ретроактивности (обратная сила уголовного закона).

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Принцип немедленного действия означает, что вступивший в силу закон действует только «вперед» и распространяет свое действие лишь на те общественные отношения, которые возникли после его вступления в силу. Это правило — необходимый фактор стабильности, поскольку не позволяет бесконечно пересматривать и переоценивать уже принятые в рамках действующего закона процессуальные решения.

Принцип ультраактивности(переживание закона) – отмена или замена уголовного закона новым уголовно-правовым актом, что его нельзя применять; но если новый закон влечен усиление ответственности, то по всем правоотношениям до его издания применяется отмененный закон.

Принцип ретроактивности (обратная сила уголовного закона).

Обратная сила закона – распространение действия уголовного закона на деяние, совершенное до его вступления в силу. Обычно уголовный закон обратной силы не имеет, за исключением уголовного закона, устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление (ст. 10 УК РФ). Закон признается устраняющим преступность деяния, если он: • полностью исключает его из числа уголовно наказуемых; • вносит изменения в институты Общей части УК РФ (напр., введение новых обстоятельств, исключающих преступность деяний, ограничение ответственности за предварительную преступную деятельность, повышение возраста ответственности и т. д.).

Уголовный закон признается смягчающим наказание, если он: • сокращает максимум или минимум наказания; • исключает из альтернативной санкции более строгое или дополнительное наказание; • расширяет перечень обстоятельств, смягчающих ответственность; • сужает круг обстоятельств, отягчающих ее. Закон признается иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, если он: • увеличивает число оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания; • сокращает сроки давности привлечения к уголовной ответственности и давности исполнения обвинительного приговора; • изменяет в более благоприятную для осужденного сторону условия условно-досрочного освобождения от наказания; • сокращает сроки погашения судимости и т. д.

  1. Действие уголовного закона во времени при совершении продолжаемого и длящегося преступления. Действие во времени «промежуточного» уголовного закона. Действие уголовного закона во времени в отношении действий организатора, подстрекателя и пособника.

Действие уголовного закона во времени при совершении продолжаемого и длящегося преступления.

В преступлении с двумя обязательными действиями время совершения преступления следует определять по моменту совершения последнего из таких действий. Особенности опережения времени совершения отдельных видов преступлений:

- длящееся преступление – по моменту либо прекращения совершения преступления самим лицом, либо его пресечения правоохранительными органами, либо истечения правовой обязанности лица действовать, неисполнение которой образует данное длящееся преступление;

- продолжаемое преступление – по моменту совершения последнего из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление;

Действие во времени «промежуточного» уголовного закона.

Промежуточным следует считать закон, который вступил в действие после совершения лицом преступления и утратил силу до возбуждения уголовного дела и осуждения виновного.

Действие уголовного закона во времени в отношении действий организатора, подстрекателя и пособника.

- преступление, совершаемое в соучастии, – для любого из соучастников должно определяться по моменту реального совершения преступления исполнителем, т.е. по общим правилам установления времени совершения преступления;

- неоконченное преступление: при приготовлении – по моменту совершения последнего из приготовительных действий; при покушении – по моменту совершения последнего из действий, непосредственно направленных на совершение преступления.

  1. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип. Определение места совершения преступления. Понятие территории Российской Федерации.

Действие уголовного закона в пространстве – применение его на определенной территории и в отношении определенных лиц, совершивших преступление. Принципы действия уголовного закона в пространстве: • принцип территориальности; • принцип гражданства; • универсальный принцип; • реальный принцип. 1)Принцип территориальности – все лица, совершившие преступления на территории РФ, несут ответственность по УК РФ (ч. 1 ст. 11 УК РФ). Действие уголовного закона распространяется: • на территорию РФ; • континентальный шельф; • исключительную экономическую зону. Территория РФ – находящаяся в пределах государственной границы РФ суша, воды внутренних морей, озер и рек, недра и воздушное пространство над ними, а также территориальные воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих РФ.

В состав государственной территории входят:

​– сухопутная территория, т. е. суша в пределах границ государства;

-водная территория, которая включает как внутренние (национальные) воды (например, воды заливов, бухт, морей, проливов, исторически принадлежащих Российской Федерации; воды рек, озер и иных водных объектов, берега которых принадлежат России, и т. д.), так и территориальные воды – прибрежные морские воды;

-недра, находящиеся под сухопутной и водной территорией государства, без каких-либо ограничений по глубине;

-воздушная территория, которую составляет все воздушное пространство, находящееся в пределах его сухопутных и водных границ.

Военно-морские корабли и военно-воздушные суда обладают экстерриториальностью. Это означает, что независимо от их местонахождения преступления, совершенные на указанных судах, подпадают под действие уголовного закона России. На гражданских морских и воздушных судах уголовный закон РФ действует лишь в случае, если они находятся на территории России, а также в международном воздушном пространстве или международных водах.

Континентальный шельф – поверхность и недра морского дна подводных районов, находящихся за пределами территориального моря РФ, на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. Исключительная экономическая зона устанавливается в морских районах, находящихся за пределами территориальных вод РФ. Внешняя граница исключительной экономической зоны РФ находится на расстоянии 200 морских миль, отсчитываемых от тех же линий (от линии наибольшего отлива), что и территориальные воды. Действие российского уголовного закона распространяется: • на военно-воздушные и военно-морские суда независимо от места нахождения; • территории воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами России; • гражданские воздушные и морские суда, приписанные к порту РФ, если они находятся в открытом море или воздушном пространстве; • иностранные морские или воздушные суда, если они находятся в порту РФ; • здания и машины посольств РФ за границей; • космические объекты, зарегистрированные в РФ.

Дипломатический иммунитет

  • устанавливает особый порядок реализации уголовной ответственности;

  • носит комплексный характер;

  • включает 3 категории сотрудников: дипломатический, административно-технический и обслуживающий персонал;

  • уголовная юрисдикция РФ не распространяется на представителей иностранных государств, членов парламентских и правительственных делегаций.

  • гражданку РФ привлекут, даже если жена дипломата

2)Принцип гражданства – граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие преступление против охраняемых уголовным законом интересов вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по УК России, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решение суда иностранного государства (ч. 1 ст. 12 УК РФ). Распространение юрисдикции РФ на граждан России и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов РФ.

Уголовной ответственности по УК РФ подлежат российские граждане и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие вне пределов РФ преступление против интересов, охраняемых уголовным законодательством ,если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения иностранного государства.

Преступление в РФ, не преступление за рубежом, не будет применяться к гр-ну, тк не касается интересов страны. 

Если марихуану из Амстердама привезут, то привлекут, тк пересек гос  границу. 

3)Универсальная юрисдикция

Предназначалась в качестве дополнения к двум основным принципам – территориальности и гражданства. Преступления, предусмотренные в международных конвенциях, государства-участники обязались пресекать независимо от места их совершения и гражданства преступника.

4)Реальный принцип

  • суть – иностранные граждане и лица без гражданства , не проживающие постоянно в РФ, при совершении ими преступления за пределами России подлежат уголовной ответственности УК в том случае, если:

  • преступление направлено против интересов РФ, гражданина России либо лица без гражданства, постоянно проживающего в РФ;

  • лицо не было осуждено в иностранном государстве и привлекается к уголовной ответственности на территории РФ;

Не подлежат уголовной ответственности иностранные граждане, оказавшиеся в РФ после совершения на территории другого государства преступления, не предусмотренного международным договором и не затрагивающего интересов РФ.

  1. Толкование уголовного закона по субъекту толкования, по приёмам (способам), по объёму.

Толкование – интеллектуально-волевая деятельность по уяснению и разъяснению смысла норм уголовного закона в целях их наиболее правильного применения в соответствии с волей законодателя.

Толкование закона способствует не только правильному его применению и в связи с этим укреплению законности, но и дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства

 Виды толкования по субъекту: 

• легальное, исходящее от органа, специально уполномоченного на то законом;

Исходя из смысла ст. 103 Конституции РФ, право толкования принадлежит Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Следовательно, легальным толкованием занимается только орган, принявший уголовный закон. Такое толкование обладает юридической силой, т. е. является обязательным для субъектов, реализующих уголовный закон.

Вопрос о легальном толковании закона в российской правовой системе нашел свое разрешение в постановлении Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 г. № 17-П. Согласно ему, аутентическое толкование закона по действующей Конституции РФ предполагает принятие нового федерального закона, т.е. является несуществующим явлением, поскольку закон не может считаться толкованием закона. Таким образом, легального толкования на настоящий момент в отечественной правовой действительности не существует.

• судебное – дается судом, применяющим норму уголовного закона при рассмотрении конкретного уголовного дела;

Оно может быть 2 видов:

Во-первых, толкование, данное в приговоре, определении или постановлении суда любой инстанции по конкретному делу. Оно, безусловно, имеет обязательную силу, но ограничено рамками дела и имеет конкретных адресатов: осужденных или оправданных лиц, государственные органы, учреждения и организации, к которым эти решения в той или иной мере относятся.

Во-вторых, толкование уголовного закона дается Пленумом Верховного Суда РФ. Его постановления принимаются лишь для нижестоящих судов, но они имеют значение и для других органов, применяющих уголовный закон (например, для органов следствия при квалификации преступлений по расследуемым делам). • доктринальное, даваемое в учебниках, научных статьях, монографиях по уголовному праву.

Такое толкование не имеет обязательной силы, но оно способствует глубокому и правильному познанию уголовного законодательства, практики его применения, повышению качества отправления правосудия по уголовным делам, формированию и совершенствованию уголовных законов.

Приемы (способы) толкования:

  • грамматическое толкование – уяснение текста закона с помощью правил грамматики и синтаксиса (значение отдельных слов, понятий, терминов, связи между ними и т. д.);

  • систематическое толкование – уяснение смысла правовой нормы путем установления ее связи с другими нормами;

  • историческое толкование – выяснение причин, обусловивших принятие правовой нормы, цели, обстановки, в которой она создавалась.

  • логическое толкование. Путем логического анализа раскрывается смысл отдельных элементов и признаков состава преступления. Логическая ошибка может привести к неверному истолкованию закона.

Виды толкования по объему: • буквальное – толкование закона в точном соответствии с его текстом (буквой); • распространительное – толкование, вследствие которого закон применяется к случаям, которые непосредственно в тексте закона не названы, но подразумеваются; • ограничительное – толкование, в результате которого уголовный закон применяется не ко всем случаям, определенным буквальным текстом этого закона.

  1. Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция): понятие, принципы, виды, условия и основания.

Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция), — передача лица, совершившего преступление (подозреваемого, обвиняемого, осужденного), одним государством другому для привлечения данного лица к уголовной ответственности или для исполнения в отношении него обвинительного приговора.

На основании ст. 61 Конституции гражданин РФ не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Вследствие этого ч. 1 ст. 13 УК устанавливает, что граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче иностранному государству.

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации (ч. 2 ст. 13 УК).

ПРИНЦИПЫ ЭКСТРАДИЦИИ

Процедура должна проводиться с учетом обеспечения соблюдения прав человека и международного законодательства. Экстрадиция в Россию и другие страны, согласно заключенным договорам, должна проводиться при соблюдении следующих принципов:

  1. В приоритете соблюдение законодательства и интересов государства, рассматривающего требование другой страны о передаче лица;

  2. Граждане могут привлекаться к ответственности исключительно по положениям законодательства своего государства;

  3. Власти страны, подданным которой является человек, не могут привлекать его к ответственности за совершение неправомерных действий на территории другого государства;

  4. В функции государственных властей входит защита собственных подданных.

  5. Принцип невыдачи своих граждан;

  6. Принцип двойной преступности (т.е. уголовной наказуемости соответствующих деяний по законодательству, запрашивающей и запрашиваемой сторон);

  7. Принцип специализации: уголовное преследование выданного лица должно осуществляться только за то преступление, в отношении которого выдача имела место;

  8. Лицо, преследуемое по политическим основаниям, выдаче не подлежит;

  9. Неприменения к выданному лицу смертной казни (государство пребывания лица вправе требовать гарантии неприменения смертной казни у государства, требующего выдачи).

ВИДЫ ЭКСТРАДИЦИИ

1. По субъектному основанию различают следующие виды экстрадиции:

а) экстрадиция лица, являющегося гражданином РФ;

б) экстрадиция гражданина/подданного другого государства;

в) экстрадиция лица без гражданства;

г) экстрадиция лица с двумя или более гражданствами.

2. Классификация с учетом цели процедуры:

а) необходимость расследования уголовного дела;

б) необходимость отправления правосудия (участия в суде в качестве обвиняемого);

в) необходимость исполнить приговор.

3. Классификация с учетом обязанностей, прав сторон, договаривающихся о проведении процедуры выдачи:

а) выдачу граждан из РФ по запросу другого государства;

б) по запросу РФ о выдаче гражданина РФ из другого государства.

УСЛОВИЯ ЭКСТРАДИЦИИ:

  1. Наличие соответствующего соглашения между Россией и государством, направившим запрос об экстрадиции в РФ;

  2. Лицо, подлежащее выдаче, должно иметь иностранное подданство/гражданство.

  3. Россия не экстрадирует собственных граждан, согласно положениям ст. 61 Конституции;

  4. Податель запроса должен обосновать виновность гражданина в уголовном преступлении;

  5. Выдаче подлежат лица, обвиняемые только в уголовных деяниях;

  6. Лица выдаются, при условии их принадлежности к подданным государства, направившего запрос;

  7. Уголовное законодательство обеих сторон процесса должно иметь общую позицию в отношении преступления обвиняемого;

  8. Преступник должен содержаться с соблюдением надлежащих условий и прав человека, доказательства чего предоставляются противной стороной; иначе в передаче может быть отказано.

  1. Понятие преступления в законодательстве РФ. Формальное, материальное и формально-материальное определение понятия преступления. Социальная сущность преступления.

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания (ст. 14 УК).

Существует 3 подхода к определению преступления:

1)"Формальное" определение преступления исходит из противозаконности: нет преступления без указания на него в законе. Преступление – это деяния, предусмотренное законом как уголовно наказуемое.

2) "Материальное" определение преступления отличается социальной сущностью преступления. В качестве такой основы называет общественную опасность. Только то деяние может быть признано преступлением, которое общественно опасно. Преступление – это общественно опасное деяние.

3) В современном российском законодательстве содержится формально-материальное определение преступления, то есть имеются и формальные, и

материальные признаки преступления.

Социальная сущность преступления проявляется в том, что оно нарушает установившиеся связи в обществе между людьми, участниками общественных отношений. Преступник, находящийся либо внутри общественных отношений, либо вне их, со стороны, разрывает привычные установившиеся связи, нарушая тем самым определенный порядок. Даже в том случае, когда преступнику не удалось убить человека, потому что он промахнулся, все равно был нарушен установившийся порядок общественных отношений, которые признают жизнь человека неприкосновенной. Социальная сущность преступления состоит в его общественной опасности для правоохраняемых уголовным законом интересов (объектов).

  1. Признаки преступления и их характеристика. Характер и степень общественной опасности деяния и их содержание. Отличие преступления от иных правонарушений.

Признаки преступления:

1)общественная опасность ( характер и степень)

2)уголовная противоправность

3)виновность

4)наказуемость.

  1. Общественная опасность

Под общественной опасностью преступления понимается его способность причинять вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям или создавать угрозу причинения такого вреда.

Общественная опасность характеризуется качественным и количественным признаками.

Характер - качественный признак.

Степень – количественный признак.

Характер общественной опасности зависит от важности общественных отношений, на которые посягает преступление. Система Особенной части УК построена не произвольно, а в зависимости от той значимости, которую законодатель придает различным видам общественных отношений. Преступления, посягающие на одни и те же общественные отношения, принадлежат к одному типу общественной опасности.

Степень общественной опасности показывает, какой вредностью обладают однотипные деяния и насколько они различаются между собой. Степень общественной опасности зависит от способа совершения преступления, тяжести наступившего вреда, степени осуществления преступного намерения и ряда других показателей, которые учитываются законодателем при определении меры ответственности за содеянное.

  1. Уголовная противоправность

Признак противоправности свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление, нарушило уголовно-правовой запрет.

В случае совершения лицом деяния, не предусмотренного уголовным законом, оно не может считаться преступлением даже в случае пробела в законе.

Только с момента объявления деяния противоправным, издания соответствующего закона (криминализации) деяние становится преступлением, а у государства появляется возможность противодействовать им уголовно-правовыми средствами.

И наоборот, после отмены уголовно-правовой нормы (декриминализации) предусмотренное в ней деяние перестает быть преступлением.

Обязательным компонентом уголовной противоправности является наличие в уголовно-правовой норме санкции, которая содержит угрозу применения наказания определенного вида и размера в случае совершения предусмотренного законом деяния

  1. Виновность

Виновность в уголовно-правовом смысле предполагает определенное психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям. Она возможна лишь при наличии тех форм вины, которые определены законом (ст. 24 УК).

Уголовное законодательство предусматривает возможность наступления уголовной ответственности, а следовательно, и существования в деянии лица признаков преступления только при наличии вины.

Привлечение к уголовной ответственности без вины (объективное вменение) недопустимо.

  1. Наказуемость

Под наказуемостью как признаком преступления понимается возможность назначения наказания за совершение каждого преступления, угроза наказанием при нарушении уголовно-правовой нормы.

Не следует отождествлять наказуемость как признак преступления с реальным назначением наказания. Не каждый факт совершения преступления сопровождается назначением наказания. В реальной жизни возможны случаи, когда преступление совершено, а наказание не было назначено. Такая ситуация может возникнуть, когда преступление не было раскрыто. Неприменение наказания может иметь место и тогда, когда суд сочтет возможным освободить лицо от уголовной ответственности или от наказания. (Так, согласно ч. 1 ст. 92 УК несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия).

Отличие преступления от иного правонарушения

  • Характером общественной опасности: преступления посягают на более значимые интересы (блага, ценности), мотивация преступника низменней;

  • Степенью общественной опасности: причиненный преступлением вред более значителен, способы совершения деяния более дерзкие. Признак «общественная опасность» закреплен только в уголовном законодательстве — в определении понятия преступление (см. ч. 1 ст. 14 УК РФ).

Законодательное определение понятия административное правонарушение (см. ст. 2.1 КоАП РФ) такой признак не содержит, равно как и определения понятий гражданско-правовой деликт, дисциплинарный проступок, используемые в правоприменении;

  • Объектом посягательства: общий объект преступного посягательства шире, включает в себя общественные отношения, отраженные в различных отраслях права;

  • Месторасположением: норма, предусматривающая ответственность за преступление, закреплена в Уголовном кодексе, а не в Гражданском, Трудовом или Кодексе об административных правонарушениях, не в дисциплинарных уставах, положениях и т.д.;

  • Органами и процедурой установления и доказывания противоправности деяния (по факту совершения преступления — см. УПК РФ);

  • Органами, применяющими принудительные меры воздействия (в связи с совершением преступления — суд, администрация исправительного учреждения, уголовно-исполнительная инспекция и т.д.);

  • Характером и длительностью применяемых мер принуждения (только за совершение преступления могут быть применены длительное, вплоть до пожизненного, лишение свободы или смертная казнь);

  • Правовыми последствиями наказания (с вынесением обвинительного приговора суда в связи с совершенным преступлением возникает состояние судимости лица, которое сохраняется вплоть до ее погашения или снятия — см. ст. 86 УК РФ)

  1. Малозначительное деяние: объективные и субъективные признаки. Последствия признания деяния малозначительным. Отличие малозначительного деяния от покушения на преступление.

В ч. 2 статьи 14 УК РФ указано, что малозначительное деяние не является преступлением в силу того, что не представляет общественной опасности (по ее количественному критерию), хотя формально содержит признаки какого-либо конкретного деяния, предусмотренного в Особенной части УК РФ.

О малозначительности деяния свидетельствует объективный и субъективный критерии. Объективный критерий свидетельствует о той незначительной степени выраженности признаков деяний и последствий, которая позволяет отнести содеянное к малозначительным деяниям. А субъективный критерий свидетельствует о том, что лицо желало совершить именно эти малозначительные деяния.

ПОСЛЕДСТВИЯ: При признании деяния малозначительным уголовное дело не возбуждается, а уже возбужденное подлежит прекращению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК за отсутствием в деянии состава преступления. Совершение деяния, признанного малозначительным, может квалифицироваться как административное или иное правонарушение.

ОТЛИЧИЕ: Малозначительное деяние следует отличать от покушения на преступление. Малозначительность – умысел виновного был направлен именно на совершение малозначительного деяния и причинение последствий, не обладающих высокой степенью общественной опасности. Покушение – умысел виновного состоит в причинении существенного вреда, но по не зависящим от него причинам не смогло этого добиться. Например, если виновный стремился похитить крупную сумму денег, но не смог этого сделать, малозначительность деяния отсутствует, последнее образует покушение на хищение в крупном размере

  1. Продолжаемое преступление: понятие, признаки. Длящееся преступление: понятие и признаки. Их отличие от множественности преступлений. Определение времени совершения длящихся и продолжаемых преступлений.

Продолжаемое преступление - это общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Признаки:

  1. Тождественность. Эпизоды совершенного преступления являются тождественными (единообразными) по способу совершения.

  2. Общая цель. Эпизоды совершенного преступления объединены единым умыслом или направлены к общей цели.

  3. Вред одному объекту. Эпизоды совершенного преступления направлены на причинение вреда одному объекту.

Началом такого преступления считается совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, а окончанием - момент совершения последнего преступного акта.

Длящееся преступление рассматривается как действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования.

Признаки длящегося преступления:

1) непрерывность негативного воздействия на объект преступления. Общественные отношения, поставленные под охрану, непрерывно нарушаются в течение всего времени осуществления длящегося преступления.

2) непрерывность осуществления преступного действия или бездействия, которая образует своеобразное преступное состояние.

3) цель действий преступника. Субъективная сторона длящегося преступления характеризуется только виной в форме прямого умысла, поскольку все составы длящихся преступлений, как отмечалось выше, имеют конструкцию формального состава. Причем прямой умысел преступника всегда формируется конкретной целью преступника, которая может быть указана или не указана прямо в диспозиции статьи Особенной части уголовного закона.

Длящееся преступление начинается либо с момента совершения первого преступного действия (например, при самовольном оставлении части или места службы ст. 337 УК РФ - с момента оставления без законного на то основания территории или места службы), либо с акта преступного бездействия (например, при уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы ст. 328 УК РФ)- с момента неявки по повестке на призывной пункт или иное установленное место без уважительных причин).

Заканчивается такое преступление вследствие либо действия самого виновного, направленного на прекращение преступления (напр., явка с повинной), либо наступления событий, препятствующих дальнейшему совершению преступления (например, вмешательство органов власти), либо когда отпала сама обязанность, невыполнение которой составляло содержание длящегося преступления (например, со смертью ребенка или нетрудоспособного родителя прекращается обязанность виновного платить по решению суда средства на их содержание).

Отличие от множественности преступлений:

Множественность преступлений – это наличие в общественно опасном и виновном поведении лица двух или нескольких преступных деяний, каждое из которых, сохраняя свое юридическое значение, образует самостоятельный состав преступления.

Множественность преступлений следует отличать от единых (единичных), но сложных преступлений. Для множественности преступлений характерны случаи, когда в одном или в ряде последовательно совершенных общественно опасных деяний виновного содержатся признаки нескольких составов преступлений, сохраняющих свое юридическое значение.

  1. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Правила изменения категории преступления судом.

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния,за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом,не превышает трех лет лишения свободы.

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы,и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Правила изменения категорий преступлений судом

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание,не превышающее семи лет лишения свободы.

Изменить категорию преступления суд вправе только после того, как осужденному уже назначено наказание. При этом разъяснено, что для принятия такого решения необходимо учитывать:способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого при соучастии в преступлении, вид умысла или неосторожности, мотив и цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий и др.

  1. Уголовная ответственность как сложное уголовно-правовое последствие совершенного преступления и его структура.

Уголовная ответственность – это сложное социально - правовое последствие совершения преступления. Она включает в себя следующие элементы: во-первых, основанную на уголовном законе и вытекающую из факта совершения преступления обязанность лица отчитаться перед государством за содеянное; во-вторых, выраженную в приговоре отрицательную оценку деяния и лица, его совершившего; в-третьих, назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового характера; в-четвертых, судимость как правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания.

Основание уголовной ответственности (ст.8 УК) - это совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Состав преступления– это совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.

Значение состава: 1) его наличие является необходимым и достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего это деяние; 2) является инструментом квалификации преступления, его юридической оценки с точки зрения уголовного закона.

Структура состава (его элементы)

1) объект преступления – это те, охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает общественно-опасное и уголовно наказуемое деяние;

2) объективная сторона преступления – это внешнее проявление преступления в реальной действительности, т.е. его физическая сторона;

3) субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и способное в соответствии с законом нести за него уголовную ответственность;

4) субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления.

Виды составов:

1) по степени общественной опасности:

- основной - (ч.1 ст.105 УК) – убийство;

- со смягчающими обстоятельствами - (ст.106-108 УК) – убийство матерью новорожденного ребенка – убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны;

- с отягчающими обстоятельствами - (ч.2 ст.105 УК) – убийство двух и более лиц (например);

2) по конструкции объективной стороны:

- формальные - объективная сторона представлена только одним признаком - деянием (ст.163 - вымогательство);

- материальные - объективную сторону представляют три признака - 1) деяние;

2) общественно - опасные последствия; 3) причинная связь между совершенным деянием и наступившими общественно - опасными последствиями (ст.105 - убийство);

3) по структуре:

- простые ст.105 – убийство - посягательство на один объект - жизнь человека;

- сложные ст.162 – разбой - посягательство на два объекта - собственность и здоровье человека.

18. Формы реализации уголовной ответственности: понятие и разновидности. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания.

Уголовная ответственность – это юридическая обязанность лица, совершившего преступление держать ответ за содеянное перед государством и претерпевать определенные лишения и ограничения прав.

Реализация уголовной ответственности означает, что после возникновения уголовного правоотношения права и обязанности его субъектов были реализованы в точном соответствии с предписанием закона. После уточнения содержания и объема прав и обязанностей субъектов, уголовная ответственность лица, совершившего преступление, находит свое объективное воплощение в тех или иных мерах государственного принуждения, избираемых по воле государства в лице его компетентного органа. Эти меры называются формами реализации уголовной ответственности.

Существует три формы реализации уголовной ответственности.

1. Наказание, в том числе условное осуждение и осуждение с отсрочкой отбывания наказания.

2. Осуждение без назначения наказания -возможно только в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. При этом к осужденным обязательно применяются принудительные меры воспитательного воздействия и только на основании обвинительного приговора суда.

3. Принудительные меры медицинского характера в отношении лиц с психическими расстройствами.

Формы реализации уголовной ответственности:

1. Привлечение конкретного лица к уголовной ответственности, что порождает право уполномоченных органов государства применить к этому лицу принудительные меры пресечения (гл. 23 УПК);

2. Рассмотрение уголовного дела в суде и вынесение обвинительного приговора с назначением наказания или без него.

3. Отбывание наказания. Порядок отбывания наказания определяется УИК РФ.

4. Последняя форма реализации уголовной ответственности судимость. Судимость – особый правовой институт, применяемые только в связи с уголовной ответственностью.

Соотношение - Если уголовная ответственность - это устанавливаемая законом обязанность лица претерпевать различного рода меры государственного принуждения, то наказание - это одна из таких мер (наиболее жесткая). То есть наказание представляет собой реализацию уголовной ответственности в обвинительном приговоре суда. Наказание - всего лишь этап уголовной ответственности.

  1. Уголовное правоотношение: понятие, субъекты и содержание. Юридический факт возникновения уголовно-правового отношения.

Уголовно-правовые отношения — это общественные отношения, которые возникают между государством (его представляют компетентные органы) и физическим лицом по поводу совершения последним деяния, предусмотренного уголовным законом.

Субъектами уголовно-правового отношения являются, с одной стороны, лицо, совершившее преступление, а с другой стороны — государство, которое выступает в лице уполномоченного им органа (суда).

Содержанием уголовно-правового отношения являются корреспондирующие права и обязанности субъектов. Это значит, что определенному праву одного из субъектов соответствует (корреспондирует) сходная обязанность противостоящего субъекта.

Юридическим фактом, порождающим возникновение уголовно-правового отношения, является совершение конкретным лицом уголовно наказуемого деяния. Именно в этот момент возникает уголовно-правовое отношение, хотя не во всех случаях оно реализуется, т.е. наполняется фактическим содержанием(этого не происходит, например, если факт преступления не зафиксирован правоохранительными органами, или если не установлено лицо, совершившее преступление, или по законным основаниям отказано в возбуждении уголовного дела).

В зависимости от характера правовых последствий юридические факты делятся на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Правообразующим юридическим фактом является вступление обвинительного приговора в законную силу. Примером правоизменяющего юридического факта может быть замена наказания более мягким видом наказания. Смерть осужденного, окончание срока наказания и т.п. - правопрекращающие юридические факты, влекущие прекращение уголовно-исполнительных правоотношений.

В зависимости от волевого момента юридические факты подразделяются на события и действия. События - юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъектов уголовно - исполнительных правоотношений (вступление приговора в законную силу, наступление совершеннолетия и др.). Действия - юридические факты, наступление которых зависит от воли субъектов правоотношений. Они делятся на правомерные и неправомерные.

В зависимости от количества обстоятельстввлекущих изменение или прекращение правоотношения, юридические факты делятся на простые и сложные. Например, окончание срока наказания, внесение суммы штрафа, наступление беременности, осужденной - простые единовременные обстоятельства, влекущие прекращение или изменение уголовно-исполнительных правоотношений. Юридические факты, связанные с несколькими обстоятельствами, - сложные. Например, замена наказания более мягким видом наказания как юридический факт, изменяющий уголовно-исполнительные правоотношения, складывается из ряда обстоятельств. Во-первых, должное поведение осужденного. Во-вторых, отбытие определенной части срока наказания. В-третьих, внесение администрацией исправительного учреждения представления в суд о замене наказания более мягким видом наказания. И, наконец, в-четвертых, определение суда о замене наказания более мягким видом наказания.

  1. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение: вопросы соотношения. Моменты возникновения и прекращения уголовной ответственности и уголовного правоотношения.

Уголовная ответственность тесно связана с уголовным правоотношением.

Правоотношение возникает с момента совершения преступления и порождает уголовную ответственность, т.е. без возникновения правоотношения об ответственности не может быть и речи.

Результатом осуществления уголовного правоотношения является наступление для преступника уголовной ответственности. В этом заключается основная идея уголовного правоотношения, главная цель его реализации.

О соотношении уголовной ответственности и уголовного правоотношения в настоящее время существует несколько основных позиций.

1. Отождествляют ответственность и охранительное уголовно-правовое отношение (Б. Г. Базылев, Н. И. Загородников).

2. Считают уголовную ответственность элементом правоотношения (Я. М. Брайнин, Н. С. Лейкина).

3. Подразумевают под ответственностью совокупность уголовно-правовых, процессуальных и уголовно-исполнительных правоотношений (Н. А. Стручков).

Момент возникновения уголовной ответственности

Под позитивной уголовной ответственностью понимается осознание необходимости лицом своего правомерного (ответственного) поведения, внутренняя установка на такое поведение. Основанием возникновения позитивной уголовной ответственности является наличие уголовно-правового запрета, то есть закрепление (отражение) в Особенной части УК РФ конкретного состава преступления. Моментом возникновения позитивной уголовной ответственности следует признавать момент вступления уголовного закона в силу.

Позитивная уголовная ответственность может наступать также, например, в случаях освобождения виновного лица от ответственности или от наказания в предусмотренных уголовным законом случаях (а также Условно-досрочное освобождение)

В уголовном праве это нашло отражение на уровне закона: «Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» (ст. 8 УК)

Следовательно, моментом зарождения (возникновения) ретроспективной уголовной ответственности является совершение преступления.

  1. Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. Понятие состава преступления. Состав преступления как необходимое и достаточное основание уголовной ответственности. Состав преступления как инструмент квалификации преступления.

Проблема основания уголовной ответственности рассматривается

в двух аспектах — философском и юридическом

Философский аспект проблемы заключается в решении вопроса, почему человек должен нести ответственность за свои поступки. 

Юридическая наука исходит из того, что социальным основанием для возложения на человека ответственности за общественно значимое поведение служит свобода воли, понимаемая как наличие возможности свободно выбирать способ поведения.

Философский аспект заключается в том, что ответственность (не только уголовную, но и любую другую) следует возлагать только тогда, когда у субъекта была свобода выбора поведения, т.е. он мог поступить в соответствии с требованиями закона, но игнорировал эту возможность и поступил иначе, нарушив правовой запрет.

Вопрос заключается в том, насколько человек свободен в выборе своего поведения.

Ответ на него дается в трех направлениях. Сторонники одного из них утверждают, что внешние обстоятельства жестоко управляют человеком, обусловливают его поведение, заставляя поступать только так, а не иначе.

Для другого направления взглядов на поведение человека – характерна противоположная крайность.

Оно утверждает, что поведение человека никогда ничем не обусловлено, что он всегда и везде волен поступать так, как ему заблагорассудится.

Третье направление отрицает оба взгляда на поведение человека как на ненаучные.

Оно признает детерминизм, то есть причинную обусловленность сознания и воли человека, а, следовательно, и его поведения, окружающими его условиями, его потребностями, социальным опытом. Человек не может быть независимым от окружающих его обстоятельств, то есть от явлений природы и общества. Но эта зависимость не уничтожает его возможности избирать тот или иной вариант поведения в определенной конкретной ситуации.

Юридический аспект вопроса заключается в том, за что именно, за какие деяния и при каких условиях она должна наступать. Об этом сказано в ст. 8 УК, озаглавленной «Основание уголовной ответственности».

В ней говорится: «Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом».

Из этой законодательной статьи можно сделать следующие выводы:

  1. Единственное и достаточное основание уголовной ответственности – наличие в совершенном деянии состава преступления. Под составом преступления понимается совокупность объективных и субъективных признаков, описывающих в УК общественно опасное деяние в качестве преступления.

УК объявляет какие деяния являются преступными, описывая их в диспозиции статьи Особенной части и в статьях Общей части. С помощью объективных признаков описываются общественные отношения (объект преступления), которые УК охраняет, само деяние и его последствия (объективная сторона преступления). С помощью субъективных признаков дается описание вины, мотива, цели при совершении деяния (субъективная сторона преступления) и требования, которым должен отвечать человек, совершающий преступное деяние (субъект преступления).

Соседние файлы в папке !Учебный год 2024